Обязательно поделитесь с друзьями

вторник, 24 марта 2026 г.

Притворная сделка: когда договор купли-продажи или лизинга прикрывает залог имущества

Признают ли возвратный лизинг транспортного средства недействительным, если сделка прикрывала договор займа с залогом автомобиля?

По договору финансовой аренды (лизинга) лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование.

В соответствии с Федеральным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» участниками (субъектами) лизинга являются:

  • лизингодатель — физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных или собственных средств приобретает имущество в собственность и предоставляет его лизингополучателю за плату, на срок и на условиях, определенных договором. Договор может предусматривать или не предусматривать переход права собственности на предмет лизинга по окончании срока его действия;
  • лизингополучатель — физическое или юридическое лицо, которое по условиям договора обязано принять предмет лизинга за согласованную плату, на установленный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование;
  • продавец — физическое или юридическое лицо, которое по договору купли-продажи с лизингодателем продает ему имущество, являющееся предметом лизинга.

Возвратный лизинг и недействительность притворной сделки

Закон предусматривает возвратный лизинг. В частности, он позволяет продавцу одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного правоотношения.

Суть возвратного лизинга в том, что лицо продает собственное имущество лизингодателю, а затем получает это же имущество в лизинг. Возвратный лизинг позволяет привлекать средства, не теряя права пользования имуществом. Однако само наличие конструкции возвратного лизинга в законе не исключает признаков притворности в конкретной ситуации.

Согласно статье 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, либо в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка), либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Статья 170 указанного кодекса устанавливает, что притворная сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, применяются относящиеся к ней правила с учетом ее существа и содержания.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.07.2015 № 25 от 23.07.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что притворной признается сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, в том числе на иных условиях или с иным субъектным составом. В связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение иных правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно.

К сделке, которую стороны действительно имели в виду (прикрываемая сделка), применяются относящиеся к ней правила с учетом ее существа и содержания. Прикрываемая сделка может быть также признана недействительной по основаниям, установленным Гражданским кодексом или специальными законами.

При применении правила о притворных сделках следует учитывать, что для прикрытия сделки может быть совершено несколько сделок. В таком случае прикрывающие сделки являются ничтожными, а к сделке, которую стороны действительно имели в виду, применяются относящиеся к ней правила с учетом ее существа и содержания.

С учетом этого целью заключения притворных сделок является сокрытие той сделки, которую стороны действительно имели в виду. Следовательно, при оспаривании сделки или нескольких сделок по мотиву притворности необходимо определять действительную волю и намерения сторон.

Подробнее — в публикации: Возвратный лизинг или лжелизинг? Когда сделку признают притворной.

Вас также может заинтересовать:

Ноу-хау не передали? Расторгаем договор и возвращаем денежные средства!

Представительство в арбитражном суде: защита прав и законных интересов

Франшиза или финансовая пирамида? Как вернуть денежные средства

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Нужна юридическая помощь? Звоните: +7 (922) 98-98-223

понедельник, 23 марта 2026 г.

Десять лет спустя: директора ликвидированной фирмы могут привлечь к субсидиарке по старым долгам

Привлекут ли к субсидиарной ответственности директора ООО, исключенного из ЕГРЮЛ, если долг возник десять лет назад?

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и учредительным документом, если иное не предусмотрено законом.

Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В соответствии со статьей 53 Гражданского кодекса лица, которые в силу закона, иного правового акта или учредительного документа уполномочены выступать от имени юридического лица, должны действовать добросовестно и разумно в интересах представляемого ими юридического лица.

Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются Гражданским кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.

Условия привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц

Согласно статье 53.1 Гражданского кодекса лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию юридического лица или его учредителей (участников), действующих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине.

Такое лицо несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» разъяснено, что неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор:

  • принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации;
  • до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации;
  • совершил сделку без соблюдения внутренних процедур, обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице (например, согласования с юридическим отделом или бухгалтерией).

