Обязательно поделитесь с друзьями

воскресенье, 29 декабря 2024 г.

Юрист разъяснил, когда конфискуют автомобиль, являющийся общим имуществом супругов

Подлежит ли конфискации автомобиль, оформленный на супруга, если им управлял другой супруг в состоянии алкогольного опьянения?

Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации определяются Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Указанным законом предусмотрено, что участники дорожного движения обязаны выполнять требования данного закона и издаваемых в соответствии с ним нормативно-правовых актов в части обеспечения безопасности дорожного движения.

Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090, устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с Правилами водителю запрещено:

  • управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
  • употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

В каком случае может быть подвергнут конфискации автомобиль обвиняемого в преступлении

В соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации конфискация имущества в виде транспортного средства является мерой уголовно-правового характера и означает его принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора суда.

Конфискация имущества – транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления:

  • управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 264.1 УК РФ);
  • нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами (ст. 264.2 УК РФ);
  • управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 264.3 УК РФ).

С учетом этого может быть конфискован автомобиль лица, виновного в совершении преступления, при привлечении его к уголовной ответственности в установленных законом случаях. В частности, при управлении автомобилем в состоянии опьянения в случае, если это лицо было подвергнуто административному наказанию или имело судимость за эти же нарушения.

Закон не содержит каких-либо ограничений по стоимости транспортных средств, подлежащих конфискации. Поэтому могут конфисковать автомобиль стоимостью как в 50 тыс. рублей, так и в 5 млн рублей. Не предусмотрено исключений и для целей использования транспортного средства. Независимо от того, используется автомобиль ли в качестве источника средств к существованию и обеспечения жизнедеятельности, транспортное средство подлежит конфискации. Не имеет также значения, является владелец лицом, которое пользуется автомобилем в связи с инвалидностью и т. п.

Таким образом, для конфискации транспортного средства необходима совокупность двух обстоятельств: принадлежность автомобиля обвиняемому и использование его при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1, 264.2 или 264.3 Уголовного кодекса.

Подробнее о конфискации транспортных средств читайте Что нужно знать о конфискации автомобиля, оформленного на супруга.

Вас также может заинтересовать:

Изъятие автомобиля у покупателя – добросовестного приобретателя

Оспаривание приставом мнимой сделки должника по продаже автомобиля 

Правила освидетельствования водителей на состояние опьянения

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 28 декабря 2024 г.

Переезд в регион с пониженной ставкой УСН может повлечь доначисление налога и штрафные санкции

Регистрация индивидуального предпринимателя в регионе с пониженной ставкой УСН может обернуться доначислением налога и штрафными санкциями.

Законодательством о налогах и сборах установлены специальные налоговые режимы, которые предусматривают федеральные налоги, не указанные в статье 13 Налогового кодекса Российской Федерации. К числу специальных налоговых режимов отнесена упрощенная система налогообложения (УСН).

Указанный специальный налоговый режим применяется организациями и индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством о налогах и сборах.

Плательщиками единого налога признаются индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН и применяющие ее в порядке, установленном главой 26.2 вышеназванного кодекса.

Уплата налога и авансовых платежей по налогу, а также представление налоговой декларации по итогам налогового периода производятся в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 %, в зависимости от категорий налогоплательщиков.

Место жительства, налоговая выгода, признание налоговой выгоды необоснованной

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства.

Местом жительства признается жилой дом, квартира, комната, иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма) либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.

С учетом этого, основанием для регистрации гражданина в жилом помещении по месту жительства являются обстоятельства его постоянного или преимущественного проживания в соответствующем жилом помещении в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях предусмотренных законодательством.

Статья 54.1 Налогового кодекса не допускает уменьшение налогоплательщиком налоговой базы или суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

В письме ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060 указывается, что положения данной нормы направлены на противодействие налоговым злоупотреблениям и получению необоснованной налоговой выгоды за счет причинения ущерба бюджетам в результате неуплаты сумм обязательных платежей, которые должны были быть уплачены, если бы злоупотреблений не было.

Как разъяснено в постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53, налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера).

Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

Подробнее о регистрации индивидуальных предпринимателей в регионах с пониженной ставкой УСН читайте Пониженная ставка УСН обернется доначислением налога и штрафами.

