Обязательно поделитесь с друзьями

четверг, 29 февраля 2024 г.

Отказ от опционного договора при покупке легкового автомобиля и возврат денежных средств

Как расторгнуть опционный договор после покупки легкового автомобиля в автосалоне и вернуть уплаченную цену?

Согласно гражданскому законодательству по опционному договору одна сторона вправе потребовать от другой стороны совершения предусмотренных в опционном договоре действий, в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество, в установленный договором срок.

Если сторона, обладающая таким правом, не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. Опционным договором может быть предусмотрено, что требование по опционному договору считается предъявленным при наступлении определенных сторонами обстоятельств.

Статьей 429.3 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что за право заявить требование по опционному договору сторона уплачивает предусмотренную таким договором денежную сумму.

Исключение составляют случаи, когда опционным договором предусмотрена его безвозмездность, либо если заключение такого договора обусловлено другим обязательством или иным охраняемым законом интересом, вытекающим из отношений между сторонами.

Правовое регулирование отношений, основанных на опционных договорах с потребителями

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Пунктом 1 статьи 782 этого же кодекса установлено, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Право на односторонний отказ от договора (исполнения договора), предоставленное законами, иными правовыми актами или договором, может быть осуществлено путем извещения другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения такого извещения, если иное не предусмотрено законами, иными правовыми актами или договором.

Из преамбулы Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-I «О защите прав потребителей» следует, что данный закон, в частности, регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг).

Отношения по опционным договорам, заключаемым с гражданами, использующими, приобретающими, заказывающими либо имеющими намерение приобрести или заказать услугу исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, регулируются Гражданским кодексом и Законом о защите прав потребителей.

Подробнее об опционном договоре читайте Расторжение опционного договора после покупки легкового автомобиля.

Вас также может заинтересовать:

Автосалон отказал в гарантийном ремонте автомобиля – что делать

Договор возвратного лизинга автомобиля как притворная сделка

Когда опционный договор при покупке автомобиля признают ничтожным

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 28 февраля 2024 г.

Правообладателю Ждуна отказали во взыскании компенсации в размере пяти миллионов рублей

Компании «Си Ди Лэнд контакт» не удалось взыскать 5 млн рублей за использование образа Ждуна.

Суд по интеллектуальным правам отказался взыскать с блогера компенсацию за незаконное использование произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун». Право на использование образа Ждуна на территории России принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Си Ди Лэнд контакт». 

Образ Ждуна стал популярным в социальных сетях в 2017 году. В его основе лежит скульптура голландской художницы. В мае 2016 года скульптуру, символизирующую пациента, ожидающего прием у врача, установили возле одной из больниц в Нидерландах.

Спор возник из-за того, что в 2018 году на YouTube канале был размещен видеоролик с распаковкой подарков, одним из которых оказалась мягкая игрушка в виде Ждуна. ООО «Си Ди Лэнд контакт» обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за незаконное использование образа в размере 5 млн рублей.

Первая инстанция отказала в удовлетворении заявленных требований. Общество подало апелляционную жалобу в Десятый арбитражный апелляционный суд, который отменил решение суда и принял по делу новый судебный акт о взыскании в пользу общества компенсации в размере 46858,45 рублей.

Когда использование образа Ждуна не образует нарушения авторского права

Суд первой инстанции, отказывая в иске, исходил из  того, что использование образа Ждуна не является рекламой и не направлено на извлечение прибыли; незаконное использование ответчиком объекта интеллектуальной собственности не доказано. Значение мягкой игрушки «Ждун» в видеоролике состоит в ее предметном присутствии в интерьере в случайном видеоряде, сопровождающем повествование; игрушка выполняет декоративную функцию и находится в кадре с другими присланными товарами, как уже представленными ведущими, так и ожидающими презентации.

Апелляция, отменяя указанное решение, посчитала доказанным факт использования спорного произведения, а также отсутствие законных оснований на такое использование.

Истец и ответчик, не согласившись с вердиктом апелляционной инстанции, обратились с кассационными жалобами в Суд по интеллектуальным правам, который встал на сторону блогера, удовлетворив его жалобу; жалоба «Си Ди Лэнд контакт» была оставлена без удовлетворения.

Удовлетворяя кассационную жалобу ответчика, Суд по интеллектуальным правам указал, что игрушка «Ждун» не является сюжетообразующим объектом видеоролика и на ней не был сделан акцент, а в распаковываемой посылке мог оказаться любой иной предмет.

Судьи также согласились с доводом жалобы блогера, что спорное произведение не использовалось для целей рекламы. Установленные же судами первой и апелляционной инстанции обстоятельства не позволяют сделать вывод о рекламировании товаров с использованием спорного произведения.

Подробнее о том, когда не удастся взыскать компенсацию, читайте Суд отказал во взыскании 5 млн рублей за использование образа Ждуна.

Вас также может заинтересовать:

Какая ответственность наступает за нарушение авторских прав

Копирование фирменного стиля после окончания коммерческой концессии

Отказ от договора франчайзинга и возврат денег за франшизу

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 27 февраля 2024 г.