В Обзоре практики рассмотрения арбитражными судами дел о субсидиарной ответственности контролирующих лиц по обязательствам недействующего юридического лица, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 19.11.2025, указано, что по спорам о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности кредитор доказывает наличие и размер задолженности, наличие у должника признаков недействующего юридического лица и то, что ответчики являлись контролирующими должника лицами.

Подробнее — в публикации: Субсидиарная ответственность директора ООО после исключения из ЕГРЮЛ.

Вас также может заинтересовать:

Банкротство ближе, чем кажется: когда директора обяжут подать в суд

Не только директор: привлечение главбуха к субсидиарной ответственности

Представительство в арбитражном суде: защита прав и законных интересов

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Нужна юридическая помощь? Звоните: +7 (922) 98-98-223

воскресенье, 22 марта 2026 г.

Решение суда вместо нотариуса: достаточно ли для регистрации права собственности?

Является ли решение суда об установлении факта принятия наследства основанием для регистрации права собственности на жилой дом?

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Согласно статье 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Способы принятия наследства установлены статьей 1153 указанного Кодекса. Наряду с подачей нотариусу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, оно может быть принято фактически. Фактическое принятие наследства подтверждается совершением действий, свидетельствующих о том, что наследник:

  • вступил во владение или управление наследственным имуществом;
  • принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
  • оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся ему денежные средства.

Фактическое принятие наследства: разъяснения Верховного Суда

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 разъясняется, что под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать как предусмотренные законом действия, так и иные действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий могут выступать:

  • вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации по месту жительства или пребывания);
  • обработка земельного участка;
  • подача в суд заявления о защите своих наследственных прав;
  • обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя;
  • оплата коммунальных услуг, страховых платежей;
  • возмещение за счет наследственного имущества расходов, вызванных смертью наследодателя, а также расходов на охрану наследства и управление им;
  • иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.

При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами в течение срока принятия наследства.

В подтверждение фактического принятия наследства могут быть представлены, в частности: справка о совместном проживании с наследодателем, квитанции об уплате налогов или коммунальных услуг, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, договор подряда на ремонт и другие документы.

В силу статьи 1154 Гражданского кодекса наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. Это срок, в течение которого наследник должен обратиться к нотариусу либо совершить действия, подтверждающие фактическое принятие наследства.

По заявлению наследника, пропустившего этот срок, суд может восстановить его и признать наследника принявшим наследство, если он не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по уважительным причинам, и при условии обращения в суд в течение шести месяцев после того, как эти причины отпали.

Подробнее — в публикации: Решение суда о наследстве: достаточно ли для регистрации жилого дома?

Вас также может заинтересовать:

Восстановление срока принятия наследства наследнику по завещанию

Обязательная доля в наследстве: кто имеет право и как она рассчитывается

Подсудность наследственных споров о правах на объекты недвижимости

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Нужна юридическая помощь? Звоните: +7 (922) 98-98-223

четверг, 19 марта 2026 г.

Правовые последствия нарушения торгов: недействительна ли передача квартиры взыскателю?

Законны ли действия судебного пристава по передаче квартиры взыскателю, если процедура торгов была нарушена?

Гражданское законодательство основывается на недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты.

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством. Защита гражданских прав осуществляется, в частности, путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления.

Ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными законом.

Процедура оставления за взыскателем нереализованного имущества должника

Условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым при осуществлении установленных федеральным законом полномочий предоставлено право возлагать на физических лиц обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения определённых действий, определяются Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В соответствии со статьей 69 указанного закона обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, либо принудительную реализацию или передачу взыскателю.

Заложенное имущество реализуется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными законами, предусматривающими особенности обращения взыскания на отдельные виды заложенного имущества.

В статье 87 Закона об исполнительном производстве указано: если имущество должника не было реализовано в течение одного месяца после снижения цены, судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю предложение оставить это имущество за собой. О передаче нереализованного имущества должника взыскателю судебный пристав-исполнитель выносит постановление, которое утверждается старшим судебным приставом или его заместителем. Передача имущества оформляется актом приема-передачи.