Вас также может заинтересовать:

За «бумажный» НДС будут привлекать к уголовной ответственности

Изменения в законодательстве о налогах и сборах: уплата НДС на УСН

Налоговая амнистия: кто избежит наказания за дробление бизнеса?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 27 декабря 2024 г.

Сходство обозначения до степени смешения с товарным знаком повлечет ответственность

Является ли нарушением исключительного права на товарный знак использование обозначения, сходного с товарным знаком?

Товарные знаки отнесены к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Указанное свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Статьей 1482 указанного кодекса предусмотрено, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака  любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак, незаконное использование товарного знака

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. В частности, путем размещения товарного знака:

  • на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на ее территорию;
  • при выполнении работ, оказании услуг;
  • на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
  • в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
  • в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу статьи 1484 вышеназванного кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в информационном письме Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 N 19, предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак.

Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров свидетельствует об их контрафактности.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Нарушение исключительного права на товарный знак является основанием для взыскания правообладателем компенсации.

Подробнее о незаконности использования сходных с товарными знаками обозначений читайте Запрет на использование сходного с товарным знаком обозначения.

Вас также может заинтересовать:

Ответственность за неправомерное размещение товарного знака на упаковках

Прекращение правовой охраны товарного знака из-за неиспользования

Регистрация товарного знака тождественного фирменному наименованию

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 26 декабря 2024 г.

Утилизация товаров маркетплейсом: как продавцу возместить убытки за утилизацию товара?

Имеет ли продавец право требовать возмещения маркетплейсом убытков за утилизацию товара, если товар утилизирован в нарушение договора?

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и сделок.

Отношения маркетплейсов и продавцов товара, как правило, регулируются агентским договором. По агентскому договору агент (маркетплейс) обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала (продавца) юридические и иные действия от своего имени, но за счет продавца либо от имени и за его счет. При этом право собственности на товар остается за продавцом до момента его продажи покупателю.

В ходе исполнения договора маркетплейс обязан представлять продавцу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. Если договором не предусмотрено иное, к отчету маркетплейса должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных маркетплейсом за счет продавца.

Продавец, имеющий возражения по отчету маркетплейса, должен сообщить о них маркетплейсу в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет считается принятым.

Недопустимость одностороннего изменения условий обязательства, возмещение убытков

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законами или иными правовыми актами.

Лица, права которых нарушены, могут требовать полного возмещения причиненных им убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). К убыткам также относятся неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.07.2015 N 25 разъяснено, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством.

Полное возмещение убытков означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. В удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. Размер подлежащих возмещению убытков определяется с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.

Подробнее о возмещении убытков маркетплейсом читайте Возмещение убытков продавцу за утилизацию товара маркетплейсом.

Вас также может заинтересовать:

Ответственность за копирование карточек товаров на маркетплейсах

Убытки за несогласованную с продавцом распродажу товара маркетплейсом

Штраф за манипулирование на маркетплейсе рейтингами товара и продавца

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 25 декабря 2024 г.

Возмещение убытков по договору лизинга: в каком случае возвратят авансовый платеж?

Вправе ли лизингополучатель требовать возврата авансового платежа, уплаченного лизингодателю, если лизингополучателю не передан предмет лизинга?

В соответствии с Федеральным законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» по договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингодателем имущество у определенного им продавца и предоставить лизингодателю его за плату во временное владение и пользование.

Субъектами лизинга являются:

  • лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных или собственных средств приобретает в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за плату во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности;
  • лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга;
  • продавец – физическое или юридическое лицо, которое на основании договора купли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга лизингодателю или лизингополучателю.

Права и обязанности лизингодателя и лизингополучателя по договору лизинга

Права и обязанности сторон договора лизинга регулируются гражданским законодательством Российской Федерации, вышеназванным законом и договором между лизингодателем и лизингополучателем.

При осуществлении лизинга лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно продавцу предмета лизинга требования к качеству и комплектности, срокам исполнения обязанности передать товар и другие требования, установленные законодательством и договором купли-продажи между продавцом и лизингодателем.

На основании договора лизинга лизингодатель обязуется:

  • приобрести у определенного продавца в собственность определенное имущество для его передачи за определенную плату на определенный срок, на определенных условиях в качестве предмета лизинга лизингополучателю;
  • выполнить другие обязательства, вытекающие из договора лизинга.

