Обязательно поделитесь с друзьями

воскресенье, 31 марта 2024 г.

Выйти замуж за иностранца: как заключить брак с иностранным гражданином?

Какие требования предъявляются законодательством для заключения брака с иностранным гражданином?

Особенности заключения брака с иностранными гражданами предусмотрены Семейным кодексом Российской Федерации. В соответствии со статьей 156 указанного кодекса форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации определяются Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Указанное означает, что брак с иностранным гражданином подлежит регистрации в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Основанием для государственной регистрации заключения брака с иностранцем является совместное заявление лиц, вступающих в брак. В совместном заявлении должны быть подтверждены взаимное добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака.

Лица, вступающие в брак, подписывают совместное заявление о заключении брака и указывают дату его составления.

Заключение брака и государственная регистрация производятся по истечении месяца со дня подачи совместного заявления в орган ЗАГС, но не позднее двенадцати месяцев с момента его получения.

Препятствия для заключения брака с иностранцем, документы для вступления в брак

Условия заключения брака на территории Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 Семейного кодекса в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака.

Так, указанной нормой не допускается заключение брака между:

  • лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
  • близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
  • усыновителями и усыновленными;
  • лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

Для заключения брака иностранный граждан обязан предоставить документы:

  • паспорт и перевод его текста на русский язык. Перевод заверяется консульством (посольством) государства, гражданином которого является это лицо, либо нотариусом;
  • справка о том, что иностранец не состоит в браке (справка составляется на русском языке или к ней прилагается перевод текста на русский язык, верность которого свидетельствуется консульством (посольством) государства, гражданином которого это лицо является, либо нотариусом. В справке полностью указываются фамилия, имя, отчество (если оно указано в паспорте) иностранного гражданина;
  • документ, подтверждающий прекращение брака, если иностранный гражданин ранее состоял в зарегистрированном браке. Таким документом может являться вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга либо иной документ, подтверждающий прекращение прежнего брака. Эти документы должны быть переведены на русский язык, верность которого свидетельствуется консульством (посольством) государства, гражданином которого это лицо является, либо нотариусом.

Подробнее о вступлении в брак с иностранцами читайте Замуж за иностранца: заключение брака с иностранным гражданином.

Вас также может заинтересовать:

Признание брака недействительным – разъяснения Верховного суда

Расторжение брака в органах ЗАГС – что нужно знать?

Сожительство предлагают узаконить после смерти участника спецоперации

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 30 марта 2024 г.

Задолженность по наследству: как наследникам узнать о долгах наследодателя?

Как наследникам узнать о задолженности наследодателя, если банки и бюро кредитных историй не предоставляют информацию?

После смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к третьим лицам в соответствии с завещанием или законом. Под наследованием понимается переход к наследникам прав на имущество умершего в неизменном виде как единое целое.

Законом установлены основания наследования. В соответствии со статьей 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону.

Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. К примеру, нельзя принять одну часть имущества и отказаться от другой. Так, не получится принять только недвижимость и отказаться от долгов.

Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Состав наследства, ответственность по долгам наследников, вступивших в наследство 

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Это означает, что обязанности умершего не прекращающиеся со смертью, а переходят к его наследникам. В частности, это относится и к задолженности наследодателя по кредитам (займам). 

Статьей 1175 Гражданского кодекса предусмотрено, что наследники, вступившие в наследство, отвечают по долгам наследодателя. При этом каждый из наследников отвечает по долгам умершего в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 N 9, под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у него к моменту открытия наследства обязательства. Независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства.

Поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства (например, в случае, если наследодателем был заключен кредитный договор, обязанности по возврату денежной суммы, полученной наследодателем, и уплате процентов на нее).

Ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники независимо от основания наследования и способа принятия наследства.

Стоимость имущества, перешедшего к наследникам, пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом.

С учетом этого не может браться за основу кадастровая или рыночная стоимость на день рассмотрения дела в суде.

Подробнее о способах выявления задолженности наследодателя читайте Долги в наследство: как наследникам узнать о задолженности наследодателя?

Вас также может заинтересовать:

Недействительность завещания при непонимании значения своих действий

Права детей от первого брака при наследовании имущества родителя

Проценты по кредитным обязательствам после смерти заемщика

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 29 марта 2024 г.

Предпринимателям удалось добиться снижения компенсации за товарный знак Zinger

Правообладатель товарного знака Zinger продолжает судиться с предпринимателями, предъявляя иски о взыскании денежной компенсации.

Общество с ограниченной ответственностью «Зингер СПб», являющееся правообладателем товарного знака «Zinger», продолжает судиться с предпринимателями. Как обладатель исключительного права на указанный товарный знак, общество имеет право на защиту торговой марки, если маникюрные инструменты с товарным знаком, который ему принадлежит, введены в оборот без его разрешения.