Телефонные звонки с рекламой товара или услуг без согласия абонента обернутся штрафом

Являются ли телефонные звонки с предложением о сотрудничестве нарушением закона о рекламе?

Отношения в сфере рекламы регулируются Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». Под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Указанным законом предусмотрены особенности отдельных способов ее распространения. Так, на основании статьи 18 указанного закона распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.

Закон также не допускает использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).

Распространение рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента на получение

Положения вышеуказанной нормы должны рассматриваться с учетом основных понятий, содержащихся в данном законе:

  • объект рекламирования – товар, средства индивидуализации юридического лица и товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие, на привлечение внимания к которым направлена реклама;
  • товар – продукт деятельности, в том числе работа, услуга, предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот;
  • ненадлежащая реклама – реклама, не соответствующая требованиям законодательства;
  • рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств;
  • потребители рекламы – лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования направлена реклама.

Из приведенных норм видно, что понятие реклама включает в себя информацию, направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. К объектам рекламирования относится товар, изготовитель или продавец товара.

В постановлении Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 разъяснено, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

Согласие абонента может быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя.

В случае если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено, реклама считается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата.

Подробнее о распространении рекламы читайте Штрафы за телефонные звонки с предложением о сотрудничестве.

Вас также может заинтересовать:

Жалоба на рекламу, рассылаемую посредством смс-сообщений

Ответственность для банков за навязчивые звонки

ФАС разъяснила, какая информация в интернете не является рекламой

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 26 февраля 2024 г.

Обязанность начисления заработной платы директору – единственному участнику ООО

Требуется ли начислять зарплату директору, являющемуся единственным участником, если приказ о приеме на работу не издавался? 

Одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений является обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату заработной платы.

В соответствии со статьей 15 Трудового кодекса Российской Федерации под трудовыми отношениями понимаются отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции. При этом под трудовой функцией понимается любая работа по определенной должности в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации, а также конкретный вид поручаемой работы.

Понятие трудового договора сформулировано в статье 56 указанного кодекса, в силу которой трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, по которому работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.

На руководителей организаций распространяется действие норм трудового законодательства

Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что руководство текущей деятельностью общества может осуществляться единоличным исполнительным органом общества.

В соответствии со статьей 40 этого закона единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

Трудовым кодексом установлено, что трудовые отношения, которые возникают в результате избрания и назначения на должность, характеризуются как трудовые отношения на основании трудового договора.

Трудовое законодательство относит руководителей организации к работникам, под которыми понимаются физические лица, в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица и локальными нормативными актами осуществляющими руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа. При этом руководители организаций, являющиеся единственными участниками обществ, не упомянуты в перечне лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство.

Положения главы 43 Трудового кодекса об особенностях регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организаций распространяются на руководителей организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности за исключением случая, когда руководитель организации является единственным участником, членом организации, собственником ее имущества.

Однако это не означает, что на указанных лиц не распространяется действие трудового законодательства. Поскольку иное нарушало бы трудовые права руководителей организаций.

Подробнее о начислении заработной платы руководителю читайте Начисление зарплаты директору – единственному участнику ООО.

Вас также может заинтересовать:

Директор уволен, новый не назначен: как исключить себя из ЕГРЮЛ

Изменение размера заработной платы генерального директора

Продление трудового договора с генеральным директором

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 25 февраля 2024 г.

Права потребителя: когда покупатель должен заплатить за разбитый в магазине товар?

Должен ли покупатель возмещать стоимость товара, если товар разбился из-за узких проходов в торговом зале?

В соответствии с гражданским законодательством по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Статья 493 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, электронного или иного документа, подтверждающего оплату товара.

При этом риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. Переход такого риска на покупателя происходит после того, как продавец исполнил свою обязанность по передаче товара покупателю по договору купли-продажи.

Это означает, что до момента оплаты товара покупателем и получения им чека от продавца, собственником товара будет считаться магазин, и именно он будет отвечать за риск случайной гибели товара.

Обязанность возместить причиненный вред, ширина проходов в торговом зале

По общему правилу, установленному в статье 1064 Гражданского кодекса, вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред другой стороне, несет деликтную ответственность. Наступление такой ответственности зависит от наличия следующих обязательных условий:

  • противоправное поведение причинителя вреда;
  • причинно-следственная связь между противоправными действиями и причиненным вредом;
  • вина причинителя вреда.

Для возмещения вреда  необходимо наличие всех вышеперечисленных условий.

Из приведенной нормы следует, что если покупатель разбил, например, бутылку вина в магазине, причинив тем самым ущерб юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, то он обязан его возместить. Но только в том случае, если в этом имеется вина покупателя.

В силу пункта 2 вышеуказанной нормы покупатель освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. При этом бремя доказывания отсутствия вины лежит на покупателе.

Согласно ГОСТ 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли», ширина проходов между оборудованием в торговом зале должна обеспечивать покупателям удобство выбора и приобретения товаров.