По договору лизинга лизингополучатель обязуется:

  • принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном указанным договором лизинга;
  • выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором лизинга;
  • по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора купли-продажи;
  • выполнить другие обязательства, вытекающие из договора лизинга.

В постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 разъяснено, что по общему правилу в договоре выкупного лизинга имущественный интерес лизингодателя заключается в размещении и последующем возврате с прибылью денежных средств, а имущественный интерес лизингополучателя – в приобретении предмета лизинга в собственность за счет средств, предоставленных лизингодателем, и при его содействии.

Из указанного следует, что функция лизингодателя состоит в финансовом посредничестве – приобретении необходимого лизингополучателю имущества за счет средств, полученных от лизингополучателя (авансовый платеж по договору лизинга), а также за счет финансирования, предоставленного самим лизингодателем.

Подробнее о возмещении убытков по договору лизинга читайте Возврат лизингополучателю авансового платежа по договору лизинга.

Вас также может заинтересовать:

Возврат выкупной цены при расторжении договора выкупного лизинга

Лизинг автомобиля с недостатками: расторжение договора лизинга

Ответственность за неисправность транспортного средства по договору лизинга

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 24 декабря 2024 г.

Коммерческая концессия: когда взыщут убытки и неустойку по договору франчайзинга?

Является ли прекращение аренды помещения основанием для расторжения договора коммерческой концессии, взыскания убытков и неустойки?

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В силу статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Статьей 450 данного кодекса установлено, что расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законами или договором.

Предоставленное законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Ответственность за неисполнение обязательства и исполнение его ненадлежащим образом

Согласно статье 401 Гражданского кодекса, лица, не исполнившие обязательства либо исполнившие их ненадлежащим образом, несут ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Лица, права которых нарушены, могут требовать полного возмещения причиненных им убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). К убыткам также относятся неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 N 25 разъяснено, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством.

По делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков.

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. В удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.

Подробнее о взыскании убытков и неустойки читайте Взыскание убытков и неустойки по договору коммерческой концессии.

Вас также может заинтересовать:

Взыскание задолженности предпринимателя по договору франчайзинга

Расторжение договора коммерческой концессии без товарного знака

Франшиза без секрета производства и возврат паушального взноса

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 23 декабря 2024 г.

Амнистия дробления бизнеса: кто избежит уплаты доначисленных налогов, пеней и штрафов?

Налогоплательщики, которые откажутся от применения схем дробления бизнеса с 2025 года, смогут избежать наказания.

В России стартовала налоговая амнистия за дробление бизнеса. Амнистия предусмотрена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые использовали схемы дробления бизнеса для оптимизации налогов. Те организации и индивидуальные предприниматели, которые откажутся от указанных схем с 2025 года, смогут избежать уплаты доначисленных налогов, пеней и штрафов.

Под амнистию подпадают налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы, доначисленные в связи с выявлением схем дробления бизнеса. Главное условие применения амнистии – отказ от дробления бизнеса в налоговых периодах 2025 и 2026 годов. Исключение составляют доначисления, произведенные налоговым органом по результатам налоговых проверок и вступившие в силу до дня вступления в силу на 12.07.2024. Такие налоги, пени и штрафы амнистии не подлежат.

Следует напомнить, что решения по результатам налоговой проверки вступают в силу по истечении одного месяца со дня вручения лицу, в отношении которого было вынесено соответствующее решение (его представителю). При условии, что указанные решения не были обжалованы в апелляционном порядке.

Прекращение обязанности по уплате доначисленных налогов, пеней и штрафов

Налоговая амнистия распространяется на организации и ИП, которые в 2022-2024 годах использовали дробление бизнеса, чтобы применять специальные налоговые режимы. Это следует из определения понятия дробление бизнеса, которое содержится в Федеральном законе от 12.07.2024 N 176-ФЗ. Под ним для целей амнистии понимается разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения специальных налоговых режимов.

Как уже указывалось, для получения амнистии налогоплательщик должен добровольно отказаться от дробления в 2025 и 2026 годах. Под таким отказом понимается исчисление и уплата лицами, участвовавшими в дроблении бизнеса, налогов в размере, определенном в результате консолидации по всей группе лиц доходов или других показателей, соблюдение которых является условием для применения специальных режимов налогообложения.