Для этого представители компании совершают закупки инструментов для маникюра с применением скрытой видеосъемки, которая вместе с кассовыми или товарными чеками может быть принята судом в качестве доказательства нарушения права на товарный знак. 

Зафиксировав факты нарушения прав, ООО «Зингер СПб» обращается в суд с исками к предпринимателям. Исковые требования сводятся к тому, что компания требует с них денежную компенсацию за неправомерное использование товарного знака «Zinger» на маникюрных инструментах, которые предлагались покупателям. В большинстве поданных исков фигурирует сумма 50-60 тыс. рублей. Напомним, что компенсация за незаконное использование товарного знака может достигать 5 млн рублей.

А был ли мальчик: какое отношение имеют правообладатели к контрафактной продукции?

Подача исков к правонарушителям поставлена на поток. Хочется верить, что предъявляя требования к предпринимателям, общество пытается искоренить оборот контрафактной продукции. Однако настораживает то, что оптовые базы завалены произведенным в Китае контрафактом. Товары поступают на рынок в больших объемах, в заводских упаковках, с указанием заводов-изготовителей, импортеров.

Возникает вопрос: почему таможня и полиция не изымают этот товар на границе и со складов оптовых продавцов? Ведь именно у оптовиков предприниматели закупают маникюрные инструменты для розничной продажи.

Это тем более странно, что Федеральная таможенная служба выпустила письмо от 28.07.2021 N 14-40/44478 «О товарном знаке «Zinger», в котором уведомила, что указанный товарный знак включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. В случае выявления товаров, обладающих признаками контрафакта, при проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций с товарами надлежит принимать меры и проводить мероприятия, предусмотренные правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации в сфере таможенного регулирования.

При помещении товаров под таможенные процедуры в декларации на товары должны быть указаны не только сведения о товарном знаке, размещенном на декларируемых товарах, но и представлены сведения или документы, подтверждающие соблюдение исключительных прав правообладателя на использование товарного знака.

Товарный знак может использоваться правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо иным лицом, использующим товарный знак под контролем правообладателя. Например, путем получения надлежащим образом оформленного согласия правообладателя на использование товарного знака.

С учетом этого есть основания полагать, что сами правообладатели могут иметь непосредственное отношение к поставкам контрафактной продукции на рынок. Быть может, никакого контрафакта не существует, а есть товары, ввезенные в страну с разрешения правообладателя? Как говорится: А был ли мальчик, может, мальчика-то и не было?

Подробнее о снижении компенсации за неправомерное использование товарных знаков читайте Арбитражные суды снизили компенсацию владельцу товарного знака Zinger.

Вас также может заинтересовать:

Верховный суд оставил в силе решение о смене скандального названия сети суши

Копирование фирменного стиля после окончания коммерческой концессии

Суд отказал во взыскании 5 млн рублей за использование образа Ждуна

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 28 марта 2024 г.

Проверка бизнеса: различия между профилактическими и инспекционными визитами

Чем отличаются профилактические визиты от инспекционного визита проверяющих должностных лиц?

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» профилактические визиты проводятся инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица и осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к той или иной категории риска.

О таком визите контролируемое лицо должно быть уведомлено заблаговременно, не менее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

В ходе проведения профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. При проведении таких визитов гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу контрольного (надзорного) органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Какие контрольные (надзорные) действия могут совершаться в ходе инспекционного визита

Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом или владельцем (пользователем) производственного объекта. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) без предварительного уведомления контролируемого лица.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

  • осмотр;
  • опрос;
  • получение письменных объяснений;
  • инструментальное обследование;
  • истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Срок проведения такого визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением предусмотренных законодательством случаев.

Таким образом, профилактические визиты относятся к профилактическим мероприятиям, а инспекционный визит – к контрольным (надзорным) мероприятиям.

Подробнее об осуществлении государственного и муниципального контроля читайте Отличие профилактических визитов от инспекционного визита проверяющих.

Вас также может заинтересовать:

Досудебное обжалование решений контрольно-надзорных органов

Ответственность за непроведение специальной оценки условий труда

Работодателя оштрафуют за отсутствие индексации зарплаты

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 27 марта 2024 г.

Юрист разъяснил, как наказать за телефонные звонки и сообщения с назойливой рекламой

Госдума приняла законопроект об ответственности за спам-звонки, максимальное наказание за которые может достигать  1 млн рублей.

Государственная дума приняла в третьем чтении проект закона об усилении ответственности за нарушения требований к рекламе. Законопроект вводит повышенные штрафы за спам-звонки с рекламой. Административный штраф для граждан составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей.

