Обязательно поделитесь с друзьями

четверг, 18 апреля 2024 г.

Банкротство юридических лиц: какие требования установлены для признания банкротом?

Какие требования предусмотрены для обращения в арбитражный суд с заявлением о признании юридического лица банкротом?

Юридическое лицо по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом). В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве).

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, выплате выходных пособий или об оплате труда или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

По общему правилу производство по делу о банкротстве юридического лица может быть возбуждено только в том случае, если требования к должнику-юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 300 тыс. рублей.

Требования, предъявляемые к заявлению о признании юридического лица банкротом

Дела о банкротстве юридических лиц рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника-юридического лица.

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании юридического лица банкротом обладают конкурсные кредиторы, работники, бывшие работники должника, имеющие требования о выплате выходных пособий или об оплате труда. Помимо этого, обратиться в суд с таким заявлением также вправе должник и уполномоченные органы.

Заявление конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника о признании юридического лица банкротом должно содержать:

  • наименование арбитражного суда, в который подается заявление кредитора;
  • наименование должника-юридического лица и его адрес;
  • регистрационные данные должника-юридического лица (ОГРН, ИНН);
  • наименование или Ф.И.О. конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника, их адреса;
  • размер требований конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника к должнику-юридическому лицу с указанием размера подлежащих уплате процентов, неустоек (штрафов, пеней);
  • сведения об обязательстве, из которого возникло требования конкурсных кредиторов, работников, бывших работников к должнику, и срок исполнения такого обязательства;
  • сведения о вступившем в законную силу решении суда, рассматривавшем требования к должнику-юридическому лицу конкурсного кредитора, работника, бывшего работника, и судебном акте, на основании которого выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда;
  • доказательства оснований возникновения задолженности (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и иные документы);
  • кандидатуру арбитражного управляющего (Ф.И.О., наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой он является) или наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий;
  • перечень прилагаемых к заявлению документов.

Конкурсные кредиторы или работники, бывшие работники должника вправе объединить свои требования к должнику и обратиться в суд с одним заявлением кредитора.

Подробнее о праве на обращение с заявлением о банкротстве читайте Заявление в арбитражный суд о признании юридического лица банкротом.

Вас также может заинтересовать:

Погашение задолженности в ходе конкурсного производства

Право на денежные средства исключенного из ЕГРЮЛ юридического лица

Субсидиарная ответственность директора за непередачу документации

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 17 апреля 2024 г.

За ошибки нужно платить: взыскание убытков за ошибочное зачисление банком денежных средств

Можно ли взыскать убытки с банка, если денежные средства ошибочно зачислены на счет другого лица?

В соответствии с гражданским законодательством лица, права которых нарушены, вправе требовать полного возмещения причиненных им убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). К убыткам также относятся неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Указанное лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины должно быть доказано лицом, нарушившим обязательство.

Договор банковского счета, исполнение банками принятых платежных поручений

Согласно статье 845 Гражданского кодекса, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять денежные средства, поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями, если договором банковского счета не предусмотрено иное.

Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.

При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке.

В силу статьи 864 вышеназванного кодекса содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, установленным законом и банковскими правилами.

Принимая к исполнению платежное поручение, банк обязан удостовериться в праве плательщика распоряжаться денежными средствами, проверить соответствие платежного поручения установленным требованиям, достаточность денежных средств для исполнения платежного поручения, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений, предусмотренные законом, банковскими правилами и договором.

Исполнение банком принятого платежного поручения в соответствии с распоряжением плательщика производится, в том числе путем передачи платежного поручения банку получателя средств для списания денежных средств с банковского счета банка плательщика, открытого в банке получателя средств.

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения имело место в связи с нарушением банком-посредником или банком получателя средств правил перевода денежных средств или договора между банками, ответственность перед плательщиком может быть возложена судом на банк-посредник или банк получателя средств, которые в этом случае отвечают перед плательщиком солидарно. Банк плательщика может быть привлечен к солидарной ответственности в указанных случаях, если он осуществил выбор банка-посредника.

Подробнее о взыскании убытков с кредитной организации читайте Взыскание убытков с банка за ошибочно зачисленные денежные средства.

Вас также может заинтересовать:

Изменение тарифов по договору банковского счета через банкомат

Ответственность за снятие денег со счета по дубликату SIM-карты

Право на денежные средства исключенного из ЕГРЮЛ юридического лица

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 16 апреля 2024 г.