Исходя из этого, фактическое списание налогов, пеней и штрафов, доначисленных по результатам налоговых проверок по фактам дробления в 2022-2024 годах, будет производиться не сразу, а только после подтверждения отказа от использования таких схем. 

Обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов, доначисленных за указанный период в связи с выявлением фактов дробления бизнеса, прекращается, если:

  • по результатам выездной налоговой проверки за налоговые периоды 2025 и 2026 годов не выявлено дробление бизнеса;
  • в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о том, что организация находится в процессе ликвидации либо о том, что в отношении нее принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства; 
  • выездная налоговая проверка налогоплательщика за налоговые периоды 2025 и 2026 годов налоговым органом не проводилась.

Подробнее о налоговой амнистии читайте Налоговая амнистия: кто избежит наказания за дробление бизнеса?

Вас также может заинтересовать:

За «бумажный» НДС будут привлекать к уголовной ответственности

Изменения в законодательстве о налогах и сборах: уплата НДС на УСН

Новые разъяснения налоговой службы по договорам с самозанятыми

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 22 декабря 2024 г.

Пенсии работающих по трудовому договору пенсионеров будут индексировать два раза в год

Как проводится индексация страховой пенсии пенсионерам, работающим по трудовому договору?

Организационные, правовые и финансовые основы обязательного пенсионного страхования установлены Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

На основании указанного закона пенсионеры, работающие по трудовому договору, признаются застрахованными лицами, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с данным законом.

К застрахованным лицам также относятся:

  • руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества;
  • занимающиеся выполнение работ и оказанием услуг по договору гражданско-правового характера;
  • индивидуальные предприниматели;
  • члены крестьянских (фермерских) хозяйств;
  • применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – в случае добровольной уплаты страховых взносов.

Обязанность государства производить индексацию социальных пособий и иных выплат

Статья 75 Конституции в Российской Федерации гарантирует обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан и индексацию социальных пособий и иных социальных выплат.

При этом в настоящее время выплата страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней пенсионерам в период осуществления ими работы или иной деятельности производится без учета ежегодной индексации. Это правило закреплено в статье 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и действует с 2016 года.

На основании Федерального закона от 08.07.2024 N 173-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях» ежегодная индексация пенсий пенсионерам, работающим по трудовому договору, возобновляется.

С 01.01.2025 работающим пенсионерам будет установлена страховая пенсия и фиксированная выплата к ней в размере по состоянию на 31.12.2024.

В соответствии с внесенными поправками пенсионеры, осуществлявшие работу или иную деятельность за пределами территории Российской Федерации, в период которой они не подлежали обязательному пенсионному страхованию, обязаны представлять в Социальный фонд России документы, подтверждающие факт прекращения такой работы или деятельности.

Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней подлежат ежегодному увеличению на сумму индексации. Индексация пенсионерам, работающим по трудовому договору, будет проводиться два раза в год: с 1 февраля – на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля – исходя из роста доходов бюджета соцфонда.

Суммы индексации страховой пенсии за период работы в 2016-2024 годах будут выплачены пенсионерам после прекращения 

Подробнее об индексации пенсии читайте Порядок индексации пенсии работающим пенсионерам: что нужно знать?

Вас также может заинтересовать:

Обращение с заявлением о зачислении пенсии на банковский счет

Соцфонд обязан сохранять прожиточный минимум при удержаниях из пенсии

Удержания из пенсии по инвалидности по исполнительному листу

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 21 декабря 2024 г.

Банкротство физлиц: когда незаконен отказ в исключении жилья должника из конкурсной массы?

Правомерен ли отказ суд в исключении жилого дома из конкурсной массы, если признаки роскошности отсутствуют?

Отношения, связанные с банкротством граждан регулируются Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Гражданина признается банкротом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина.

Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу.

В течение одного месяца с даты окончания проведения описи и оценки имущества гражданина финансовый управляющий представляет собранию кредиторов для утверждения проект положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества.

Ответственность гражданина по обязательствам, запрет взыскания на единственное жилье

Статьей 24 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством.

В силу статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Исключение составляет имущество, которое является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.

В определении Конституционного суда РФ от 04.12.2003 N 456-О указано, что запрещено обращать взыскание не на любое принадлежащее должнику жилое помещение, а лишь на то, которое является для него единственным пригодным для проживания, направлены на защиту права на жилище не только самого должника, но и членов его семьи, а также на обеспечение охраны государством достоинства личности, условий нормального существования и гарантий социально-экономических прав.