До этого момента не существовало специальной нормы за нарушение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Рассылка спама подпадала под часть первую статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, которой предусмотрен штраф кратно меньше: для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 4 тыс. до 20 тыс. руб.; для юридических лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Теперь в указанную статью вводится новая часть 4.1, предусматривающая ответственность за нарушение установленных законодательством требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.

Холодные звонки, предварительное согласие абонента на получение рекламы

Практика так называемых холодных звонков в  нарушение законодательства широко распространена как среди юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Но особенно спам-звонками злоупотребляют кредитные организации.

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» под рекламой понимается информация, адресованная неопределенному кругу лиц и распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств в целях привлечения внимания к объекту рекламирования, формирования или поддержания к нему интереса и его продвижения на рынке.

Особенности рекламы, распространяемой по сетям электросвязи, закреплены в статье 18 вышеупомянутого закона.

Указанная норма в качестве способов распространения по сетям электросвязи рекламы допускает ее распространение посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Под абонентом или адресатом понимается лицо, на чей телефон или электронную почту поступили соответствующие рекламные сообщения.

Как подать заявление в Федеральную антимонопольную службу на спам-звонки

В случае если вам поступают спам-звонки или сообщения, на которые вы не давали согласия, необходимо обратиться в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о нарушении законодательства.

Заявление в ФАС России можно отправить:

  • по электронной почте: delo@fas.gov.ru;
  • через форму на сайте: https://fas.gov.ru/approaches/send_to_fas;
  • по почте: 125993, Москва, Садовая-Кудринская ул., 11, Д-242, ГСП-3 (для корреспонденции).

В заявлении должна содержаться следующая информация:

  • Ф.И.О. и место жительства заявителя или наименование и место нахождения юрлица;
  • наименование распространителя рекламы или номер телефона, с которого она поступила; 
  • описание фактов, свидетельствующих о наличии признаков нарушения законодательства о рекламе, в частности, способ, дату и время распространения рекламы;
  • требования заявителя.

К заявлению необходимо приложить запись телефонного разговора или скриншот рекламного сообщения, а также согласие на раскрытие тайны связи (образец здесь). Указанное согласие должно быть подписано собственноручно и может быть направлено в антимонопольный орган в письменной форме по почте или в электронной форме (сканированная копия или фотография) по телекоммуникационным каналам связи.

Подробнее о распространяемой без предварительного согласия абонента рекламе читайте Спам-звонки с рекламой обойдутся нарушителям в один миллион рублей.

Вас также может заинтересовать:

Жалоба на рекламу, рассылаемую посредством смс-сообщений

Ответственность рекламодателей за мелкий шрифт в рекламе

Штрафы за телефонные звонки с предложением о сотрудничестве

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 26 марта 2024 г.

Розничная продажа алкогольной продукции без лицензии: какая грозит ответственность?

Какая ответственность предусмотрена за продажу алкогольной продукции без лицензии?

Правовые основы оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В соответствии с указанным законом к алкогольной продукции относится пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на спиртные напитки (водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино (шампанское), виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В понятие оборот входят закупка, поставки, хранение, перевозки и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кто вправе осуществлять розничную продажу алкогольной продукции

Розничная продажа алкогольной продукции осуществляется только организациями. Исключение составляют пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха, а также вина, игристые вина (шампанское), произведенные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями.

При оказании услуг общественного питания розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями.

Крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица и индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляют розничную продажу произведенных ими вина, игристого вина.

Лицензированию подлежат виды деятельности по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением оборота фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

В лицензии, выданной организации указываются адреса торговых объектов, в которых хозяйствующий субъект имеет право осуществлять розничную продажу такой продукции.

Действие лицензии на оборот вина, игристого вина, выданной крестьянскому (фермерскому) хозяйству, индивидуальному предпринимателю, распространяется на места осуществления лицензируемого вида деятельности только при условии их указания в лицензии.

Таким образом, осуществлять розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) вправе только организации, имеющие соответствующую лицензию.

Подробнее об ответственности за торговлю алкоголем без лицензии читайте Ответственность за продажу алкогольной продукции без лицензии.

Вас также может заинтересовать:

Конфискация автомобиля за езду в состоянии алкогольного опьянения

Правила освидетельствования водителей на состояние опьянения

Штраф за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 25 марта 2024 г.

Уголовная ответственность за налоговые преступления: порог за неуплату налогов увеличили

Госдума приняла законопроект, увеличивающий пороги уголовной ответственности за налоговые и иные экономические преступления.

Государственная дума приняла в третьем чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Законопроектом увеличены пороговые значения сумм крупного и особо крупного размеров ущерба по отдельным составам экономических преступлений.

Необходимость уточнения размера ущерба и размера преступной деятельности (в том числе дохода) вызвана ростом инфляции за последние годы. Так, в 2019 году инфляция составила 3 %, в 2020 – 4,9 %, в 2021 – 8,4 %, а в 2022 году – 13,75 %. Между тем индексация указанных значений на протяжении длительного времени не проводилась.