Ширина проходов в торговом зале установлена сводом правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Причем, чем больше торговая площадь торгового зала магазина, тем шире должны быть проходы:

  • 1,2 м – при торговой площади до 100 кв. м;
  • 1,6 м – при торговой площади от 101 до 150 кв. м;
  • 2 м – при торговой площади от 151 до 400 кв. м;
  • 2,5 м – при торговой площади от 401 кв. м и более.

Таким образом, если причиной причинения вреда послужили проходы в торговом зале, которые не соответствуют установленным требованиям, или же эти проходы были заставлены коробками с товаром, то вина покупателя в причиненном ущербе отсутствует.

Подробнее об ответственности покупателя за причиненный ущерб  читайте Возмещение стоимости разбитого товара в торговом зале магазина.

Вас также может заинтересовать:

Возврат товара без чека в магазин – что нужно знать покупателю?

Досудебный порядок урегулирования споров с потребителями

Книга отзывов и предложений – обязаны ли продавцы предоставлять?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 24 февраля 2024 г.

Порядок наследования садового участка в садоводческом товариществе пережившим супругом

Наследуется ли пережившим супругом садовый участок со строениями, предоставленный умершему супругу для ведения садоводства?

В соответствии с гражданским законодательством в состав наследства входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства.

Согласно статье 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации, в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина), а также права и обязанности, которые не могут переходить по наследству. В состав наследства не входят личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

В силу статьи 1150 этого же кодекса принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе включается в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными данным  кодексом.

Законный режим имущества супругов, имущество, нажитое супругами во время брака

Статья 256 Гражданского кодекса предусматривает, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

На основании статьи 33 Семейного кодекса Российской Федерации законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное.

Имущество, нажитое супругами во время брака, в силу статьи 34 Семейного кодекса является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы от трудовой и предпринимательской деятельности каждого из супругов, результаты интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, включая суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности.

Общим имуществом супругов признаются движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, приобретенные за счет общих доходов супругов, а также любое другое нажитое супругами в период брака имущество. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились денежные средства на его приобретение.

Подробнее о наследовании имущества читайте Наследование садового участка со строениями пережившим супругом.

Вас также может заинтересовать:

Исковая давность для раздела жилого дома после смерти супруга

Лишение наследства недостойных наследников по закону и по завещанию

Пропустили срок принятия наследства – когда восстановят?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 23 февраля 2024 г.

Исполнительное производство: что нужно знать об обжаловании действий судебного пристава?

Как исчисляется срок для обжалования действий судебного пристава-исполнителя в порядке подчиненности?

Условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также порядок обжалования (оспаривания) постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия) регулируются Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В соответствии со статьей 123 указанного закона действия судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных приставов по исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы в порядке подчиненности сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями.

К лицам, участвующим в исполнительном производстве, относятся:

  • взыскатель, должник;
  • лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в исполнительном документе;
  • иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе.

С учетом этого обжаловать действия судебного пристава-исполнителя в порядке подчиненности может должник, взыскатель или иное лицо, чьи права и интересы были нарушены такими действиями.

Как исчисляется срок для обжалования действий судебного пристава-исполнителя

Жалоба на действия должностного лица службы судебных приставов должна быть подана в течение десяти дней со дня совершения действия судебным приставом-исполнителем или иным должностным лицом. Лицами, не извещенными о времени и месте совершения действий, жалоба подается в течение десяти дней со дня, когда эти лица узнали или должны были узнать о совершении действий.

В силу вышеназванного закона сроки в исполнительном производстве определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно наступить, или периодом, в течение которого действие может быть совершено. Сроки исчисляются в годах, месяцах или днях. В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни.

Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя подается старшему судебному приставу, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель. Указанная жалоба может быть подана как непосредственно старшему судебному приставу, так и через судебного пристава-исполнителя, действия которого обжалуются.

Судебный пристав-исполнитель, действия которого обжалуются, направляет жалобу старшему судебному приставу в течение трех дней со дня ее получения.

Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя подается в письменной форме, которая должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его представителем. К жалобе, подписанной представителем, должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя. Также допускается подача жалобы в форме электронного документа через единый портал госуслуг.

Подробнее об обжаловании действий должностных лиц службы судебных приставов читайте Срок для обжалования действий судебного пристава-исполнителя.

Вас также может заинтересовать:

Запрос информации по исполнительному производству

Когда возвратят взысканный с должника исполнительский сбор

Распределение денежных средств, поступивших от должника

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 22 февраля 2024 г.

Договор коммерческой концессии: когда пользователя привлекут к ответственности?

Можно ли привлечь к ответственности за незаконное копирование фирменного стиля после окончания договора коммерческой концессии?

Правовое регулирование договора коммерческой концессии закреплено в главе 54 Гражданского кодекса Российской Федерации. Статья 1027 указанного кодекса определяет его как договор, по которому правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. К таким правам относятся право на товарный знак, знаки обслуживания, права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в том числе на коммерческое обозначение, а также секреты производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме, с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Сторонами договора коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения

Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» акт определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе с недобросовестной конкуренцией.