Статьей 66 этого же закона предусмотрено, что судебный пристав-исполнитель обращается в регистрирующий орган для проведения государственной регистрации прав собственности взыскателя на имущество или иное имущественное право, зарегистрированное на должника, если взыскатель по предложению судебного пристава-исполнителя оставил за собой нереализованное имущество или имущественное право должника.

Подробнее — в публикации: Признание торгов недействительными: есть ли шанс вернуть квартиру?

Вас также может заинтересовать:

Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя: что важно знать?

Обращение взыскания на квартиру при просрочке по ипотеке

Судебные приставы бездействуют? Взыскиваем убытки с государства!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Нужна юридическая помощь? Звоните: +7 (922) 98-98-223

среда, 18 марта 2026 г.

Работодатель, внимание: за задержку зарплаты придется оплатить время простоя и проценты

Какие права имеет работник в случае приостановления работы из-за задержки выплаты зарплаты?

В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

В свою очередь работодатель обязан:

  • соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
  • выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами.

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором.

Сроки выплаты заработной платы и право работника на приостановку труда

Согласно статье 136 Трудового кодекса, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором, но не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная плата выплачивается накануне.

Работодатель или его представители, допустившие задержку выплаты заработной платы и иные нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом и федеральными законами.

В случае задержки выплаты заработной платы превышает 15 дней, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

Приостановить работу можно не только при задержке полной суммы зарплаты за месяц, но и при задержке аванса. Аванс является составной частью заработной платы, поэтому его невыплата также дает работнику право на приостановку работы.

Не допускается приостановление работы:

  • в периоды введения военного или чрезвычайного положения либо особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;
  • в органах и организациях Вооруженных Сил России, других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;
  • государственными служащими;
  • в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств и оборудования;
  • работниками, чьи обязанности связаны с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).

Подробнее — в публикации: Задержка зарплаты: когда можно не выходить на работу и получить деньги?

Вас также может заинтересовать:

Нарушение сроков выплаты заработной платы — чем грозит?

Срок обращения за разрешением индивидуального трудового спора

Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Нужна юридическая помощь? Звоните: +7 (922) 98-98-223

вторник, 17 марта 2026 г.

Таможня начислила пошлину за автомобиль по скриншоту с сайта: узнайте, законно ли это

Правомерно ли использование таможней скриншота с сайта для определения таможенной стоимости автомобиля, если год выпуска и техническое состояние не совпадают?

Правовое регулирование таможенных отношений в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, которая устанавливает обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы, международными договорами и законодательством о таможенном деле.

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) таможенные правоотношения регулируются Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

Согласно статье 46 ТК ЕАЭС, к таможенным платежам относятся ввозная и вывозная таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость и акцизы (акцизный налог или сбор), взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию Союза, а также таможенные сборы.

Таможенные сборы — это обязательные платежи за совершение таможенных операций, включая выпуск товаров и сопровождение транспорта, а также иные действия, установленные законодательством ЕАЭС. Объектом обложения пошлинами и налогами выступают товары, перемещаемые через таможенную границу, или иные товары в случаях, определенных ТК ЕАЭС.

Подтверждение стоимости товаров для личного пользования при таможенном декларировании

Товары для личного пользования перемещаются через таможенную границу в соответствии с положениями главы 37 ТК ЕАЭС.

Таможенному декларированию подлежат, в том числе, транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом (за исключением транспортных средств, зарегистрированных в государствах — членах Союза).

Таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации. К такой декларации прилагаются документы, подтверждающие, в частности, стоимость товаров.

Обязанность по заявлению полных и достоверных сведений о товарах для личного пользования, необходимых для определения суммы подлежащих уплате таможенных платежей, возлагается на декларанта.