Напомним, что за последние годы был предпринят ряд мер по либерализации уголовной политики за неуплату налогов. Возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям возможно только на основании материалов, направленных налоговым органом в следственные органы. При этом уголовные дела могут быть прекращены при условии возмещения недоимки, пеней и штрафов. Помимо этого, были уменьшены сроки лишения свободы, а также сроки давности по налоговым преступлениям в особо крупном размере.

Как повысился порог крупного размера за совершение налоговых преступлений

Порог крупного размера за совершение налоговых преступлений повышен:

  • при уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией – с 15 млн до 18,75 млн рублей;
  • при неисполнении обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и сборов в соответствующий бюджет – с 15 млн до 18,75 млн рублей;
  • при уклонение страхователя-физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – с 1,8 млн до 2,25 млн рублей;
  • при уклонение организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – с 6 млн до 7,5 млн рублей.

Крупный размер также повысили:

  • за мошенничество – с 3 млн до 4,5 млн рублей;
  • за незаконное осуществление деятельности по потребительскому кредитованию – с 2,25 млн до 3,5 млн рублей;
  • за сокрытие сведений о депозитах гражданам или индивидуальных предпринимателей – с 3 млн до 4,5 млн рублей;
  • за ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) – с 50 млн до 80 млн рублей;
  • за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров – с 250 тыс. до 400 тыс. рублей;
  • за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг – с 1,5 млн до 2,5 млн рублей;
  • за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах – с 1,5 млн до 3 млн рублей;
  • за неправомерное использование инсайдерской информации – с 3,75 млн до 5,5 млн рублей;
  • за перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов – с 45 млн до 65 млн рублей;
  • за уклонение от уплаты таможенных платежей – с 2 млн до 3 млн рублей;
  • за привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве – с 3 млн до 4,5 млн рублей.

Подробнее о повышении порога ответственности за экономические преступления читайте Бизнесу увеличили порог уголовной ответственности за неуплату налогов.

Вас также может заинтересовать:

Как налоговые органы выявляют схемы уклонения от уплаты налогов

Уголовные дела за неуплату налогов хотят возбуждать быстрее

ФНС подготовила обзор судебной практики по вопросам налогообложения

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 24 марта 2024 г.

Изменение тарифов за содержание жилья: когда управляющая компания не вправе повысить?

Правомерно ли повышение тарифов за содержание жилья управляющей компанией, если общее собрание их не утвердило?

Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома. В соответствии со статьей 39 Жилищного кодекса Российской Федерации доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество такого дома указанного собственника.

Плата за жилое помещение для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание жилого помещения, в том числе за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества.

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений такого дома. 

Договор управления многоквартирным домом, изменение условий договора

Статьей 162 Жилищного кодекса предусмотрено, что в договоре управления многоквартирным домом должны быть, в частности, указаны:

перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация;

порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 утверждены Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В силу указанных Правил минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаются Правительством РФ.

Согласно разъяснениям, данным в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2017 N 22, управляющая организация не вправе в одностороннем порядке изменять порядок определения размера платы за содержание жилого помещения и начислять плату за его содержание в размере, превышающем размер такой платы, определенный договором управления многоквартирным домом. Аналогичные разъяснения содержатся в обзоре судебной практики Верховного суда Российской Федерации N 3 за 2023 год, утвержденном Президиумом Верховного суда РФ 15.11.2023.

Поскольку изменение условий договора управления о размере платы за содержание общего имущества многоквартирного дома возможно исключительно по решению общего собрания собственников помещений, то условие договора о размере платы должно соответствовать решению, принятому собственниками помещений в этом доме. В ином случае оно может быть оспорено по правилам недействительности сделок.

Подробнее о содержании общего имущества в многоквартирном доме читайте Повышение тарифов за содержание жилья управляющей организацией.

Вас также может заинтересовать:

Общее собрание собственников помещений – какие вопросы вправе решать?

Оспаривание решения общего собрания собственников МКД

Оформление отдельного лицевого счета на оплату коммунальных услуг

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 23 марта 2024 г.

Удержания из пенсии: когда соцфонд обязан сохранять пенсионерам прожиточный минимум?

Должны ли сохранять прожиточный минимум при удержаниях из пенсии, если исполнительный документ предъявлен в соцфонд?

Страховые пенсии устанавливаются и выплачиваются в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Под страховой пенсией понимается ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими вследствие старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц.