Согласно статье 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника.

Как разъясняется в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 25.12.2018 N 48, исполнительский иммунитет в отношении единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения, не обремененного ипотекой, действует и в ситуации банкротства должника.

Подробнее об исключении имущества должника из конкурсной массы читайте Исключение единственного жилья из конкурсной массы при банкротстве.

Вас также может заинтересовать:

Банкротство с квартирой в ипотеке и малолетним ребенком

Включение квартиры бывшей супруги банкрота в конкурсную массу

Отстранение конкурсного управляющего в деле о банкротстве

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 20 декабря 2024 г.

Гололед на дороге: как взыскать убытки с дорожных служб за ДТП из-за гололеда?


Вправе ли автовладелец требовать возмещения убытков дорожной организацией, если ДТП произошло из-за гололеда на дороге?

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности, регулируются  Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указанным законом предусмотрено, что содержание автомобильной дороги представляет комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения. Порядок содержания автомобильных дорог устанавливается нормативными правовыми актами.

Требования к характеристикам автомобильных дорог общего пользования в зимнее время

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог.

Требования к параметрам и характеристикам эксплуатационного состояния (транспортно-эксплуатационным показателям) автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, методам их контроля, а также предельные сроки приведения эксплуатационного состояния дорог и улиц в соответствие его требованиям установлены ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст.

В силу пункта 5.2.2 ГОСТ Р 50597-2017 коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием должен быть не менее 0,3 при его измерении измерительным колесом стандартным с покрышкой с протектором без рисунка по ГОСТ 33078.

Пунктом 8.1 названного ГОСТа установлено, что на покрытии проезжей части дорог и улиц не допускаются наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению, осуществляемых в установленные сроки.

Как следует из методических рекомендаций Росавтодора от 10.09.2008 N 383-р, зимняя скользкость – это снежные отложения и ледяные образования на поверхности дорожного покрытия, приводящие к снижению коэффициента сцепления колеса автомобиля с поверхностью покрытия.

Срок устранения зимней скользкости отсчитывается с момента ее обнаружения и составляет не более на дорогах групп А-В – 4 часа, Г-Д – 5 часов, Е – 8 часов. Очередность работ по снегоочистке дорог определяется проектами содержания автомобильных дорог.

Подробнее о взыскании убытков из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги читайте Возмещение убытков дорожной организацией из-за гололеда на дороге.

Вас также может заинтересовать:

Ответственность за состояние автомобильных дорог и возмещение ущерба

Плохие дороги – как заставить муниципалитет отремонтировать?

Уборка снега зимой в СНТ: что нужно знать садоводам?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 19 декабря 2024 г.

Исполнительное производство: в каком порядке производится обращения взыскания на имущество?

В каком порядке производится обращение взыскания на недвижимое имущество должника по исполнительному производству?

Задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Исполнительное производство осуществляется на принципах:

  • законности;
  • своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения;
  • уважения чести и достоинства гражданина;
  • неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи, в том числе сохранения заработной платы и иных доходов должника-гражданина ежемесячно в размере прожиточного минимума.

Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы.

Обращение взыскания на имущество должника, денежные средства и иные ценности

Федеральным законом от 21.07.1997 N 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» предусмотрено, что в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов судебный пристав-исполнитель принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.

Обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо передачу взыскателю.

Взыскание может быть обращено на имущество, которое принадлежит должнику на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления. За исключением имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении или пользовании оно находится.

Согласно статье 69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в первую очередь взыскание обращается на денежные средства и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях. Во вторую очередь обращение взыскания производится на иное имущество.

Если должник – организация, то в силу статьи 94 указанного закона взыскание обращается в первую очередь на движимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг). Во вторую очередь обращение взыскания производится на недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); в третью очередь – на недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); в четвертую очередь – на непосредственно используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) имущественные права и на участвующее в производстве товаров имущество: объекты недвижимого имущества производственного назначения, сырье и материалы, станки, оборудование и другие основные средства.

С учетом этого обращение взыскания на недвижимое имущество должника-организации допускается только при отсутствии у него денежных средств и движимого имущество, непосредственно не участвующего в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг).