Из разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 49, следует, что при разрешении споров, связанных с перемещением физическими лицами товаров для личного пользования, общие положения о таможенной стоимости не применяются. Стоимость таких товаров определяется по правилам статьи 267 ТК ЕАЭС.

В соответствии с указанной нормой физическое лицо представляет оригиналы документов, на основании которых заявлена стоимость. В отношении товаров, доставляемых перевозчиком, допускается представление копий таких документов.

Дополнительно могут быть представлены прайс-листы, каталоги, рекламные проспекты и буклеты иностранных организаций, осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров.

Таможенный орган определяет стоимость товаров для личного пользования на основании имеющейся у него информации о цене на аналогичные товары, в том числе если заявленная стоимость не соответствует рыночной цене аналогичных товаров в стране приобретения. В качестве источника информации таможня может использовать сведения из каталогов и с сайтов иностранных продавцов, с учетом сведений, представленных физическим лицом.

Подробнее — в публикации: Цена из интернета: почему таможня не права, оценивая автомобиль?

Вас также может заинтересовать:

Обман при продаже автомобиля: можно ли вернуть проданную машину?

Покупатель не обязан проверять нахождение автомобиля в залоге

Продавец не уплатил утильсбор: как взыскать с прежнего владельца

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Нужна юридическая помощь? Звоните: +7 (922) 98-98-223

понедельник, 16 марта 2026 г.

Государственная регистрация юрлиц: порядок внесения записи в ЕГРЮЛ и основания для отказа

Откажут ли в регистрации ООО лицу, которое подало заявление о недостоверности сведений в другой организации?

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), открытый для всеобщего ознакомления.

Согласно статье 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении данных о нем в ЕГРЮЛ допускается только в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации юридических лиц. Отказ в государственной регистрации и уклонение от такой регистрации могут быть оспорены в суде.

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением ЕГРЮЛ, регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Внесение сведений в госреестр и трехлетний запрет на регистрацию

Государственная регистрация юридического лица представляет собой акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также иных предусмотренных законом сведений.

Записи в ЕГРЮЛ вносятся на основании документов, представленных при государственной регистрации.

В реестр подлежат включению сведения об учредителях (участниках) юридического лица, а также о фамилии, имени, отчестве и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Основания для отказа в государственной регистрации установлены статьей 23 указанного закона. Перечень этих оснований является исчерпывающим.

В частности, абзацем шестым подпункта «ф» пункта 1 статьи 23 предусмотрено, что отказ в регистрации ООО допускается в случае представления документов для включения в ЕГРЮЛ сведений об учредителе (участнике) либо о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, если эти лица ранее (на момент исключения из реестра) обладали соответствующими полномочиями в отношении юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ в связи с наличием в реестре недостоверных сведений.

Указанное правило применяется при условии, что на момент подачи новых документов не истек трехлетний срок с даты исключения такого юридического лица из реестра.

При этом положения пункта 5 статьи 11 закона предусматривают возможность внесения записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о руководителе организации на основании заявления физического лица — руководителя организации по утвержденной форме.

Эта норма позволяет внести правовую определенность в сведения реестра о юридических лицах. Она актуальна в тех случаях, когда директор уволился по собственному желанию или был переизбран, однако сведения о нем как о лице, имеющем право действовать без доверенности, продолжают содержаться в ЕГРЮЛ. Третьи лица, которые вправе исходить из достоверности данных реестра, могут получить актуальную информацию о том, что указанный в реестре бывший руководитель более не является действующим директором общества.

Подробнее — в публикации: Отказ в регистрации ООО: исключение для бывшего директора.

Вас также может заинтересовать:

Взыскание задолженности юридического лица с директора ООО

Внесение изменений в ЕГРЮЛ об адресе юрлица при увольнении директора

Подпись директора при внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Нужна юридическая помощь? Звоните: +7 (922) 98-98-223

воскресенье, 15 марта 2026 г.

Завысил доход — остался должен миллионы: почему долги не спишут при банкротстве

Возможно ли списание долгов через банкротство, если заемщик предоставил ложные сведения о доходе при получении кредита?