Законом установлены следующие виды страховых пенсий:

Удержания из страховой пенсии производятся на основании:

  • исполнительных документов;
  • решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий излишне выплаченных пенсионеру;
  • решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Обязанность сохранять величину прожиточного минимума при удержаниях из пенсии

Статьей 29 вышеназванного закона предусмотрено, что удержания из пенсий по исполнительным документам, содержащим требования не превышающие в сумме ста тысяч рублей, направленные в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России) непосредственно взыскателем, должны осуществляться с учетом требований абзаца восьмого части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Напомним, что в указанной норме кодекса говорится о сохранении гражданину-должнику ежемесячного дохода в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации или установленного в регионе по месту его жительства для соответствующей социально-демографической группы населения, если он больше.

При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более 50 %.

В установленных законодательством случаях удержания не могут превышать 70 % пенсии. К таким случаям отнесено взыскание алиментов на несовершеннолетних детей, возмещение вреда здоровью, в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением.

При удержаниях из пенсии на основании решений территориальных органов Социального фонда России может быть удержано не более 20 % пенсии.

Иными словами, соцфонд, выплачивающий пенсию должнику, обязан сохранять за должником денежные средства в размере величины прожиточного минимума при поступлении исполнительного документа с указанным выше предметом исполнения напрямую от взыскателя.

Сохранение прожиточного минимума пенсионерам должно осуществляться в беззаявительном порядке.

Подробнее об удержаниях из пенсий читайте Соцфонд обязан сохранять прожиточный минимум при удержаниях из пенсии.

Вас также может заинтересовать:

Излишне выплаченная пенсия возврату не подлежит

Индексация пенсии работающим пенсионерам – когда произведут?

Налоговые льготы пенсионерам по налогу на имущество

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 22 марта 2024 г.

Банк подал на банкротство пострадавшего от кредитных мошенников: что нужно знать?

Откажут ли банку в банкротстве гражданина, ставшего жертвой кредитных мошенников?

Основания для признания должника несостоятельным (банкротом), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, установлены Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом предоставлено, в том числе кредитным организациям.

В соответствии со статьей 7 вышеназванного закона право на обращение в арбитражный суд возникает у кредитной организации с момента возникновения у должника признаков банкротства.

По смыслу данной нормы банк вправе инициировать процедуру несостоятельности должника без представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в законную силу судебного акта, если его требование возникло в связи с реализацией специальной правоспособности кредитной организации.

Подача кредитной организацией заявления о признании должника банкротом

По общему правилу заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) принимается арбитражным судом, если общая сумма требований к должнику-гражданину составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей и эти требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Статьей 213.5 Закона о банкротстве предусмотрено, что заявление о признании гражданина банкротом может быть подано конкурсным кредитором или уполномоченным органом при наличии решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего требования кредиторов по денежным обязательствам.

При этом в пункте 2 указанной статьи приведен исчерпывающий перечень случаев, когда кредитор или уполномоченный орган может инициировать банкротство в упрощенном порядке – без предварительного обращения в суд.

В частности, конкурсный кредитор или уполномоченный орган может обратиться с заявлением о признании гражданина банкротом при отсутствии указанного решения суда в отношении требования, основанного на кредитном договоре с кредитной организацией, устанавливающем денежные обязательства, которые гражданином признаются, но не исполняются.

Целью проведения судебного заседания арбитражного суда по проверке обоснованности требований заявителя к должнику и введении процедуры банкротства является определение наличия у должника признаков несостоятельности.

В случае если заявление основано на требовании и не подтверждено вступившим в законную силу судебным актом, основанием для вынесения определения о признании необоснованным заявления о признании гражданина банкротом является наличие между конкурсным кредитором или уполномоченным органом и гражданином спора о праве, который подлежит разрешению в порядке искового производства.

Подробнее о признании должников банкротами читайте Банкам откажут в банкротстве пострадавших от кредитных мошенников.

Вас также может заинтересовать:

Включение квартиры бывшей супруги банкрота в конкурсную массу

Последствия банкротства граждан – что нужно знать?

Условия для признания банкротом во внесудебном порядке

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 21 марта 2024 г.

Юрист разъяснил, почему незаконна отмена интернет-магазином оплаченного покупателем заказа

Вправе ли интернет-магазин отказаться от передачи покупателю оплаченного товара и вернуть его стоимость со ссылкой на санкции?

Гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 492 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Договор розничной купли-продажи является публичным договором.

К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Статьей 494 указанного кодекса предусмотрено, что предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи.

Продажа товаров дистанционным способом, условие о сроке передачи товара

Согласно статье 497 Гражданского кодекса, договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, которые исключают возможность непосредственного ознакомления с товаром (образцом товара) при заключении такого договора.

Аналогичное определение продажи товаров дистанционным способом закреплено в Законе РФ от 07.02.1992 N 2300-I «О защите прав потребителей».