Злоупотребление правом на товарный знак: когда правообладателю откажут в компенсации?

Откажут ли правообладателю товарного знака в компенсации, если товарный знак зарегистрирован с целью злоупотребления правом?

Товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана. Исключительное право на использование товарного знака любым не противоречащим закону способом принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю).

В соответствии с положениями статей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Законодательство не допускает использования сходного с товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых данный товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров без разрешения правообладателя, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При нарушении исключительного права на товарный знак правообладатель вправе наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Регистрация товарного знака, злоупотребление правом, недобросовестная конкуренция

Законом не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). При несоблюдении указанных требований арбитражный суд может отказать правообладателю в защите принадлежащего ему права.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

В силу Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат закону, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности, справедливости и причинили (могут причинить) убытки другим лицам.

Для признания действий обладателя права на товарный знак злоупотреблением правом необходимо установить, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной целью которого было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При доказывании обстоятельств акта недобросовестной конкуренции при регистрации обозначения в качестве товарного знака в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Так, могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Подробнее о заведомо недобросовестном осуществлении гражданских прав читайте Отказ в компенсации при злоупотреблении правом на товарный знак.

Вас также может заинтересовать:

Арбитражные суды снизили компенсацию владельцу товарного знака Zinger

Новый сервис для проверки зарегистрированных товарных знаков

Расторжение договора коммерческой концессии без товарного знака

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 15 апреля 2024 г.

Авторские права: дипфейк с актером Киану Ривзом признали объектом авторского права

Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о признании дипфейка объектом авторского права.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о признании дипфейк-видео с актером Киану Ривзом объектом авторского права. Спор возник в связи с обращением юридического лица, являющегося правообладателем видеоролика, в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанный видеоролик в размере 500 тыс. рублей.

По сюжету видеоролика Киану Ривз перед выходом из квартиры, несколько раз проверяет, выключил ли он утюг, а в итоге уходит из дома с утюгом в руке. Для создания этого ролика была использована технология дипфейк (deepfake). Указанный термин образован от «глубинное обучение» (англ. deep learning) и «подделка» (англ. fake).

В обоснование исковых требований правообладатель указал, что был выявлен факт незаконного использования ответчиком в сети «Интернет» указанного видеоролика. При этом правообладателем не заключалось соглашение о праве ответчика использовать указанный видеоролик и не выражалось иным образом согласие на его использование.

Правообладатели могут по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя.

Видеоролики, созданные по технологии дипфейк, являются объектами авторского права

Ответчик возражал против удовлетворения иска, утверждая, что созданный видеоролик не является объектом авторского права по причине использования технологии дипфейк. Указанный довод был отклонен судом, поскольку технология deepfake является дополнительным инструментом обработки (технического монтажа) видеоматериалов, а не способом их создания.

Аудиовизуальным произведением является произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (со звуковым сопровождением или без него) и предназначено для зрительного и слухового (в случае звукового сопровождения) восприятия с помощью соответствующих технических средств.

Спорный видеоролик был создан группой авторов: сценаристом, видеооператором (оператор-постановщик), моушн-дизайнером, актером. Лица, которые написали сценарий видеоролика, провели видеосъемку и его аудиосопровождение, внесли личный творческий вклад в создание видеоролика и признаются авторами ролика.

Каждый автор произведения, являющегося составной частью аудиовизуального произведения, как существовавшего ранее (автор произведения, положенного в основу сценария, и другие), так и созданного в процессе работы над ним (оператор-постановщик, художник-постановщик и другие), сохраняет исключительное право на свое произведение. Исключение составляют случаи, когда это исключительное право было передано изготовителю или другим лицам либо перешло к изготовителю или другим лицам по иным основаниям, предусмотренным законом.

По мнению суда, тот факт, что видеоролик был смонтирован с использованием технологии дипфейк, не свидетельствует о том, что видеоролик доступен для свободного использования. 

Ответчик также заявлял о завышенном размере компенсации. По требованиям о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей суд устанавливает сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше требования, заявленного истцом.

Суд, исходя из характера нарушения, фактических обстоятельств дела, степени вины, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, удовлетворил исковые требования правообладателя в полном объеме.