Подробнее об обращении взыскания на имущество должника читайте Имущество должника: особенности и порядок обращения взыскания.

Вас также может заинтересовать:

Обращение взыскания на долю участника общей долевой собственности

Оспаривание приставом мнимой сделки должника по продаже автомобиля

Перечисление денежных средств взыскателю по исполнительному листу

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 18 декабря 2024 г.

Банкротство юридического лица: в каком случае можно отстранить конкурсного управляющего?

Неисполнение или ненадлежащее исполнением конкурсным управляющим возложенных на него обязанностей является основания для его отстранения.

За последние годы российская экономика столкнулась с санкциями, инфляцией и, как следствие, с увеличением числа банкротств юридических лиц. Порядок и условия проведения процедур банкротства регулируется Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

С даты утверждения конкурсного управляющего конкурсный управляющий осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены указанным законом.

Конкурсный управляющий обязан:

  • принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен арбитражным судом;
  • принимать меры по поиску, выявлению и возврату имущества должника, находящегося у третьих лиц;
  • принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;
  • предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании;
  • исполнять иные установленные законом обязанности.

Нарушения, допускаемые конкурсными управляющими при проведении конкурсного производства

При проведении конкурсного производства, конкурсный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Между тем редкое дело обходится без нарушений порядка проведения процедуры конкурсного производства.

Типичными нарушениями являются:

  • нарушение установленной периодичности проведения собраний кредиторов и несоблюдение порядка уведомления о проведении собрания кредиторов;
  • нарушение сроков включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сообщений о проведении собраний кредиторов и о результатах их проведения;
  • несоблюдение сроков проведения инвентаризации имущества должника и включения в ЕФРСБ сведений о ее результатах;
  • неисполнение обязанности по проведению анализа финансового состояния должника;
  • непредставление собранию кредиторов отчетов о своей деятельности, информации о финансовом состоянии должника и его имуществе;
  • неисполнение обязанности по составлению и направлению кредиторам отчета о своей деятельности;
  • непринятие мер по поиску, выявлению и возврату имущества должника, находящегося у третьих лиц;
  • непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности должника;
  • непринятие мер по обеспечению сохранности имущества должника;
  • непредъявление третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требований о ее взыскании в порядке, установленном законом;
  • неисполнение обязанности по обращению в правоохранительные органы с заявлениями о выявлении признаков административных правонарушений и преступлений в связи с бывшими руководителями должника обязанности по передаче документов или имущества;
  • неисполнение обязанности по обращению в налоговый орган по фактам нарушения обязанности подачи заявления должника в арбитражный суд;
  • непринятие мер по привлечению к субсидиарной ответственности виновных лиц за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника;
  • несвоевременная выплата заработной платы и уплата обязательных платежей;
  • нарушение  очередности удовлетворения требований кредиторов.

Подробнее об отстранении конкурсных управляющих читайте Отстранение конкурсного управляющего в деле о банкротстве.

Вас также может заинтересовать:

Верховный суд обязал платить госпошлину за иски по спорам о банкротстве

Как обжаловать бездействие арбитражного управляющего

Убытки с арбитражного управляющего за завышение расходов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 17 декабря 2024 г.

Арендная плата: когда недействительно одностороннее изменение размера арендной платы?

Признается ли недействительным одностороннее изменение размера арендной платы здания, если увеличение превышает средние рыночные ставки?

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.

В постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 N 25 разъяснено, что при решении вопроса о правовой квалификации действий участника (участников) гражданского оборота в качестве сделки для целей применения правил о недействительности сделок следует учитывать, что сделкой является волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Договор аренды здания, одностороннее изменение размера арендной платы

По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение. Договор аренды здания или сооружения должен предусматривать размер арендной платы.

Согласно статье 614 Гражданского кодекса, порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. Названной нормой предусмотрено, что арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно.

Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Законом могут быть предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества.

В силу статьи 310 вышеназванного кодекса односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных законами, иными правовыми актами или договором.

Как следует из разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума ВАС от 17.11.2011 N 73, если договор аренды предусматривает право арендодателя в одностороннем порядке на изменение размера арендной платы, то в случаях, когда будет доказано, что в результате такого одностороннего изменения она увеличилась непропорционально изменению средних рыночных ставок, уплачиваемых за аренду аналогичного имущества в данной местности за соответствующий период, и существенно их превысила, во взыскании арендной платы в части, превышающей средние рыночные ставки, должно быть отказано.