Под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

При этом недобросовестной конкуренцией признаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам.

В силу статьи 14.6 указанного закона не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:

  • незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации;
  • копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и его товар.

Запрет на действия, способные вызвать смешение, основан на положениях статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, согласно которым подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной либо торговой деятельности конкурента.

Подробнее об ответственности за незаконное копирование средств индивидуализации читайте Копирование фирменного стиля после окончания коммерческой концессии.

Вас также может заинтересовать:

Как расторгнуть договор франчайзинга и вернуть деньги за франшизу

Какая ответственность наступает за нарушение авторских прав

Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 21 февраля 2024 г.

Роскомнадзор ограничит доступ к информации об обходе блокировок с помощью VPN-сервисов

С 1 марта будет запрещено распространение информации о способах обхода блокировок с помощью VPN-сервисов.

1 марта вступает в силу запрет на публикацию информации о способах обхода блокировок с помощью VPN-сервисов. Это связано с внесением изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который предусматривает возможность блокировки информации о средствах обхода ограничений доступа к информации, запрещенной на территории Российской Федерации.

На основании указанного закона для ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение которой запрещено, создан единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов.

Единый реестр запрещенной информации включает в себя:

  • доменные имена и указатели страниц сайтов в интернете, содержащих информацию, распространение которой запрещено;
  • сетевые адреса, по которым можно идентифицировать сайты, содержащие запрещенную информацию.

Основанием для включения в единый реестр запрещенной информации является размещение информации о способах и методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.

Критерии оценки информации о способах обхода блокировок для внесения в единый реестр

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) издала приказ об ограничении доступа к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, содержащим информацию о способах обхода блокировок. 

В указанном приказе установлены критерии оценки информации, необходимые для принятия решений о внесудебном ограничении к ней доступа.

Критериями для внесения в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов является информация, которая:

  • содержит описание действий, позволяющих получить доступ к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен;
  • дает представление о способах и методах обеспечения доступа к запрещенным информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям;
  • побуждает к использованию способов и методов для обхода блокировок, в том числе путем описания преимуществ их использования, или информации, одобряющей или оправдывающей их использование;
  • содержит предложение приобрести доступ к VPN-сервису для обхода блокировки;
  • предоставляет возможность получения доступа путем загрузки программы для обхода блокировок.

Подробнее о блокировке VPN-сервисов читайте Запрет на распространение информации о способах обхода блокировок.

Вас также может заинтересовать:

Когда наложат штраф за использование иностранных мессенджеров

Привлечение к ответственности за оскорбление в чате мессенджера

Размещение изображения гражданина в Интернете

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 20 февраля 2024 г.

Право на односторонний отказ от договора подряда: когда заказчик и подрядчик могут отказаться?

В каких случаях можно отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке?

В соответствии с гражданским законодательством по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с его условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 этого же кодекса не допускаются односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий. Исключение составляют случаи, предусмотренные законами или иными правовыми актами.

Односторонний отказ от исполнения обязательства при осуществлении всеми его сторонами предпринимательской деятельности, допускается в случаях, предусмотренных законодательство или договором.

Основания для отказа заказчика и подрядчика от исполнения договора подряда

Гражданским кодексом предусмотрены основания для отказа от исполнения договора подряда. Так, заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора (если иное не установлено договором), уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны подрядчика о непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь.

Такое же право имеется у подрядчика, если заказчик не изменит указания о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее пригодности.

Подрядчик имеет право не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком. К таким случаям закон относит непредоставление материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи. Помимо этого, подрядчик вправе не приступать к работе (приостановить начатую работу) при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Если иное не предусмотрено договором, подрядчик при наличии вышеуказанных обстоятельств может отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Подробнее об одностороннем отказе от обязательства читайте Односторонний отказ от исполнения договора подряда – когда это возможно?

Вас также может заинтересовать:

Обязанность изготовителя некачественного дивана возместить убытки

Оплата подтверждает заключение договора подряда

Расторжение договора на установку пластиковых окон

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 19 февраля 2024 г.

Условия ответственности налоговых консультантов при доначислении налогов: что нужно знать?

Верховный суд разъяснил, в каких случаях возмещаются убытки с консультантов при оказании консультационных услуг.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила судебные акты по делу N А40-111577/2022 по иску ООО «Посуда-Центр сервис» к «Эрнст энд Янг» о возмещении убытков. Дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. Разрешение указанного спора может стать прецедентным для рынка консалтинговых услуг.

Суть спора заключается в том, что новосибирская компания заключила с консалтинговой компанией договор на оказание консультационных услуг по разработке методики списания товарных потерь, в том числе от хищения товаров. Однако применение методики привело к доначислению налогов. Компания, проиграв налоговый спор налоговому органу о доначислении налога на прибыль в сумме 37,081 млн руб. и НДС в сумме 30,738 млн руб., предъявила к консультантам иск о возмещении убытков в размере 11,731 млн рублей.

