Обязательно поделитесь с друзьями

среда, 31 августа 2022 г.

Оформление самозанятости: что нужно знать о постановке на учет в качестве самозанятого?

Как зарегистрироваться самозанятым и какая ответственность предусмотрена за осуществление деятельности без госрегистрации?

Законодательством о налогах и сборах могут устанавливаться специальные налоговые режимы, которые применяются в случаях и порядке, которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Специальные налоговые режимы также могут быть установлены федеральными законами о проведении экспериментов по установлению специальных налоговых режимов

Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом. В соответствии со статьей 18 Налогового кодекса к специальным налоговым режимам отнесен налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента), которые уплачивают самозанятые граждане.

Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» установлено, что применять указанный специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент.

Под профессиональным доходом понимается доход самозанятого гражданина от деятельности, при которой он не состоит в трудовых отношениях и не привлекает наемных работников. К такому доходу также относится доход от использования имущества. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» может применяться самозанятым гражданином, у которого налоговая база не превысила в текущем календарном году 2,4 млн рублей.

Подробнее об ограничениях применения специального налогового режима для самозанятых, читайте Как зарегистрироваться самозанятым – что нужно знать гражданам.

Вас также может заинтересовать:

Исковая давность для возврата излишне уплаченных налогов

Как заключить договор с самозанятым и не нарушить закон?

Предпринимательская деятельность без регистрации – чем это грозит

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

вторник, 30 августа 2022 г.

Утилизация компьютеров: какие штрафы предусмотрены за неправильную утилизацию?

Какая ответственность установлена за нарушение порядка утилизации компьютеров и за выброс мусора вне мест накопления?

Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определены правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия указанных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Законом установлен запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации.

Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещено, устанавливается Правительством Российской Федерации. Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р утвержден перечень видов отходов производства и потребления, захоронение которых запрещается. К таким отходам относятся компьютерные платы и жесткие диски, системные блоки, принтеры, сканеры, картриджи, клавиатуры, мониторы, ноутбуки и др.

На основании приказа Минприроды России от 11.07.2021 N 399 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлена обязанность утилизировать компьютерное оборудование, утратившее потребительские свойства, только через организации и предпринимателей, осуществляющие соответствующую деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и хранению таких отходов. Утилизация компьютеров должна быть произведена в течение одиннадцати месяцев.

Помимо компьютеров, утративших свои потребительские свойства, утилизации подлежат аккумуляторы, аккумуляторные батареи транспортных средств, иные батареи и аккумуляторы, минеральные и синтетические масла, электронное, оптическое оборудование, шины, покрышки, камеры, электролиты аккумуляторов и аккумуляторных батарей. Как и компьютеры, указанные отходы производства и потребления должны быть утилизированы в течение одиннадцати месяцев со дня образования таких отходов.

Подробнее об обращении с отходами и ответственности за загрязнение или засорение окружающей среды, читайте Утилизация компьютеров и штрафы для граждан за выброс мусора.

Вас также может заинтересовать:

Кто обязан оплачивать доставку телевизора в сервис-центр

Неустойка и штраф за ноутбук ненадлежащего качества

Права потребителя: как вернуть неисправную посудомоечную машину?

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

понедельник, 29 августа 2022 г.

Истребование документов налоговыми органами: когда можно не предоставлять?

Имеет ли право налоговый орган напрямую истребовать документы у контрагента налогоплательщика, зарегистрированного в другом регионе?

Законодательством о налогах и сборах налоговые органы в целях контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов и страховых взносов наделены соответствующими правомочиями. В соответствии со статьей 31 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые органы вправе требовать документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов, сборов, а также проводить налоговые проверки.

В свою очередь, налогоплательщики (плательщики сборов, плательщики страховых взносов) обязаны представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены Налоговым кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов. Налогоплательщик обязан выполнять законные требования должностных лиц налоговых органов. При этом налогоплательщики вправе не исполнять незаконные требования налоговых органов и их должностных лиц.

Статьей 93.1 Налогового кодекса определен порядок истребования документов (информации) у контрагентов или у иных лиц, располагающих документами (информацией) о налогоплательщике. В силу данной нормы должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), эти документы (информацию).

Истребование документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика, может проводиться также при рассмотрении материалов налоговой проверки. Приведенной выше статьей предусматривается направление поручения об истребовании документов (информации), касающихся проверяемого налогоплательщика, налоговым органом, осуществляющим налоговую проверку,  в налоговый орган по месту учета лица, у которого должны быть истребованы указанные документы (информация).

Подробнее об истребовании документов у контрагентов налогоплательщиков и иных лиц, читайте Документы о деятельности налогоплательщика – кто праве истребовать.

Вас также может заинтересовать:

Исковая давность для возврата излишне уплаченных налогов

Как перейти на уплату налогов единым налоговым платежом

Почему незаконно требование явки на комиссию в налоговый орган

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

воскресенье, 28 августа 2022 г.