Отношения, связанные с признанием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, несостоятельными (банкротами), а также порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, регулируются Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Правила освобождения гражданина от обязательств после завершения процедуры реализации имущества закреплены в статье 213.28 указанного закона.

Согласно этой норме, после окончания расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и о результатах реализации имущества должника. К отчету прилагаются документы, подтверждающие реализацию имущества и удовлетворение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований.

По итогам рассмотрения отчета арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.

В каких случаях не произойдет списание долгов банкрота: перечень оснований

По общему правилу, после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, включая те, которые не были заявлены в ходе процедур реструктуризации долгов или реализации имущества.

Однако из этого правила существуют исключения. Освобождение от обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства гражданин действовал незаконно, а именно:

  • совершил мошенничество;
  • злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности, уплаты налогов или сборов;
  • предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита;
  • скрыл или умышленно уничтожил свое имущество.

Кроме того, должник не освобождается от обязательств, если:

  • вступившим в силу судебным актом он привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство, при условии, что такие правонарушения совершены в рамках данного дела о банкротстве;
  • гражданин не представил необходимые сведения или представил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, и это установлено судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве.

Таким образом, закон прямо относит предоставление ложных сведений при получении кредита к действиям, которые делают невозможным списание долгов через банкротство, если доказан умысел.

В указанных случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества гражданина указывает на неприменение правила об освобождении от исполнения обязательств. Если же указанные обстоятельства выявлены после завершения реализации имущества, выносится отдельное определение о неприменении в отношении гражданина данного правила.

Подробнее — в публикации: Списание долгов через банкротство невозможно при обмане банка.

Вас также может заинтересовать:

Банкротство и автомобиль: когда машину исключат из конкурсной массы?

Брачный договор: защитит ли от требований кредиторов при банкротстве?

Обращение взыскания на заработную плату гражданина-банкрота

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Нужна юридическая помощь? Звоните: +7 (922) 98-98-223

Фото: Pexels / pixabay.com

четверг, 12 марта 2026 г.

Договор не заключен, а работник пострадал: обязательно ли расследовать несчастный случай?

Подлежит ли несчастный случай на производстве обязательному расследованию, если трудовой договор с работником не заключался?

Согласно статье 16 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в порядке, установленном настоящим кодексом.

Трудовые отношения также могут возникнуть на основании фактического допуска работника к работе с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя, если трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. При этом фактический допуск работника к работе без ведома или поручения работодателя либо его уполномоченного представителя не допускается.

В силу требований кодекса работодатель обязан:

  • соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
  • предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
  • обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

Порядок заключения трудового договора и учета несчастных случаев работодателем

В соответствии со статьей 67 указанного кодекса трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передаётся работнику, другой хранится у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя. При фактическом допуске к работе работодатель обязан оформить договор в письменной форме не позднее трёх рабочих дней с даты такого допуска.

Если отношения возникли на основе гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми, договор должен быть оформлен не позднее трех рабочих дней с момента признания отношений трудовыми, если иной срок не установлен судом.

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и иными лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей, выполнении работы по поручению работодателя (его представителя), а также при совершении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями или совершаемых в интересах работодателя.

Расследованию подлежат события, в результате которых пострадавшие получили: телесные повреждения (травмы), в том числе причиненные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; отравление; утопление; поражение электрическим током, молнией или излучением; укусы и иные телесные повреждения, причиненные животными (включая насекомых и паукообразных); повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушений зданий (сооружений), стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; иные повреждения здоровья, вызванные воздействием внешних факторов, — если указанные события повлекли за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности либо смерть пострадавших.

Расследованию подлежат несчастные случаи, произошедшие:

  • в рабочее время на территории работодателя или в ином месте выполнения работы (включая перерывы, подготовку рабочего места, приведение в порядок одежды и оборудования до начала и после окончания работы), а также при работе сверхурочно, в выходные и праздничные дни;
  • при следовании к месту работы или с работы на транспорте работодателя либо на личном транспорте, используемом в служебных целях по распоряжению работодателя или по соглашению сторон.