Подробнее об авторских правах на видеоролики, созданные с помощью технологии deepfake, читайте Дипфейк-видео с Киану Ривзом признали объектом авторского права.

Вас также может заинтересовать:

Арбитражные суды снизили компенсацию владельцу товарного знака Zinger

Как расторгнуть договор франчайзинга и вернуть деньги за франшизу

Копирование фирменного стиля после окончания коммерческой концессии

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 14 апреля 2024 г.

Банкротство с ипотекой: в каком случае дело о банкротстве подлежит прекращению?

Подлежит ли прекращению дело о банкротстве после передачи банку ипотечной квартиры?

Под залогом понимается способ обеспечения обязательства, в силу которого кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).

Если иное не предусмотрено законом или договором, при недостаточности суммы, вырученной в результате обращения взыскания на заложенное имущество, для погашения требования залогодержатель вправе удовлетворить свое требование в непогашенной части за счет иного имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге.

В соответствии со статьей 334 Гражданского кодекса Российской Федерации к залогу недвижимого имущества (ипотеке) применяются правила указанного кодекса о вещных правах, а в части, не урегулированной указанными правилами и законом об ипотеке, общие положения о залоге.

Право банка обратить взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке

По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) залогодержатель (в данном случае – банк) имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя.

Федеральным законом от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» предусмотрено, что банк вправе обратить взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства. В частности, неуплатой или несвоевременной уплатой суммы долга полностью или в части.

Банк вправе обратить взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества требований, указанных в настоящем пункте и вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства должником, в отношении которого введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве.

Имущество, заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению суда обращено взыскание, реализуется путем продажи с публичных торгов, если иное не предусмотрено законом.

В каких случаях торги признаются несостоявшимися, объявление повторных торгов

Организатор публичных торгов объявляет их несостоявшимися в случаях, когда:

  • на публичные торги явилось менее двух покупателей;
  • на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
  • лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

В течение десяти дней после объявления публичных торгов несостоявшимися, банк вправе по соглашению с залогодателем приобрести заложенное имущество по первоначальной цене продажи на публичных торгах и зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспеченные ипотекой этого имущества.

К такому соглашению применяются правила гражданского законодательства о договоре купли-продажи. Ипотека в этом случае прекращается.

Если соглашение о приобретении имущества банком не состоялось, не позднее чем через месяц после первых публичных торгов проводятся повторные публичные торги.

В случае объявления повторных публичных торгов несостоявшимися, банк вправе приобрести (оставить за собой) заложенное имущество. Если кредитная организация не воспользовалась правом оставить предмет ипотеки за собой в течение месяца после объявления повторных публичных торгов несостоявшимися, ипотека прекращается.

Подробнее о прекращении производства по делу о банкротстве читайте Прекращение дела о банкротстве после передачи ипотечной квартиры банку.

Вас также может заинтересовать:

Арест и обращение взыскания на квартиру в счет погашения долга

Банкротство заемщика по заявлению микрофинансовой организации

Обращение взыскания на ипотеку по исполнительной надписи нотариуса

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 13 апреля 2024 г.

Посуточная аренда жилья: какие жилые помещения запрещено сдавать в посуточную аренду?


Разрешается ли сдавать в посуточную аренду жилые помещения, которые не оснащены приборами учета энергоресурсов?

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственники вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего им имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. В частности, собственники наделены правом отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, а также распоряжаться иным образом.

Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации.

Договор найма жилого помещения, правила пользования жилыми помещениями

Согласно статье 671 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору найма жилого помещения собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется предоставить нанимателю жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.

В том случае, когда жилое помещение предоставляется во владение или пользование юридическому лицу, заключается договор аренды. При этом юридические лица могут использовать жилые помещения только для проживания граждан.

Объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома). Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме наряду с пользованием жилым помещением имеет право пользоваться имуществом (общими помещениями многоквартирного дома, механическим, электрическим, санитарно-техническим и иным оборудованием за пределами или внутри квартиры, обслуживающим более одной квартиры).

Наниматель обязан использовать жилое помещение только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии. Нанимателю запрещается производить переустройство и реконструкцию жилого помещения без согласия наймодателя.

Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденных приказом Минстроя России от 14.05.2021 N 292/пр, предусмотрено, что пользование жилыми помещениями в многоквартирном доме осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.