Право на перерасчет за услугу по обращению с ТКО: когда можно не платить за вывоз мусора?

Законен ли отказ в перерасчете платы за вывоз мусора, если собственник не проживает в помещении?

Обязанность граждан и организаций своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе вывоз мусора предусмотрена жилищным законодательством. В соответствии с положениям статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за содержание жилья и коммунальные услуги для собственника жилого помещения включает в себя, в том числе плату за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

На основании пункта 148.22 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, региональный оператор обязан производить в установленном данными правилами порядке расчет размера платы за предоставленную услугу. А при наличии оснований – производить перерасчет платы за указанную услугу. 

Перерасчет платы производится за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении. Пунктом 148.24 Правил предоставления коммунальных услуг установлено, что потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами имеет право, в том числе, требовать в случаях и порядке, которые установлены данными правилами, изменения размера платы за данную услугу за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении.

При временном отсутствии потребителя в жилом помещении более пяти полных календарных дней подряд осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в порядке, предусмотренном разделом VIII данных правил. Таким образом, правилами предусмотрена возможность перерасчета размера платы за вывоз мусора в случае временного отсутствия (более пяти полных календарных дней подряд) проживающих в жилом помещении граждан.

Подробнее об оплате услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, читайте Перерасчет платы за вывоз мусора собственнику жилого помещения.

Вас также может заинтересовать:

Куда обращаться, если отказали в перерасчете платы за вывоз мусора

Не вывозят мусор: куда жаловаться на регионального оператора?

Почему незаконно начисление платы за мусор за недостроенный дом

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

суббота, 27 августа 2022 г.

Переселение из аварийного жилья: куда обращаться для признания дома аварийным?

Куда обращаться для признания многоквартирного дома аварийным и сноса, если жилье не пригодно для проживания?

Жилищным законодательство предусмотрено, что жилое помещение может быть признано непригодным для проживания, многоквартирный дом может быть признан аварийным и подлежащим сносу по основаниям и в порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. В аварийном многоквартирном доме, признанным таковым, все жилые помещения признаются непригодными для проживания граждан.

Порядок признания жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу утвержден постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47. Указанное постановление конкретизирует положения жилищного законодательства и устанавливает основания для признания многоквартирных домов, в которых проживают граждане, аварийными. Нормы постановления распространяются на жилые помещения независимо от формы собственности.

Основанием для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу является аварийное техническое состояние его несущих строительных конструкций или дома в целом, характеризующееся их повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности его обрушения. В случае если дом находится в аварийном состоянии и подлежит сносу, помещения в таком доме признаются непригодными для проживания.

Оценка соответствия жилых помещений и многоквартирных домов установленным требованиям проводится межведомственной комиссией. Межведомственная комиссия по результатам своей работы принимает решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу либо об отсутствии оснований для признания его таковым. Комиссия также вправе принять решение о признании жилых помещений пригодными или непригодными для проживания граждан.

Подробнее о документах, необходимых для обращения в межведомственную комиссию, читайте Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Вас также может заинтересовать:

Как обязать предоставить жилье при сносе дома

Какие права имеют собственники жилья в аварийном доме?

Учитывается ли при предоставлении жилого помещения наличие другого жилья?

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

пятница, 26 августа 2022 г.

Страховой случай по ОСАГО: кто имеет право на выплату в случае смерти потерпевшего?

Кто имеет право на страховое возмещение по ОСАГО в случае смерти потерпевшего в результате ДТП?

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» потерпевший вправе предъявить требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу, в пределах установленной законом страховой суммы. Требование предъявляется путем подачи заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков.

Заявление о страховом возмещении в связи с причинением вреда жизни или здоровью потерпевшего направляется страховой организации, застраховавшей гражданскую ответственность лица, причинившего вред. Заявления о страховом возмещении вреда имуществу потерпевшего направляются страховой компании, застраховавшей гражданскую ответственность причинителя вреда, а в случаях, предусмотренных законом, направляется заявление о прямом возмещении убытков.

Пунктом 6 данной статьи предусмотрено, что в случае смерти потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия на возмещение вреда могут претендовать лица, имеющие право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в случае смерти кормильца. А при отсутствии таких лиц выгодоприобретателями являются супруг, родители, дети потерпевшего, граждане, у которых потерпевший находился на иждивении. При условии, что указанное лицо не имело самостоятельного дохода.

В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 конкретизирован круг лиц, которым в случае смерти потерпевшего в результате ДТП принадлежит право на получение страховой выплаты по договору ОСАГО. К ним отнесены:

  • нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшим ко дню его смерти право на получение от него содержания;
  • ребенок умершего, родившийся после его смерти;
  • один из родителей, супруг или иной член семьи, независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями, сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;
  • лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшему нетрудоспособным в течение пяти лет после его смерти.

Подробнее о размере страховой выплаты за причинение вреда, читайте Страховое возмещение по ОСАГО в случае смерти потерпевшего.