Подробнее — в публикации: Трудовой договор и расследование несчастных случаев на производстве.

Вас также может заинтересовать:

Гарантии и компенсации работникам при несчастных случаях на производстве

Ответственность за многократное перезаключение срочного трудового договора

Работодатели нарушают закон: требовать эти документы не имеют права!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Нужна юридическая помощь? Звоните: +7 (922) 98-98-223

среда, 11 марта 2026 г.

Спасите свою репутацию: законные способы привлечь к ответственности за клевету

Как наказать за распространение заведомо ложной информации в отношении индивидуального предпринимателя, если она порочит его деловую репутацию?

Действия лица, распространяющего заведомо ложную информацию о другом человеке, подпадают под определение клеветы. Согласно законодательству, клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Чтобы действия лица, распространившего сведения, могли быть признаны клеветой, необходимо наличие нескольких признаков:

Распространение сведений — сообщение информации хотя бы одному лицу (в устной форме, письме, публикации в социальных сетях, мессенджерах и т. д.).

Заведомая ложность — распространитель знал, что информация не соответствует действительности, но осознанно ее распространял. Если человек добросовестно заблуждался (например, повторял чужие слова, искренне веря в их правдивость), состав преступления отсутствует.

Порочащий характер — сведения должны содержать утверждения о нарушении закона или совершении нечестного поступка, что умаляет достоинство и порочит честь. Просто ложная, но не порочащая информация клеветой не является.

Клевета и ее последствия: уголовная ответственность и гражданские иски

Закон предусматривает два основных способа защиты от клеветы: уголовное преследование (привлечение виновного к ответственности) и гражданско-правовой иск (взыскание компенсации и опровержение ложных сведений). Эти способы можно применять как по отдельности, так и одновременно: даже отказ в возбуждении уголовного дела не лишает потерпевшего права подать гражданский иск.

Клевета наказывается штрафом до 500 тыс. рублей или в размере дохода за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 160 часов.

У клеветы есть квалифицированные составы:

Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении или средствах массовой информации, либо совершенная публично с использованием сети «Интернет» (в том числе в отношении нескольких лиц), наказывается штрафом до 1 млн рублей, обязательными работами до 240 часов, принудительными работами до 2 лет, арестом до 2 месяцев либо лишением свободы до 2 лет.

Клевета с использованием служебного положения — наказывается штрафом до 2 млн рублей, обязательными работами до 320 часов, принудительными работами до 3 лет, арестом до 4 месяцев либо лишением свободы до 3 лет.

Клевета, соединенная с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении — наказывается штрафом до 5 млн рублей, обязательными работами до 480 часов, принудительными работами до 5 лет, арестом от 4 до 6 месяцев либо лишением свободы до 5 лет.

Даже если привлечь лицо, распространившее ложные сведения, к уголовной ответственности не удастся (например, не будет доказан умысел), потерпевший может защитить свои права в гражданско-правовом порядке.

Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе требовать по суду:

  • опровержения таких сведений (если распространивший их не докажет, что они соответствуют действительности). Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения, или другим аналогичным способом (например, в той же группе в мессенджере или соцсети);
  • удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений;
  • возмещения убытков, причиненных распространением ложной информации;
  • компенсации морального вреда.

Если ответчик не докажет, что распространенные им сведения соответствуют действительности, суд обяжет его дать опровержение и выплатить компенсацию.

Подробнее — в публикации: Клевета в социальных сетях: как привлечь к ответственности по закону?

Вас также может заинтересовать:

Защита деловой репутации юрлица от порочащих сведений в сети «Интернет»

Как привлечь к ответственности за оскорбление и клевету в интернете

Компенсация морального вреда за оскорбление в социальной сети

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Нужна юридическая помощь? Звоните: +7 (922) 98-98-223

Вас также может заинтересовать