На основании указанных правил, пользователи жилых помещений обязаны использовать жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность, соблюдать права и законные интересы соседей.

Подробнее о том, в каком случае не допускается сдача жилья в наем, читайте Запрет сдавать в посуточную аренду жилые помещения без счетчиков.

Вас также может заинтересовать:

Арендатор обязан вносить арендную плату до окончания договора

Налог с продажи квартиры самозанятым, которая сдавалась в аренду

Расторжение договора коммерческого найма во внесудебном порядке

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 12 апреля 2024 г.

Юрист разъяснил, в какой суд подается иск на ограничения по распоряжению ценными бумагами

В какой суд следует обращаться с иском об устранении ограничений по распоряжению ценными бумагами?

Правосудие в Российской Федерации осуществляется исключительно судами, образованными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».

В соответствии со статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, а также по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Частью 3 указанной нормы предусмотрено, что суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных законом к компетенции арбитражных судов.

Споры о правах на ценные бумаги: в какой суд подавать исковое заявление?

Согласно статье 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, а в случаях, предусмотренных законами, с участием граждан, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей.

С учетом этого арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства только те экономические споры и другие дела, которые возникли из гражданских правоотношений, связанных с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предпринимательской и иной экономической деятельности.

Вместе с тем, если спор вытекает из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на ценные бумаги, то он должен рассматриваться арбитражным судом вне зависимости от субъектного состава. Так, установлено, что независимо от того, являются ли участниками отношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или граждане, дела по таким спорам рассматривают арбитражные суды.

В определении Конституционного суда РФ от 11.07.2006 N 262-О разъяснено, что рассмотрение дел должно осуществляться судом, который в соответствии с установленными законом правилами обладает соответствующей компетенцией по рассмотрению конкретного дела.

По общему правилу о территориальной подсудности иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства ответчика. При этом иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по адресу юридического лица или его филиала, представительства.

Подсудность может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству.

Подробнее о подсудности дел о спорах по ценным бумагам читайте Иск об устранении ограничений по распоряжению ценными бумагами.

Вас также может заинтересовать:

Передача дела из райсуда на рассмотрение арбитражного суда

Повышен порог контроля за наличными и недвижимостью

Согласие супруга на продажу акций акционерного общества

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 11 апреля 2024 г.

Адресат уклоняется от получения корреспонденции: когда письмо считается доставленным?

Какие последствия наступают в случае отказа юрлица от получения уведомления об отказе от исполнения договора?

Юридические лица подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц. Устав юридического лица должен содержать сведения о его местонахождении.

Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено, что в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вносятся сведения об адресе юридического лица в пределах места его нахождения, а также о том, что юридическим лицом принято решение об изменении местонахождения.

В силу вышеназванного закона государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а при отсутствии постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юрлица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено настоящим законом.

В каких случаях юридически значимые сообщения считаются доставленными адресату

В соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявление, уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение, с которым закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным, даже если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Пунктом 2 данной нормы установлено, что указанные правила применяются, если иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 N 25 разъяснено, что юридически значимые сообщения, адресованные юридическому лицу, направляются по адресу, указанному в ЕГРЮЛ либо по адресу, указанному юридическим лицом.

Юридические лица несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по указанным адресам. Юридическое лицо, своевременно получившее и установившее содержание такое сообщение, не вправе ссылаться на то, что оно было направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме.

Договором может быть установлено, что юридически значимые сообщения, связанные с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на этом договоре, направляются одной стороной другой стороне этого договора исключительно по указанному в нем адресу (адресам) или исключительно предусмотренным договором способом. В таком случае направление сообщения по иному адресу или иным способом не может считаться надлежащим, если лицо, направившее сообщение не знало и не должно было знать о том, что адрес, указанный в договоре является недостоверным.

Юридически значимое сообщение может быть направлено посредством электронной почты, факсимильной и другой связи, осуществляться в иной форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, информация о которых содержится в таком сообщении, когда можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

Подробнее о последствиях неполучения корреспонденции читайте Последствия отказа юрлица от получения юридически значимого сообщения.

Вас также может заинтересовать:

Адрес юридического лица должен содержать почтовый индекс

Досудебная претензия на электронную почту организации

Непродуманные новации: электронная почта вместо адреса юрлица

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 10 апреля 2024 г.

Налоговые риски: когда договоры с самозанятыми гражданами переквалифицируют в трудовые?