Вас также может заинтересовать:

Автовладельцы не лишаются права на неустойку по ОСАГО

Деньги вместо ремонта по ОСАГО: может ли страховая произвольно заменить

Как взыскать ущерб, если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО?

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

четверг, 25 августа 2022 г.

Трудовой договор: когда не допускается перезаключение срочного трудового договора?

В каких случаях перезаключение срочного трудового договора по истечении срока его действия не допускается?

Заключение срочного трудового договора регулируется трудовым законодательством. В соответствии со статьей 58 Трудового кодекса Российской трудовой договор с работником может быть заключен на:

неопределенный срок;
определенный срок (не более пяти лет), если иное не установлено федеральным законодательством.

Условие о сроке действия трудового договора должно быть оговорено сторонами при его заключении. Если указанное условие в трудовом договоре отсутствует, то он признается заключенным на неопределенный срок.

Срочный трудовой договор заключается:

  • на период исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;
  • для выполнения временных (до двух месяцев) работ;
  • на время сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода (сезона);
  • для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг;
  • с работниками, поступающими на работу в организации, созданные на определенный период или для выполнения заведомо определенной работы;
  • для выполнения определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
  • на выполнение работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки;
  • при избрании на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти и местного самоуправления, в общественных объединениях;
  • с гражданами, направленными службой занятости населения для выполнения работы временного характера и общественные работы;
  • для прохождения альтернативной гражданской службы;
  • в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Подробнее о заключении срочных трудовых договоров, читайте Перезаключение срочного трудового договора по истечении срока.

Вас также может заинтересовать:

Когда увольнение беременной женщины признают незаконным

Сверхурочная работа в выходные дни: когда дадут отгул?

Срок оспаривания незаконного увольнения в суде: что нужно знать

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

среда, 24 августа 2022 г.

Банковская комиссия за перечисление единого налогового платежа: когда комиссии незаконны?

Имеет ли право банк взимать с налогоплательщиков комиссию за перечисление единого налогового платежа?

Федеральным законом от 29.11.2021 N 379-ФЗ положения Налогового кодекса Российской Федерации дополнены статьей 45.2. В соответствии с указанной статьей юридические лица и индивидуальные предприниматели с 1 июля по 31 декабря текущего года вправе применять особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого налогового платежа.

На основании данной нормы под единым налоговым платежом организации, индивидуального предпринимателя признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на счет в Федеральном казначействе в счет исполнения обязанности по уплате (перечислению) налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов. Исключение составляет государственная пошлина, в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ.

Единым налоговым платежом организации, индивидуального предпринимателя также признаются:

  • излишне уплаченные организацией, индивидуальным предпринимателем излишне взысканные суммы налогов, сборов, авансовых платежей, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов;
  • денежные средства, перечисленные (не в качестве единого налогового платежа) в счет исполнения обязанности организации, индивидуального предпринимателя по уплате налогов, авансов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов.

Особый порядок уплаты (перечисления) налоговых платежей вправе применять организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществили совместную сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, по результатам которой не имеется разногласий, а также подали с 1 по 30 апреля 2022 года заявление о применении особого порядка перечисления. Но не позднее одного месяца после осуществления совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.

Подробнее об особом порядке уплаты (перечисления) налоговых платежей в бюджет, читайте Комиссия банка за перечисление единого налогового платежа.

Вас также может заинтересовать:

Бизнес сможет воспользоваться единым налоговым платежом

Исковая давность для возврата излишне уплаченных налогов

Как перейти на уплату налогов единым налоговым платежом

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

вторник, 23 августа 2022 г.

Договор займа: что нужно знать о взыскании с заемщика денежных средств?

Как взыскать денежные средства по договору займа, если договором не установлен срок возврата?

В соответствии с гражданским законодательством по договору займа займодавец (физическое или юридическое лицо) передает или обязуется передать в собственность заемщику деньги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа). Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

Займодавец, который обязался предоставить заем, вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что денежные средства не будут возвращены в срок заемщиком. Заемщик по договору займа может отказаться от получения займа полностью или частично, который обязался предоставить займодавец, уведомив об этом последнего до установленного договором срока передачи денег.

Статьей 808 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, – независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы.

Законом установлены последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. При несоблюдении требуемой законом формы сделки стороны лишаются права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. Вместе с тем это не лишает займодавца права приводить письменные и иные доказательства. К таким доказательствам относятся переписка между сторонами, аудио- или видеозаписи (см. Передача денег по договору займа).

Подробнее о возврате заемных средств, читайте Взыскание задолженности по договору займа без срока возврата.

Вас также может заинтересовать:

Когда можно расторгнуть договор займа при существенном нарушении

Не возвращают долг: как доказать передачу денег по договору займа?

Обязательна ли досудебная претензия по договору займа?

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

понедельник, 22 августа 2022 г.

Предъявление иска к юрлицу, находящимся в процессе ликвидации: что нужно знать?