В силу Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2463, при дистанционном способе продажи товара продавец обязан заключить договор розничной купли-продажи с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар на условиях оферты.

Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом потребителю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения продавцом сообщения потребителя о намерении заключить договор розничной купли-продажи.

Договоры купли-продажи, предусматривающие обязанность покупателей предварительно оплатить товар, должны содержать условие о сроке передачи товара покупателям. В случае если продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполнил обязанность по передаче товара покупателю в установленный договором срок, покупатель по своему выбору вправе потребовать:

  • передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;
  • возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

Одновременно покупатель вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему нарушением установленного договором купли-продажи срока передачи товара.

Подробнее о возврате уплаченных за товар денежных средств читайте Санкции не отменяют доставку интернет-магазинами оплаченных заказов.

Вас также может заинтересовать:

Взыскание с интернет-магазина стоимости приобретенного товара

Обмен товара надлежащего качества, купленного в интернет-магазине

Оплата покупателем расходов по возврату товара в интернет-магазин

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 20 марта 2024 г.

Возмещение по договору ОСАГО: когда страховая компания не вправе отказать в выплате?

Вправе ли страховая компания отказать в возмещении по договору ОСАГО под предлогом того, что страхователь не является собственником автомобиля?

Гражданское законодательство относит к объектам гражданских прав вещи и иное имущество. В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации вещи подразделяются недвижимые и движимые. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся все объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть здания, сооружения и объекты незавершенного строительства. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

Согласно указанному кодексу, право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации. В частности, регистрации подлежат право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, ипотека, сервитуты и иные права в случаях, предусмотренных законом.

Вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Продажа транспортного средства, возникновение права собственности у покупателя

Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте.

В силу статьи 218 Гражданского кодекса право собственности на имущество, имеющее собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

Продажа автомобиля оформляется договором купли-продажи, на основании которого продавец обязуется передать автомобиль в собственность покупателю, а покупатель обязуется его принять и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В обзоре судебной практики Верховного суда Российской Федерации N 2 за 2017 год, утвержденном Президиумом Верховного суда РФ 26.04.2017, разъяснено, что транспортные средства не отнесены законом к объектам недвижимости, в связи с чем относятся к движимому имуществу. Следовательно, при отчуждении транспортного средства применяется общее правило относительно момента возникновения права собственности у приобретателя – с момента передачи его покупателю.

Статья 931 вышеназванного кодекса предусматривает, что по договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иных лиц, на которых может быть возложена такая ответственность.

Если ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.

Подробнее об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств читайте Страховая компания не вправе отказать в возмещении по договору ОСАГО.

Вас также может заинтересовать:

Отказ в страховом возмещении по ОСАГО после ремонта автомобиля

Сроки страхового возмещения по ОСАГО – что нужно знать?

Страховую компанию не освободят от уплаты неустойки

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 19 марта 2024 г.

Правила списания неустойки по госконтракту: когда заказчик обязан списать неустойку?

Обязан ли заказчик списать неустойку по госконтракту, если подрядчиком были нарушены сроки исполнения контракта?

Правоотношения, связанные с исполнением обязательств по государственным контрактам, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другими нормативными правовыми актами.

На основании статьи 702 Гражданского кодекса по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Основания списания начисленной подрядчику суммы неустойки

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств является неустойка. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии со статьей 34 вышеназванного закона в контракт обязательном порядке включается условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Указанной нормой также предусмотрено, что Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно указанным Правилам списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме. Исключение составляют случаи,  перечисленные в Правилах.

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком, в частности, если общая сумма неустойки (штрафа, пени) не превышает 5 % цены контракта. В указанном случае заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в полном объеме.

Основанием для принятия заказчиком решения о списании суммы неустоек (штрафов, пеней) является исполнение подрядчиком обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом.

Подробнее о списании неустойки по контракту читайте Неустойку по госконтракту за нарушение сроков исполнения обязаны списать.

Вас также может заинтересовать:

Исполненный муниципальный контракт признают недействительным

Начисление пени и штрафа за просрочку исполнения контракта

Признание контракта с единственным поставщиком недействительным

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 18 марта 2024 г.

Казна возместит убытки за просрочку регистрации права собственности на недвижимость

Возмещаются ли убытки, если собственник недвижимости лишен возможности получать арендную плату из-за просрочки регистрации права собственности?

Права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, подлежат государственной регистрации в предусмотренных законом случаях.

В соответствии со статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. В частности, регистрации подлежит право собственности.

Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

В силу статьи 16 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация прав осуществляются в течение семи рабочих дней с момента получения управлением Росреестра заявления на государственную регистрацию прав и прилагаемых к нему документов.