Переквалификация договоров с самозанятыми в трудовые отношения – один из самых распространенных налоговых рисков. 

Споры с налоговыми органами по поводу переквалификации гражданско-правовых договоров с самозанятыми гражданами в трудовые происходят все чаще. Поэтому предпринимателям следует знать о том, в каких случаях договор с самозанятым могут переквалифицировать в трудовые отношения.

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» применять указанный специальный налоговый режим вправе физические лица, местом ведения деятельности которых является любой из субъектов Российской Федерации.

На основании указанного закона плательщиками налога на профессиональный доход признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в установленном законом порядке.

Не признаются объектом налогообложения доходы, полученные в рамках трудовых отношений, а также от оказания (выполнения) самозанятыми гражданами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам, если заказчиками являются работодатели указанных лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад.

Разъяснения Верховного суда: какими признаками характеризуются трудовые отношения

В силу статьи 15 Трудового кодекса Российской Федерации под трудовыми отношениями понимаются выполнение работником лично трудовой функции за плату на основании соглашения с работодателем. При этом под трудовой функцией признается любая работа по определенной должности в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации, а также конкретный вид поручаемой работы в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка.

Согласно Рекомендациям МОТ от 15.06.2006 N 198 «О трудовом правоотношении», трудовые отношения характеризуются следующими признаками:

  • выполнение работы в соответствии с указаниями работодателя и под его контролем;
  • выполнение работником определенной трудовой функции лично;
  • выполнение работы в соответствии с определенным графиком;
  • предоставление работнику рабочего места;
  • определение продолжительности рабочего времени;
  • подчинение работников правилам внутреннего трудового распорядка;
  • обеспечение работника инструментами, материалами и механизмами;
  • периодическая выплата вознаграждения работнику;
  • предоставление еженедельных выходных дней и ежегодного отпуска;
  • оплата командировок.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2018 N 15 также указаны признаки трудовых отношений, среди которых:

  • достижение сторонами соглашения о личном выполнении работником определенной, заранее обусловленной трудовой функции в интересах, под контролем и управлением работодателя;
  • подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности);
  • обеспечение работодателем условий труда;
  • выполнение работником трудовой функции за плату;
  • устойчивый и стабильный характер этих отношений, подчиненность и зависимость труда;
  • выполнение работником работы только по определенной специальности, квалификации или должности;
  • наличие дополнительных гарантий для работника, установленных законами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения.

Подробнее о перекваликации договоров с самозанятыми в трудовые читайте Риск переквалификации договоров с самозанятыми в трудовые отношения.

Вас также может заинтересовать:

Гражданско-правовые договоры с самозанятыми гражданами

Как налоговые органы выявляют схемы с самозанятыми

Налог на профессиональный доход при сдаче имущества в аренду

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 9 апреля 2024 г.

Коммерческая концессия: как расторгнуть договор и вернуть платежи за франшизу?

Можно ли расторгнуть договор коммерческой концессии и возвратить платежи за франшизу, если товарный знак не зарегистрирован?

По договору коммерческой концессии правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным.

В соответствии со статьей 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по такому договору подлежит государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования признается несостоявшимся.

Обязанности правообладателя по договору коммерческой концессии, товарный знак

Правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

Если иное не предусмотрено договором, правообладатель обязан обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору.

Положениями статьи 1225 Гражданского кодекса предусмотрено, что результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения.

В случаях, предусмотренных вышеназванным кодексом, исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признаются и охраняются при условии государственной регистрации таких результатов или таких средств.

Порядок такой регистрации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 N 1416. Государственной регистрации подлежат результаты интеллектуальной деятельности: изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топология интегральной микросхемы, программа для ЭВМ, база данных.

С учетом этого обязанность правообладателя по договору коммерческой концессии будет считаться исполненной только в случае, если предоставление права с его стороны (в данном случае – на товарный знак) будет зарегистрировано. В противном случае предоставление права использования считается несостоявшимся.

Подробнее о возврате денег за франшизу читайте Расторжение договора коммерческой концессии без товарного знака.

Вас также может заинтересовать:

Копирование фирменного стиля после окончания коммерческой концессии

Отказ от договора франчайзинга и возврат денег за франшизу

Сети доставки суши отказали в жалобе на решение о смене названия

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Вас также может заинтересовать