Арбитражные суды отказали в его удовлетворении на том основании, что консультационные услуги были приняты и оплачены истцом, а решение об использовании методики является самостоятельным управленческим решением истца. Договором также не предусмотрены дополнительные основания имущественной ответственности консалтинговой компании перед заказчиком, в том числе на случай доначисления налогов. Более того, договор содержал оговорку о том, что исполнитель не принимает на себя ответственность на себя такую ответственность. По мнению судов, упомянутая оговорка подлежала применению при разрешении данного спора.

В каком случае взыскиваются убытки с консультантов при доначислении налогов

В соответствии с гражданским законодательством договор, по условиям которого консалтинговая компания за вознаграждение консультирует заказчика, подчиняется правилам возмездного оказания услуг. Предметом такого договора является совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности, в том числе посредством оказания консультационных услуг.

К указанным договорам также применяются общие положения о подряде. По этим правилам консультант отвечает за то, чтобы указанные услуги соответствовали условиям договора, в том числе были надлежащего качества.

В случае если исполнитель нарушает условия договора, то заказчик имеет право по своему выбору требовать от него:

  • безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре.

Заказчик также вправе потребовать возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Но для того, что взыскать убытки с консультантов необходимо доказать:

  • причинение убытков, их размер;
  • противоправность действий консалтинговой компании;
  • причинно-следственную связь между причиненными убытками и действиями налоговых консультантов.

Таким образом, убытки с консультантов могут быть взысканы только в случае, если будет доказана совокупность всех вышеперечисленных элементов ответственности.

Подробнее об ответственности налоговых консультантов читайте Убытки с консультантов за скрытую реализацию товаров без налогообложения.

Вас также может заинтересовать:

Верховный суд обобщил судебную практику об оценке налоговой выгоды

Как налоговые органы выявляют схемы уклонения от уплаты налогов

Налогоплательщикам дали рекомендации по порядку подачи жалоб

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 18 февраля 2024 г.

Выплата возмещения дольщикам: когда можно взыскать проценты с Фонда развития территорий?

Допускается ли взыскание процентов за пользование денежными средствами, если Фонд развития территорий задерживает выплату возмещения?

Порядок создания, правовой статус, цели деятельности, функции, полномочия и порядок управления деятельностью публично-правовой компании «Фонд развития территорий» определяется Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно указанному закону, публично-правовая компания «Фонд развития территорий» является унитарной некоммерческой организацией, созданной в целях осуществления функций и полномочий публично-правового характера, предусмотренных законом.

Одной из целей деятельности фонда декларируется содействие реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий защиты прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства.

К полномочиям, связанным с защитой прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства, относится выплата возмещения дольщикам, имеющим требования о передаче жилых помещений при несостоятельности (банкротстве) застройщика.

Порядок выплаты возмещения гражданам-участникам долевого строительства

В соответствии со статьей 13 вышеназванного закона выплата возмещения гражданам-участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу жилых помещений, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, если застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство.

Выплата возмещения осуществляется до даты завершения процедуры конкурсного производства в отношении застройщика.

В силу указанной нормы выплата возмещения осуществляется в размере стоимости жилых помещений, определяемой как произведение их общей площади, подлежащего передаче гражданину. Но не более 120 кв. м и рыночной стоимости одного квадратного метра равнозначного жилого помещения (равнозначных жилых помещений) на первичном рынке на момент выплаты данного возмещения. При этом сумма выплаты не может быть менее уплаченной цены договора участия в долевом строительстве.

Рыночная стоимость жилого помещения определяется в соответствии с отчетом оценщика, привлеченного фондом, на дату, которая не может быть более чем на шесть месяцев ранее даты принятия решения о выплате возмещения.

Правилами выплаты публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» возмещения гражданам-участникам строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 N 1233, установлено, что граждане вправе обратиться с заявлением о выплате возмещения с момента принятия фондом решения о финансировании до даты завершения процедуры конкурсного производства застройщика.

Выплата возмещения осуществляется за счет имущества фонда в течение десяти рабочих дней со дня представления гражданином предусмотренных документов.

Подробнее о взыскании процентов с Фонда развития территорий читайте Взыскание процентов за несвоевременную выплату возмещения дольщикам.

Вас также может заинтересовать:

Включение дольщиков в реестр требований участников строительства

Как дольщику обжаловать отказ конкурсного управляющего

Уступка прав требований по договору участия в долевом строительстве

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 17 февраля 2024 г.

Ответственность за задержку авиарейса: что нужно знать пассажирам о выплате компенсации?

Какую ответственность несет авиакомпания в случае задержки авиарейса, какие права имеются у пассажиров?

Условия воздушной перевозки, права и обязанности перевозчиков, пассажиров и иных лиц участвующих в организации и обеспечении воздушных перевозок регулируются Воздушным кодексом Российской Федерации и Федеральными авиационными правилами «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденными приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82.