Возмещение убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды

Согласно статье 28 вышеназванного закона, документом, подтверждающим право собственности на недвижимое имущество, является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Лица, права которых нарушены, вправе требовать полного возмещения причиненных им убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). К убыткам также относятся неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов или должностных лиц этих органов подлежат возмещению Российской Федерацией или соответствующим субъектом Российской Федерации.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 N 25 разъяснено, что публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование) является ответчиком в случае предъявления гражданином или юридическим лицом требования о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или их должностных лиц.

Законом установлено, что убытки, причиненные лицу в результате ненадлежащего исполнения органом регистрации прав полномочий, установленных законом, возмещаются в полном объеме за счет казны Российской Федерации. Это распространяется и на просрочку регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества и внесения соответствующих сведений в ЕГРН.

Подробнее о возмещении упущенной выгоды читайте Взыскание с казны убытков за просрочку регистрации права собственности.

Вас также может заинтересовать:

Заявление в ЕГРН о запрете сделок с недвижимостью

Начисление налога на имущество после сноса объекта недвижимости

Уклонение продавца от регистрации перехода права собственности

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры

воскресенье, 17 марта 2024 г.

Юрист разъяснил, как сняться с воинского учета гражданам, проживающим за границей

Военнообязанные граждане, убывающие на постоянное проживание за пределы Российской Федерации, обязаны уведомить об этом военкомат.

В последнее время тем, кто уехал работать или учиться за границу, стало сложнее сняться с воинского учета. Зачастую военные комиссариаты отказывают в этом под надуманными предлогами. Как гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации, сняться с воинского учета?

Начнем с того, что граждане обязаны состоять на воинском учете. Обязанность по воинскому учету возложена на граждан мужского пола:

  • в возрасте от 18 до 30 лет, обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе;
  • пребывающих в запасе;
  • уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооруженных сил России;
  • успешно завершивших обучение в военных учебных центрах либо в образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса;
  • завершивших обучение на военных кафедрах образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса;
  • не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва;
  • не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва или не призванных по каким-либо другим причинам, по достижении ими возраста 30 лет;
  • уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленных на указанный учет в военкоматах;
  • прошедших альтернативную гражданскую службу.

Женщины, имеющие военно-учетные специальности, также обязаны состоять на воинском учете.

Заявление о снятии с воинского учета и документы, прилагаемые к заявлению

Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено, что от обязанности состоять на воинском учете освобождены граждане:

  • освобожденные от исполнения воинской обязанности;
  • проходящие военную службу;
  • женского пола, не имеющие военно-учетной специальности;
  • постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны сообщить в военный комиссариат об изменении своего семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией. 

На граждан также возложена обязанность сообщать о своем выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев.

В соответствии с Положением о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 N 719, направить заявление о снятии с воинского учета можно в письменной форме по почте, в электронной форме – через единый портал госуслуг либо путем личной явки в военный комиссариат. Заявление в военкомат также может быть подано через представителя.

К заявлению о снятии с воинского учета граждан, убывающих на постоянное проживание за пределы Российской Федерации, прилагаются:

  • копия паспорта гражданина Российской Федерации;
  • копия заграничного паспорта гражданина Российской Федерации;
  • копия паспорта иностранного государства или иного документа, подтверждающего наличие иного гражданства, либо право постоянного проживания в иностранном государстве;
  • отрывная часть уведомления о наличии иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве;
  • справка о постановке на консульский учет в стране пребывания;
  • военный билет (удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу);
  • персональная электронная карта (при наличии соответствующей отметки в особых отметках военного билета о ее выдаче);
  • жетон с личным номером Вооруженных сил (при наличии в документах воинского учета соответствующей отметки о его присвоении).

Бланк заявления о снятии с воинского учета можно скачать с Boosty.

Подробнее о снятии с воинского учета военнообязанных читайте Снятие с воинского учета военнообязанных, проживающих за границей.

Вас также может заинтересовать:

Конституционный суд не включил в обзор отказы по жалобам контрактников

Мобилизованные граждане могут комиссоваться по состоянию здоровья

Предельный возраст пребывания в запасе повысили на пять лет

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 16 марта 2024 г.

Юрист разъяснил, какая компенсация полагается за травму, полученную из-за наледи на крыльце

Какая компенсация полагается за причинение вреда здоровью, если причиной травмы послужила наледь на крыльце организации?

По общему правилу вред, причиненный личности гражданина, подлежит возмещению в полном объеме причинителем вреда. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда при отсутствии вины причинителя.

Статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что причинение вреда произошло не по его вине.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 26.01.2010 N 1, ответственность за причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, если оно не докажет отсутствие своей вины.

Установленная презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства ее отсутствия должен представить ответчик (в данном случае – организация). Потерпевший представляет доказательства, подтверждающие факт увечья или иного повреждения здоровья, размер причиненного вреда, а также доказательства того, что ответчик является причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным возместить вред.