Допускается ли ликвидация юридического лица, если к ликвидируемой организации предъявлен иск в арбитражный суд?

В соответствии с гражданским законодательством ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода его прав и обязанностей к другим лицам. Статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или уполномоченного органа юрлица. С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юрлица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки, в которые должны быть проведена ликвидация. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. В обязанности ликвидационной комиссии входит публикация сообщение о ликвидации юрлица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установлен порядок уведомления о ликвидации юридического лица. Так, сообщение о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации должно быть подано в налоговый орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица в течение трех рабочих дней после даты принятия соответствующего решения его учредителями (участниками) или уполномоченным органом юрлица.

Налоговый орган вносит в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. С указанной даты не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого юридического лица, а также госрегистрация юридических лиц, учредителем которых выступает указанное юридическое лицо, или внесение в ЕГРЮЛ записей о реорганизации юрлиц, участником которых является находящееся в процессе ликвидации юрлицо.

Подробнее об уведомлении налогового органа о ликвидации юрлица, читайте Ликвидация юридического лица при наличии судебного спора.

Вас также может заинтересовать:

В каком случае могут отказать в ликвидации юридического лица

После ликвидации юрлица руководитель продолжает нести ответственность

Регистрация фирмы на подставное лицо: какая наступает ответственность?

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

воскресенье, 21 августа 2022 г.

Имя и фамилия несовершеннолетнего ребенка: что нужно знать о порядке изменения

С какого возраста ребенок может обратиться в органы ЗАГС для смены имени и фамилии?

Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. В соответствии со статьей 58 Семейного кодекса Российской Федерации имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца. При выборе имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени или фамилии ребенка, возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства.

Порядок смены имени и фамилии ребенка зависит от возраста. До достижения ребенком четырнадцати лет родители могут поменять ему фамилию с разрешения органа опеки и попечительства. Смена имени или фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможна только с его согласия. Ребенок, достигший четырнадцати лет, вправе сам сменить свою фамилию. Однако до достижения совершеннолетия для ее смены потребуется согласие родителей или решение суда. 

Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, намерен присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя.

Учет мнения родителя не обязателен в случаях:

  • невозможности установления места нахождения родителя;
  • лишения родительских прав;
  • признания недееспособным;
  • уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.

Подробнее о порядке изменения имен и фамилий несовершеннолетних детей, читайте Смена имени и фамилии ребенка до достижения совершеннолетия.

Вас также может заинтересовать:

В каком случае расторжение брака производится в органах ЗАГС

Как доказать отцовство ребенка через суд

Не мой ребенок: что нужно знать об оспаривании отцовства

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

суббота, 20 августа 2022 г.

Покупка автомобиля с пробегом: что нужно знать о замене на новый автомобиль?

Имеет ли право покупатель требовать замены легкового автомобиля с пробегом, приобретенного в автосалоне?

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-I «О защите прав потребителей» установлено, что продавец обязан передать покупателю товар, в данном случае – легковой автомобиль, качество которого соответствует договору. Процедура возврата легкового автомобиля в автосалон отличается от возврата обычной покупки, поскольку легковые автомобили в соответствии с постановления Правительства РФ от 10.11.2011 N 924 « Об утверждении перечня технически сложных товаров» отнесены к технически сложным товарам.

При обнаружении в легковом автомобиле любых недостатков покупатель вправе в течение пятнадцати дней со дня передачи его автосалоном покупателю:

  • расторгнуть договор купли-продажи легкового автомобиля (отказаться от его исполнения) и потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы;
  • предъявить требование о его замене на легковой автомобиль этой же модели или на такой же другой модели с соответствующим перерасчетом покупной цены.

При этом наличие у автомобиля пробега не влияет на предъявление автосалону указанных требований покупателем.

По истечении пятнадцатидневного срока требования покупателя о расторжении  договора купли-продажи и возврата уплаченной суммы либо о замене на легковой автомобиль этой же или другой модели подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

  • обнаружения существенного недостатка автомобиля;
  • нарушения установленных законом сроков устранения недостатков;
  • невозможности использования автомобиля в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

При обнаружении недостатков легкового автомобиля и предъявления покупателем требования о его замене, автосалон обязан заменить такой автомобиль в семидневный срок со дня предъявления указанного требования, а при необходимости дополнительной проверки его качества – в течение двадцати дней. Если у автосалона в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены автомобиль, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.

Подробнее о правах покупателей при покупке автомобилей с недостатками, читайте Возврат автомобиля с пробегом в автосалон - что нужно знать?

Вас также может заинтересовать:

Автомобиль продали, а штрафы из ГИБДД приходят – что делать?

Деньги по полису КАСКО вместо ремонта автомобиля: что нужно знать?

Какой срок установлен для гарантийного ремонта автомобиля

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

пятница, 19 августа 2022 г.

Регистрация жилого дома в собственность по дачной амнистии: что нужно знать?