В соответствии со статьей 103 Воздушного кодекса пассажир, приобретая авиабилет, заключает договор воздушной перевозки с авиакомпанией (перевозчиком), которая обязуется перевезти пассажира в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, выполняющем рейс, указанный в авиабилете.

Кодексом предусмотрено, что авиакомпания несет ответственность перед пассажиром в порядке, установленном законодательством и договором воздушной перевозки.

Права пассажиров и ответственность авиакомпании в случае задержки авиарейса

Федеральными авиационными правилами установлено, что регулярные авиарейсы выполняются в соответствии с расписанием движения воздушных судов. Авиакомпания имеет право отменить или задержать авиарейс, указанный в билете, произвести замену типа самолета, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия безопасности полетов и авиационной безопасности, а также по требованию государственных органов в соответствии с их компетенцией.

При задержке авиарейса пассажир имеет право:

  • на отказ от воздушной перевозки. Отказ от перевозки считается вынужденным, и авиакомпания обязана вернуть стоимость билета, даже если договор воздушной перевозки содержит условие о невозврате провозной платы при расторжении договора;
  • на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой авиарейса (к примеру, если отменены заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на другой рейс и т. п.). К претензии в адрес авиакомпании необходимо приложить копии документов, подтверждающих понесенные убытки. Срок предъявления претензии – в течение шести месяцев с момента задержки рейса. Претензия предъявляется в аэропорту пункта отправления или назначения. Авиакомпания обязана рассмотреть претензию в течение тридцати дней;
  • на уплату авиакомпанией штрафа за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. В настоящее время штраф составляет 25 % от установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ) за каждый час просрочки, но не более 50 % стоимости авиабилета, если авиакомпания не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

С 01.04.2024 ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения будет составлять 100 рублей за каждый час просрочки. Напомним, что в настоящее время исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от МРОТ, производится исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.

Подробнее о правах пассажиров при задержке рейса читайте Компенсация за задержку авиарейса – что нужно знать пассажирам?

Вас также может заинтересовать:

Возврат денег при отказе пассажира от авиаперевозки

Компенсация морального вреда за опоздание рейсового автобуса

Пассажиры верхних полок поездов получили право для приема пищи

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 16 февраля 2024 г.

Платные медицинские услуги: почему медицинская организация не вправе требовать СНИЛС?

Вправе ли медицинская организация требовать СНИЛС и отказывать в заключении договора на платные медицинские услуги?

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан при оказании медицинской помощи, регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 84 указанного закона граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи.

Платные медицинские услуги предоставляются пациентам за счет личных средств граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.

При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи.

Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

Оказание платных медицинских услуг медицинскими организациями, предоставление СНИЛС

Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг пациентам установлен Правительства РФ от 11.05.2023 N 736. Данным постановлением утверждены Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.

Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на основании договора, который заключается потребителем с медицинской организацией в письменной форме.

В силу вышеназванных правил договор должен содержать информацию, включая сведения о потребителе (при оказании платных медицинских услуг гражданину анонимно сведения фиксируются со слов потребителя услуги):

  • фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства, иные адреса, на которые (при их указании в договоре) исполнитель может направлять ответы на письменные обращения, и телефон;
  • данные документа, удостоверяющего личность.

С учетом этого, для заключения договора об оказании платных медицинских услуг гражданин обязан представить медицинской организации сведения, необходимые для заключения договора (Ф.И.О., адрес, телефон, данные документа, удостоверяющего личность).

Поскольку СНИЛС не входит в числе информации, которую должен содержать договор на оказание платных медицинских услуг, указанные сведения не являются обязательными при заключении договора и могут предоставляться потребителем по своему усмотрению.

Подробнее о предоставлении платных медицинских услуг читайте Отказ в заключении договора на платные медицинские услуги из-за СНИЛС.

Вас также может заинтересовать:

Когда можно взыскать штраф за некачественные медицинские услуги?

Смена поликлиники для получения медицинской помощи

Сроки ожидания бесплатной медицинской помощи

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 15 февраля 2024 г.

Юрист разъяснил, какая грозит ответственность за незаконное использование товарного знака

Какая ответственность предусмотрена за незаконное использование чужого товарного знака?

В соответствии с гражданским законодательством к результатам интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), относятся товарные знаки.

Под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или гражданин.

Исключительные права на товарный знак могут быть использованы для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

на товарах, включая этикетки и упаковку товаров, производимых, реализуемых, экспонируемых, демонстрируемых на выставках и ярмарках или иным образом вводимых в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранящихся или перевозимых с этой целью, либо ввозимых на ее территорию;

  • при выполнении работ, оказании услуг;
  • на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
  • в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
  • в сети «Интернет», включая доменные имена и другие способы адресации.

Незаконное использование товарного знака, контрафактная продукция, размер компенсации

Владелец товарного знака (правообладатель) имеет право использовать товарный знак способом, не противоречащим законодательству. Правообладатель может по своему усмотрению разрешить другим лицам его использовать. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При этом отсутствие запрета на использование не считается согласием (разрешением).

За незаконное использование товарного знака законодательством предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.