Тот факт, что на крыльце имелась наледь, свидетельствует о ненадлежащем содержании территории организации.

Возмещение утраченного заработка (дохода), компенсация морального вреда

Вопросы возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, урегулированы главой 59 Гражданского кодекса. А объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, определены в статье 1085 указанного кодекса.

В силу вышеуказанной нормы при причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья подлежит возмещению утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь. Потерпевшему также возмещаются дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья. К таким расходам относятся расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.

На основании стати 151 Гражданского кодекса, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, на нарушителя возлагается обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда принимается во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Помимо этого, должна также учитываться степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Подробнее о компенсации за полученную травму читайте Компенсация морального вреда за наледь на крыльце организации.

Вас также может заинтересовать:

Как привлечь управляющую компанию к ответственности

Ответственность за несвоевременную очистку крыши от снега

Сход снега с крыши на автомобиль – кто несет ответственность за ущерб?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 15 марта 2024 г.

Недобросовестная конкуренция в контекстной рекламе: когда привлекут к ответственности?

Использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе является формой недобросовестной конкуренции.

Реклама, как известно, – двигатель торговли. Одним из популярных способов продвижения товаров (работ, услуг) является контекстная реклама. Поскольку она позволяет большому количеству потребителей узнать о товарах (работах, услугах).

В соответствии Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» под рекламой признается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Контекстная реклама подпадает под указанное определение и на нее распространяются положения указанного закона.

СМИ распространили информацию, что сеть обувных магазинов Kari обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Дом одежды». Через это юридическое лицо осуществляет деятельность обувная сеть Zenden.

Основанием для обращения в суд послужила контекстная реклама Zenden, в которой было использовано в качестве ключевого слово kari. Между тем права на товарный знак с аналогичным названием принадлежат ООО «Кари».

Исключительное право на средства индивидуализации в рекламе, контекстная реклама

Исключительное право на использование средств индивидуализации в рекламе, в том числе в сети «Интернет», принадлежит их правообладателям. К таким средствам относятся и товарные знаки. С учетом этого только правообладатель вправе использовать данное средство индивидуализации в рекламе. Размещение в контекстной рекламе ключевых слов тождественных или сходных до степени смешения со средствами индивидуализации конкурента является формой недобросовестной конкуренции.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 N 10, использование при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, может быть расценено как акт недобросовестной конкуренции.

Данное разъяснение отсылает к статье 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, которая запрещает все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной либо торговой деятельности конкурента.

Статья 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещает совершение действий, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с его товарами или услугами, включая незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку либо сходного с ними до степени смешения, путем использования в сети «Интернет». Указанные действия расцениваются как недобросовестная конкуренция.

Подробнее об ответственности за  недобросовестную конкуренцию читайте Контекстная реклама как форма недобросовестной конкуренции.

Вас также может заинтересовать:

Копирование фирменного стиля после окончания коммерческой концессии

Свинке Пеппа оказали в иске из-за злоупотребления правом

Суд отказал во взыскании 5 млн рублей за использование образа Ждуна

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 14 марта 2024 г.

Налогообложение дохода самозанятых от продажи недвижимости: что нужно знать?

Освобождается ли от уплаты НДФЛ продажа квартиры самозанятым, которая сдавалась в аренду?

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вправе применять самозанятые граждане, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации.

Под профессиональным доходом признается доход самозанятых граждан от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не нанимают работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» налоговые ставки для самозанятых установлены в следующих размерах:

  • 4 % в отношении доходов, полученных налогоплательщиком от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;
  • 6 % в отношении доходов, полученных налогоплательщиком от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям для использования при ведении предпринимательской деятельности и юридическим лицам.

Когда применяется минимальный предельный срок владения объектом недвижимости

В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц доходы (НДФЛ), получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 указанного кодекса.

Эти особенности связаны с наличием минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доходы, полученные налогоплательщиком от продажи такого объекта, освобождаются от налогообложения.

Пунктом 4 статьи 217.1 вышеназванного кодекса установлено, что минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет, если иное не предусмотрено законом.

В частности, минимальный предельный срок владения составляет три года, если право собственности на квартиру получено:

  • в порядке наследования имущества умершего или по договору дарения от члена семьи либо близкого родственника налогоплательщика;
  • в результате безвозмездной передачи в собственность на основании приватизации;
  • плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

Подробнее об освобождении от НДФЛ при продаже жилого помещения читайте Налог с продажи квартиры самозанятым, которая сдавалась в аренду.

Вас также может заинтересовать:

НДФЛ при возврате средств по договору долевого строительства

Ответственность за непредставление декларации при продаже квартиры

Срок владения квартирой по договору долевого участия

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Вас также может заинтересовать