Какие документы необходимы для регистрации права собственности на жилой дом с помощью дачной амнистии?

Федеральным законом от 30.12.2021 N 478-ФЗ продлено проведение так называемой дачной амнистии до 31 марта 2031 года. Указанным федеральным законом также установлено, что предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых располагаются жилые дома, осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством в части, не противоречащей указанному закону.

До 01.03.2031 граждане, которые используют для постоянного проживания жилые дома, возведенные до 14.05.1998 и расположенные в границах населенных пунктов, право собственности на которые отсутствуют, имеют право на безвозмездное предоставление в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, который не предоставлен указанному гражданину и на котором расположен данный жилой дом.

В соответствии со статьей 3.8 указанного закона образование земельных участков, на котором расположены вышеуказанные жилые дома, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы расположения земельного участка. Схема потребуется, если отсутствует проект межевания территорий, предусматривающий образование таких земельных участков либо утвержденный проект межевания не предусматривает их образование.

Заявление гражданина о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или о предоставлении такого участка в качестве основания его предоставления без проведения торгов, должно содержать указание на пункт 2 вышеуказанной статьи закона. Помимо этого, при подаче гражданином такого заявления в нем также должно быть указано, что жилой дом возведен до 14.05.1998.

Подробнее о документах для оформления права собственности на жилые дома, читайте Право собственности на жилой дом с помощью дачной амнистии.

Вас также может заинтересовать:

В каком порядке садовый дом признается жилым домом

Когда не требуется получать разрешение на строительство гаража

Почему незаконно начисление платы за мусор за недостроенный дом?

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

четверг, 18 августа 2022 г.

Несовершеннолетний за рулем: какая ответственность установлена за нарушение ПДД?

Какими транспортными средствами разрешено управлять несовершеннолетним, достигшим шестнадцатилетнего возраста?

Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» право на управление транспортными средствами категории «M» (мопеды и легкие квадроциклы) и подкатегории «A1» (мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 куб см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт) предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста. При условии сдачи квалификационного экзамена и предоставления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению.

В соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090, лица, достигшие шестнадцати лет и обучающиеся вождению, допускаются к учебной езде при обучении управлению транспортным средством категорий «B», «C» или подкатегории «C1». Лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, допускаются к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категорий «B» и «C». К управлению иными средствами иных категорий допускаются лица в возрасте восемнадцати лет и старше.

Вне зависимости от возраста водитель как участник дорожного движения обязан знать и соблюдать относящиеся к нему требования Правил дорожного движения, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами. Участники дорожного движения, в том числе несовершеннолетние лица, должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда другим лицам.

Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, влечет административную ответственность на основании статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По указанной норме могут быть привлечены несовершеннолетние, севшие за руль транспортного средства. Законом также установлена административная ответственность за передачу управления транспортным средством несовершеннолетним, не имеющим права на управление транспортными средствами (за исключением учебной езды).

Подробнее об ответственности за нарушение правил дорожного движения, читайте Управление транспортными средствами несовершеннолетними.

Вас также может заинтересовать:

Владельцам самокатов грозят административные штрафы

Как возместить ущерб автомобилю из-за дорожной выбоины?

Какой штраф предусмотрен за нарушение правил перевозки детей

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

среда, 17 августа 2022 г.

Увольнение беременной женщины по соглашению сторон: когда признают незаконным?

Когда увольнение беременной женщины по соглашению сторон могут признать незаконным и обязать восстановить на работе?

Трудовым законодательством предусмотрены основания для прекращения трудового договора. Одним из таких является расторжение трудового договора по соглашению сторон. В соответствии со статьей 78 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению его сторон. Как правило, по указанному основанию расторгается срочный трудовой договор до истечения его срока. Вместе с тем закон не запрещает расторгнуть по данному основанию и трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.

Для соглашения сторон как основания прекращения трудового отношения требуется волеизъявление как работника, так и работодателя. Желания только работника или только работодателя для прекращения трудового договора по соглашению сторон недостаточно. При достижении договоренности между работником и работодателем, трудовой договор может быть расторгнут в любое время в срок, определенный сторонами. Аннулирование договоренности относительно срока и основания увольнения допускается лишь при взаимном согласии работника и работодателя.

Трудовое законодательство содержит прямой запрет на увольнение беременной женщины. Статьей 261 Трудового кодекса установлено, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается. Исключение составляют случаи ликвидации юридического лица либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Из буквального толкования данной нормы права следует прийти к выводу, что данные ограничения должны распространяться лишь на увольнение беременных женщин по инициативе работодателей.

В случае если работник и работодатель пришли к обоюдному согласию на прекращение трудовых отношений, то у работодателя имеется полное право отказать уволившемуся работнику в аннулировании соглашения о расторжении трудового договора и  восстановлении его на работе. Вместе с тем судебная практика допускает исключения из данного правила в случае, когда женщина узнала о своей беременности после увольнения. То есть беременность должна была наступить еще в момент, когда трудовые отношения с работодателем не были прекращены.