Так, согласно статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, товары, этикетки и упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, признаются контрафактной продукцией.

Правообладатель вправе потребовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток и упаковок товаров с незаконно используемыми товарными знаками или сходными с ним до степени смешения обозначениями, а также требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации по своему выбору:

  • сумму в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемую по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
  • двукратную стоимость товара, на котором незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Подробнее об административной и уголовной ответственности за незаконное использование товарных знаков читайте Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака.

Вас также может заинтересовать:

Какая ответственность наступает за нарушение авторских прав

Новый сервис для проверки зарегистрированных товарных знаков

Свинке Пеппа оказали в иске из-за злоупотребления правом

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 14 февраля 2024 г.

Деление бизнеса по торговле через маркетплейсы при разводе супругов: что нужно знать?

Как производится раздел бизнеса между супругами при разводе, если индивидуальный предприниматель торгует одеждой через маркетплейсы?

В соответствии со статьей 256 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Семейное законодательство определяет виды нажитого супругами в период брака имущества, являющего их совместной собственностью.

На основании статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации имуществом, нажитым супругами во время брака (общим имуществом супругов), являются доходы от трудовой и предпринимательской деятельности каждого из супругов, а также результаты интеллектуальной деятельности.

К общему имуществу супругов относятся пенсии, пособия, иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, полученные супругами. Например, суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности в результате увечья или иного повреждения здоровья.

Правила раздела общего имущества супругов, стоимость, состав, исключения из правил

Общим имуществом супругов признаются движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, приобретенные за счет общих доходов супругов, а также любое другое нажитое супругами в период брака имущество. Независимо от того, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились денежные средства для его приобретения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 N 15, общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу, является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Раздел общего имущества супругов производится по правилам, установленным статьями 38, 39 Семейного кодекса и статьей 254 Гражданского кодекса. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на момент рассмотрения дела.

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе имущества также должны быть учтены общие долги супругов и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.

Подробнее о разделе общего имущества супругов читайте Раздел бизнеса по торговле одеждой через маркетплейсы между супругами.

Вас также может заинтересовать:

Признание квартиры совместной собственностью супругов

Сожительство предлагают узаконить после смерти участника спецоперации

Супруга купила квартиру сразу после развода – как разделить?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 13 февраля 2024 г.

Ликвидация юридического в случае банкротства: что нужно знать об исключении из ЕГРЮЛ

Когда организацию исключат из Единого государственного реестра юридических лиц в случае банкротства?

В соответствии с гражданским законодательством юридическое лицо признается несостоятельным (банкротом) по решению суда. Основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве).

Отношения, возникающие в связи созданием, реорганизацией и ликвидацией юридических лиц, внесением изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно этому закону в ЕГРЮЛ вносятся сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, а также о проводимых в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о банкротстве. Указанные сведения вносятся в реестр налоговым органом на основании поступивших из арбитражного суда определений.

Порядок государственная регистрация ликвидации юридического лица в случае банкротства

Статьей 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что после рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве, которое подлежит немедленному исполнению.

Арбитражный суд направляет указанное определение в налоговый орган по истечении тридцати дней с даты вынесения судом определения о завершении конкурсного производства.

В силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация ликвидации юридического лица в случае банкротства организации осуществляется на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, поступившего заказным письмом или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника. Запись в реестр должна быть внесена в течение пяти дней с момента представления в налоговый орган соответствующего определения арбитражного суда.

На определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может быть подана жалоба. Обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства приостанавливает исполнение этого определения.

Подробнее об исключении из ЕГРЮЛ юрдица при банкротстве читайте Исключение из единого госреестра юридических лиц в случае банкротства.

Вас также может заинтересовать:

Банкротство граждан и юрлиц по инициативе налоговых органов

Срок обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве

Субсидиарная ответственность директора за непередачу документации

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 12 февраля 2024 г.

Фактические супруги получат право на наследство и положенные по закону социальные выплаты

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность признания сожительства браком после смерти участника СВО.

В Государственную думу внесен проект закона, которым предусматривается возможность признать сожительство браком после гибели, признании безвестно отсутствующим  или объявлении умершим участника специальной военной операции. Предлагается также распространить это на погибших, признанных безвестно отсутствующими  или объявленных умершими в связи с проживанием или временным пребыванием  на территориях осуществления СВО.

Законопроект разработан с целью защиты интересов членов «фактической» семьи военнослужащих, принимавших участие и погибших во время спецоперации.

Проектом закона предложено предусмотреть возможность признавать супругом после смерти одного из фактических супругов, поскольку в данном случае невозможно оформление брачного отношения на прошлый период в связи со смертью или исчезновением лица в связи с участием в СВО. В этом случае семьи лишаются «кормильца» и в действующем законодательстве нет правовых средств и механизмов защиты интересов таких членов семьи военнослужащего, – говорится в пояснительной записке.