Подробнее о запрете на увольнение беременных женщин, читайте Увольнение беременной женщины – когда признают незаконным?

Вас также может заинтересовать:

ИП прекратил деятельность: какие выплаты положены работнику

Испытательный срок: могут ли уволить после окончания испытания?

Когда работник может отозвать заявление на увольнение

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

вторник, 16 августа 2022 г.

Возврат имущества после смерти реабилитированных лиц: кто из родственников имеет право?

Кто имеет право на возврат имущества или возмещения его стоимости после смерти реабилитированных лиц?

Законом РФ от 18.10.1991 № 1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий» предусмотрено, что конфискованное, изъятое и выбывшее из их владения в связи с репрессиями имущество возвращается реабилитированным лицам, либо возмещается его стоимость или выплачиваются денежные компенсации. Возврат имущества, возмещение его стоимости или выплата компенсаций производится по месту нахождения или реализации этого имущества независимо от того, где были репрессированы и проживают реабилитированные лица.

Возврату, возмещению или компенсации не подлежит:

  • имущество (включая жилые дома), национализированное (муниципализированное) либо подлежавшее национализации (муниципализации) в соответствии с законодательством, действовавшим на момент конфискации, изъятия, выбывшее из владения иным путем;
  • имущество, уничтоженное во время гражданской и Великой Отечественной войн или в результате стихийных бедствий;
  • земельные участки, плодово-ягодные насаждения, неубранные посевы;
  • имущество, изъятое из гражданского оборота.

В соответствии с Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 30.11.1925 на все национализированные строения велись списки в соответствующих отделах местного хозяйства. Копии списков таких строений передавались в НКВД. На коммунальные отделы (отделы местного хозяйства) возлагалось ведение реестра муниципализированных строений. Для реализации права на возврат имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежных компенсаций необходимо установить было ли указанное имущество национализировано (муниципализировано) на момент изъятия.

Изъятое имущество возвращают государственные и общественные организации, у которых оно находится. Возмещение износа имущества при его возврате не производится. При невозможности возврата сохранившегося имущества возмещается его стоимость в соответствии с произведенной в установленном порядке оценкой. В тех случаях, когда факт конфискации, изъятия или выбытия имущества из владения иным путем установлен, но документы о характере, состоянии и количестве этого имущества отсутствуют либо утрачены, выплачиваются денежные компенсации.

Подробнее о порядке возврата имущества, возмещения его стоимости и выплаты компенсации, читайте Право на возврат имущества после смерти реабилитированных лиц.

Вас также может заинтересовать:

Какие льготы полагаются инвалидам войны и членам их семей

Новый порядок переосвидетельствования инвалидности

Приватизация квартиры, полученной взамен аварийного жилья

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

понедельник, 15 августа 2022 г.

Досрочное погашение кредита: что нужно знать заемщику о возврате страховой премии

Когда заемщик может требовать возврата части страховой премии при досрочном погашении кредита?

В соответствии с Федеральным законом от 26.01.1996 N 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин использующий, приобретающий или заказывающий товары (работы, услуги) для личных нужд, он пользуется правами, предоставленными потребителю Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-I «О защите прав потребителей».

Законодательство о защите прав потребителей предоставляет потребителям право на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг). Потребитель вправе отказаться от исполнения такого договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с указанным правилом, недействительны.

Гражданским законодательством также допускается односторонний отказ страхователя от договора страхования. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

К указанным обстоятельствам закон относит:

  • гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая;
  • прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью.

Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным выше основаниям.

Подробнее о возврате страховки по договору страхования, читайте Возврат страховой премии при досрочном погашении кредита.

Вас также может заинтересовать:

Как вернуть списанные банком в счет долга по кредиту пособия

Страховая ответит за нарушение выплаты страхового возмещения

Что важно знать о возврате страховки по договору ипотеки

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

воскресенье, 14 августа 2022 г.

Обращение с твердыми коммунальными отходами: кто вправе не платить за вывоз мусора?

Начисляется ли плата за обращение с ТКО, если право собственности на объект не зарегистрировано?

Жилищным законодательством установлена обязанность граждан и организаций по своевременной и полной  оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. На основании статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации указанная обязанность возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение. Плата за коммунальные услуги включает в себя также плату за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В силу статьи 153 Жилищного кодекса собственники жилых домов вносят плату за коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления ТКО).

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, регулируются отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов, а также порядок определения размера платы за коммунальные услуги.

В соответствии с указанными Правилами под домовладением понимается жилой дом и примыкающие к нему или отдельно стоящие на общем с жилым домом земельном участке надворные постройки (гараж, баня, помещения для содержания домашнего скота и птицы). К коммунальной услуге относится услуга по обращению с ТКО. Потребителем является собственники или пользователи помещений в многоквартирном доме, жилом доме, домовладении, потребляющие коммунальные услуги.

Подробнее о внесении платы за вывоз мусора, читайте Плата за обращение с ТКО за объект незавершенного строительства.

Вас также может заинтересовать:

Какое расстояние должно соблюдаться до контейнерных площадок для мусора?

Можно ли сделать перерасчет платы за вывоз мусора на даче?

Не вывозят мусор: куда жаловаться на регионального оператора?

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

суббота, 13 августа 2022 г.

Квартира, полученная взамен аварийного жилья: что нужно знать о приватизации?

Разрешается ли приватизация квартиры, предоставленной по договору социального найма взамен аварийного жилья, которое было приватизировано?

В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается передача в собственность граждан в установленном законом порядке имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Положения указанного кодекса, регулирующие порядок приобретения и прекращения права собственности, при приватизации данного имущества применяются, если законодательством о приватизации не предусмотрено иное.

Законом РФ от 04.07.1991 N 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» установлены основные принципы приватизации жилищного фонда социального использования, а также определены правовые, социальные и экономические основы преобразования отношений собственности на жилище. Целью данного закона является создание условий для реализации права граждан на удовлетворение потребностей в жилище, улучшения использования и сохранности жилищного фонда.

Под приватизацией жилого помещения понимается безвозмездная передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемого ими жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде. Граждане, имеющие право пользования жилым помещением государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести указанное помещение в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего.

Приватизация жилого помещения допускается с согласия всех имеющих право на приватизацию данного помещения совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Передача жилого помещения в собственность граждан оформляется договором передачи, заключаемым органами государственной власти или органами местного самоуправления, предприятием, учреждением с гражданином, получающим жилое помещение в собственность в порядке, установленном законодательством.

Подробнее о безвозмездной передаче жилых помещений в собственность граждан, читайте Повторная приватизация квартиры взамен аварийного жилья.

Вас также может заинтересовать:

Жилье для инвалидов – когда признают непригодным для проживания?

Как оспорить отказ в приватизации жилого помещения

Отказ от приватизации жилого помещения

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

пятница, 12 августа 2022 г.

Получение налогового вычета при продаже автомобиля: что нужно знать?

В каком размере предоставляется имущественный налоговый вычет по НДФЛ при продаже нескольких автомобилей?

Законодательством о налогах и сборах установлена налоговая база по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации при определении налоговой базы по указанному налогу учитываются все доходы, полученные налогоплательщиком в денежной и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми, у него возникло. Кроме того, в расчет налоговой базы принимаются доходы в виде материальной выгоды.

На основании пункта 17.1 указанной нормы освобождаются от налогообложения НДФЛ доходы, полученные физическими лицами за соответствующий налоговый период от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более. Доход налогоплательщиков от продажи имущества, в том числе автомобилей, находившихся в собственности граждан менее трех лет, подлежит обложению налогом на общих основаниях – по ставке 13 %.

Налогоплательщики при определении размера налоговой базы в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса имеют право на получение имущественного налогового вычета. Налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, ограничен суммой в 250 000 рублей. Указанный вычет применяется и при продаже автомобилей.

Налоговый кодекс не предусматривает предоставления имущественного налогового вычета при продаже каждого автомобиля. Вычет предоставляется в размере, не превышающем 250 000 рублей. В случае продажи нескольких автомобилей налогоплательщик имеет право уменьшить сумму дохода, полученного от продажи указанного имущества, на сумму имущественного налогового вычета в размере, не превышающем в целом по всем автомобилям 250 000 рублей.

Подробнее о налогообложении доходов, полученных физическими лицами, читайте Имущественный налоговый вычет при продаже автомобилей.

Вас также может заинтересовать:

Автомобиль продан, а транспортный налог продолжают начислять

Имущественный налоговый вычет без права передачи супругу

Как получить социальный налоговый вычет за покупку лекарств

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

четверг, 11 августа 2022 г.

Штрафы при управлении самокатом: когда привлекут к ответственности?

Привлекаются ли пользователи самокатов к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения?

Участником дорожного движения в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» признается лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства. Аналогичное определение содержится в Правилах дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090.

В силу пункта 1.2 Правил дорожного движения под пешеходом понимается лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

Пунктом 4.1 Правил предусмотрено, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части).

Правилами установлено, что при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора.

Подробнее о правах и обязанностях участников дорожного движения, читайте Административная ответственность пользователей самокатов.

Вас также может заинтересовать:

Автомобиль продан, а транспортный налог продолжают начислять

Как обжаловать постановление ГИБДД

Нарушение правил дорожного движения без вины

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

среда, 10 августа 2022 г.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности при болезни ребенка: что нужно знать?

Как оплачивается пособие по временной нетрудоспособности при болезни ребенка, если требуется уход за ребенком?

Трудовым законодательством предусмотрены гарантии работникам при временной нетрудоспособности. В соответствии с положениями статьи 183 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан оплатить работнику временную нетрудоспособность. Размеры пособий и условия их выплаты устанавливаются федеральными законами. Основанием для получения одним из родителей пособия по временной нетрудоспособности при болезни ребенка является его болезнь.