В каком случае сожительство признают браком, когда заявление оставят без рассмотрения

Законопроектом предусматривается возможность установить факт состояния в брачных отношениях в суде в порядке особого производства. В случае если при рассмотрении заявления об установлении факта состояния в брачных отношениях будет установлено наличие спора о праве, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, а заявитель и иные заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением в порядке искового производства.

Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом при условии, если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство.

Установленный в судебном порядке факт состояния в брачных отношениях будет признаваться браком, о чем внесут сведения в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

В случае признания брака судом «фактическая» супруга получит право претендовать на наследство и положенные по закону социальные и иные льготы. Так, например, семьям погибших военнослужащих выплачивается 5 млн руб., а получивших увечья (ранения, травмы, контузии) – 3 млн рублей. Семье умершего военнослужащего государство должно ежемесячно выплачивать 22,9 тыс. рублей. Такая же сумма выплачивается по инвалидности I группы вследствие военной травмы.

Указанные положения должны вступить в силу с момента их опубликования. При этом их наделят обратной силой – они будут применяться к отношениям, возникшим до вступления в силу закона.

Подробнее о коллизиях, которые могут возникнуть при установлении факта нахождения в брачных отношениях, читайте Сожительство предлагают узаконить после смерти участника спецоперации.

Вас также может заинтересовать:

В суде не место пьяным в шортах: типовые правила пребывания в судах

Конституционный суд не включил в обзор отказы по жалобам контрактников

Правила признания участников СВО пропавшими без вести и умершими

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 11 февраля 2024 г.

Задолженность по уплате взносов и платы и пользование имуществом СНТ: когда начислят пени?

Производится ли начисление пеней на задолженность за пользование общим имуществом, если садовод не является членом СНТ?

Отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства для собственных нужд, регулируются Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с указанным законом ведение садоводства на садовых земельных участках, расположенных в границах территории садоводства, без участия в садоводческом товариществе может осуществляться собственниками и правообладателями земельных участков, не являющимися членами товарищества.

Указанные лица обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом в порядке, установленном для уплаты взносов членами СНТ.

Размер платы для садоводов, не являющимися членами садоводства, начисление пеней

Суммарный ежегодный размер платы, подлежащей оплате собственниками и правообладателями садовых земельных участков, не являющимися членами садоводческого товарищества, устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена СНТ, рассчитанных в соответствии с законом и уставом товарищества. При невнесении платы, данная плата взыскивается товариществом путем обращения в суд.

Статьей 14 вышеназванного закона предусмотрено, что уставом товарищества может быть установлен порядок взимания и размер пеней в случае несвоевременной уплаты взносов. В случае неуплаты взносов товарищество вправе произвести начисление пеней и взыскать их вместе с задолженностью по взносам в судебном порядке.

В законе не содержится положений о возможности начисления пеней на задолженность на собственников и правообладателей садовых земельных участков,  не являющихся членами СНТ. Поэтому указанная норма не распространяется на данных лиц.

В силу статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Если соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

Подробнее о начислении пеней и процентов читайте Начисление пеней на задолженность за пользование общим имуществом СНТ.

Вас также может заинтересовать:

Включение в состав расходов СНТ членских взносов союзу садоводов

Договор СНТ с индивидуальным предпринимателем на вывоз мусора

Расходы по очистке от снега дорог садоводческого товарищества

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 10 февраля 2024 г.

Особенности обмена товаров, купленных в интернет-магазине: что нужно знать покупателям?

Имеет ли покупатель право на обмен товара надлежащего качества, купленного в интернет-магазине?

Гражданским законодательством предусмотрено, что покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара надлежащего качества обменять купленный товар в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.

В силу статьи 25 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-I «О защите прав потребителей» обмен товара проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у покупателя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.

Перечень товаров, которые не подлежат обмену по указанным основаниям, утверждается Правительством Российской Федерации.

Заключение договора розничной купли-продажи дистанционным способом

На основании статьи 497 Гражданского кодекса договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи, а также иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления с товаром либо образцом товара при заключении такого договора. Аналогичная норма содержится в статье 26.11 Закона о защите прав потребителей.

Законом о защите прав потребителей установлено, что покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его лицом.

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, утвержден постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463.

Указанный перечень непосредственно связан с обменом непродовольственных товаров, подпадающих по требования статьи 25 Закона о защите прав потребителей. В соответствии с указанной нормой покупатель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

К дистанционному способу продажи товаров данный перечень не применяется. Поскольку правовое содержание вышеназванной статьи 25 принципиально отличается от соответствующих положений статьи 26.1 данного закона, в соответствии с которой покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение семи дней (безотносительно к причинам отказа).

В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена покупателю в письменной форме в момент доставки товара, то он вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента его передачи.

Подробнее об обмене товаров при дистанционном способе продажи читайте Обмен товара надлежащего качества, купленного в интернет-магазине.

Вас также может заинтересовать:

Бизнесу грозят штрафы за навязывание дополнительных услуг

Деятельность маркетплейсов решили отрегулировать: вырастут ли цены?

Увеличение цены товара после получения предоплаты от покупателя

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Вас также может заинтересовать