Порядок назначения и выплаты пособия регулируется Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляется в случаях:

  • необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
  • карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным.

На основании статьи 6 указанного закона пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет – за весь период лечения ребенка:

  • до 60 дней в году по всем случаям ухода за ребенком;
  • до 90 дней в году по всем случаям ухода за ребенком в связи с заболеваниями, которые включены в перечень, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20.02.2008 N 84н. К таким болезням относятся инсулинзависимый сахарный диабет, артрит, аутизм, эпилепсия, астма, туберкулез и др. В перечень также включены травмы (в том числе внутричерепные травмы и травмы внутренних органов), ожоги, отморожение и т. д.

Пособие по временной нетрудоспособности в случае ухода за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет оплачивается до 45 дней в году по всем случаям ухода за ребенком, из них по каждому случаю лечения ребенка – до 15 дней. Уход за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет оплачивается за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации до 120 дней в году по всем случаям ухода за ребенком.

Подробнее об обязанности работодателя  оплатить работнику временную нетрудоспособность, читайте Пособие по временной нетрудоспособности при болезни ребенка.

Вас также может заинтересовать:

Как вернуть детские пособия, списанные за долги по кредиту

Кто обязан обеспечить ребенка лекарственными препаратами

Оплата пособия по нетрудоспособности после увольнения

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

вторник, 9 августа 2022 г.

Новый специальный налоговый режим: что нужно знать бизнесу об автоматизированной УСН?

Имеют ли право налогоплательщики, перешедшие на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, осуществлять деятельность в других регионах?

Федеральным законом от 25.02.2022 N 17-ФЗ в качестве эксперимента введен новый специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». В соответствии с указанным законом эксперимент проводится в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Переход организаций и предпринимателей на автоматизированную упрощенную систему налогообложения осуществляется в порядке, установленном законом.

Автоматизированную упрощенную систему налогообложения имеют право применять юридические лица, состоящие на учете по месту их нахождения, и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете по месту жительства физических лиц. При условии, что место нахождения (место жительства) расположено на территории субъекта Российской Федерации, где проводится эксперимент: городе Москва, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

С 1 июля перейти на автоматизированную упрощенную систему налогообложения могут только вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, которые в течение 30 дней с даты постановки на налоговый учет подадут уведомление о применении АУСН. С 01.01.2023 указанная система налогообложения станет доступна для всех остальных юрлиц и предпринимателей, которые до 31 декабря текущего года уведомят налоговый орган о переходе на данный спецрежим.

Законом установлены ограничения по применению данной системы налогообложения. В частности, не вправе применять указанный спецрежим юридические лица, имеющие филиалы или обособленные подразделения, организации и индивидуальные предприниматели, производящие подакцизные товары. Также не вправе применять данный режим организации и индивидуальные предприниматели, применяющие иные режимы налогообложения, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.

Подробнее о переходе на АУСН, читайте Право на автоматизированную упрощенную систему налогообложения.

Вас также может заинтересовать:

Автоматизированная УСН – кто окажется в выигрыше?

Продление сроков уплаты единого налога организациями и ИП

Уведомление о переходе на новую автоматизированную УСН

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

понедельник, 8 августа 2022 г.

Переосвидетельствование инвалидности: как проводится медико-социальная экспертиза?

В каком порядке происходит прохождение инвалидом медико-социальной экспертизы при переосвидетельствовании?

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлено, что признание инвалидом гражданина, имеющего нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм, осуществляется учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ). Порядок и условия признания граждан инвалидами устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 N 588, условиями признания граждан инвалидами являются:

  • нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма вследствие заболеваний, последствиями травм или дефектами;
  • ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
  • необходимость в мероприятиях по реабилитации и абилитации.

Правилами предусмотрено, что в зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданам, признанным инвалидами, устанавливаются I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид».

В случае признания граждан инвалидами датой установления инвалидности считается дата поступления в бюро направления на медико-социальную экспертизу. Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за месяцем, на который назначено проведение очередной медико-социальной экспертизы (переосвидетельствования) гражданина.

По общему правилу переосвидетельствование необходимо проходить:

  • инвалидам I группы раз в два года;
  • инвалидам II и III групп – раз в год;
  • детям-инвалидам – один раз в течение срока, на который ребенок признан инвалидом.

Группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования устанавливается в установленном Правилами порядке. Переосвидетельствование инвалида (ребенка-инвалида) может осуществляться заблаговременно, но не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности.

Подробнее о выборе формата прохождения медико-социальной экспертизы, читайте Новые правила прохождения инвалидом переосвидетельствования.

Вас также может заинтересовать:

Льготы по коммунальным услугам для инвалидов

Меры соцподдержки инвалидов войны и членов их семей

Продолжительность рабочего времени инвалида

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

Вас также может заинтересовать