Подробнее об изменении арендной платы читайте Изменение размера арендной платы с превышением рыночных ставок.

Вас также может заинтересовать:

Взыскание с казны убытков за просрочку регистрации права собственности

Внесение арендной платы при досрочном освобождении помещения

Требование о взыскании арендной платы после освобождения помещения

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 16 декабря 2024 г.

Юрист разъяснил, почему незаконен новый сбор за распространение рекламы в сети «Интернет»

Госдума приняла закон, которым введены обязательные отчисления за распространение рекламы в сети «Интернет».

Государственная дума приняла поправки в Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», которыми введен сбор за рекламу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Согласно принятым поправкам, с 01.04.2025 рекламораспространители и операторы рекламных систем, осуществляющие распространение в сети «Интернет» рекламы, будут отчислять 3 % от суммы квартального дохода в федеральный бюджет.

Эти отчисления будут использоваться на поддержку правообладателей электронных вычислительных машин или баз данных, а также на развитие и функционирование информационных ресурсов, перечень которых будет установлен Правительством Российской Федерации. Правительство также установит особенности исчисления и уплаты сбора за рекламу, определит критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных информационных ресурсах в сети «Интернет».

Базой расчета для сбора будет являться доход, полученный рекламораспространителями, операторами рекламных систем от реализации услуг по распространению рекламы в интернете.

Как будет осуществляться исчисление сбора за интернет-рекламу, освобождение от уплаты

Исчисление сбора за рекламу будет осуществляться Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором) на основании информации, предоставленной в соответствии с вышеназванным законом. Помимо этого, Роскомнадзор будет осуществлять контроль за полнотой и своевременностью его уплаты.

Обязанности по уплате обязательных отчислений также возложили на лиц, распространяющих в интернете рекламу по поручению, в интересах или за счет рекламодателя или рекламораспространителя, либо оказывающих услуги по распространению рекламы в интересах таких рекламодателей и рекламораспространителей. Базой расчета для таких лиц является доход, полученный ими в течение квартала.

Сбор за рекламу не уплачивается при распространении рекламы:

  • на сайтах в сети «Интернет», владельцами которых являются вещатели телеканалов и радиоканалов, информационные агентства;
  • на сайтах в сети «Интернет», которые зарегистрированы в качестве сетевых изданий, редакции или учредители которых учреждены государственными или муниципальными органами и организациями либо в их уставном капитале имеется доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, которые в течение года получали бюджетные ассигнования из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета на функционирование средства массовой информации, в том числе в форме субсидий, осуществляют деятельность редакции, издателя или деятельность редакции с ежегодным тиражом от 300 тыс. до 15 млн экземпляров в зависимости от периодичности выхода;
  • на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и телеканалах, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации (Первый канал, Россия-1, Россия 24, НТВ, Матч ТВ, РЕН ТВ, СТС, ТНТ и др.).

В поправках прописано, что рекламораспространители, операторы рекламных систем, рекламодатели несут в соответствии с законодательством ответственность за полноту и своевременность уплаты обязательных отчислений в федеральный бюджет.

Подробнее об обязательных отчислениях за распространение интернет-рекламы читайте Сбор за рекламу противоречит законодательству о налогах и сборах.

Вас также может заинтересовать:

Недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения в рекламе

Незаконное использование автомобиля в качестве рекламной конструкции

Штрафы за распространение рекламы в интернете без маркировки

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 15 декабря 2024 г.

Возврат автомобиля в автосалон в случае нарушения срока устранения недостатков

Допускается ли замена автомобиля, если автосалон нарушил срок устранения недостатков?

Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать установленным требованиям в момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи.

На основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-I «О защите прав потребителей» изготовитель обязан устанавливать срок службы товара длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.

Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара в течение срока его службы, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи потребителю.

Права покупателя при обнаружении в автомобиле недостатков, предъявление требований

Автомобиль легковой относится к технически сложным товарам, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2011 N 924.

Права покупателя при обнаружении недостатков в технически сложном товаре (в данном случае – автомобиле) предусмотрены статьей 18 вышеназванного закона.

В случае обнаружения в автомобиле недостатков покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за автомобиль суммы. Покупатель также имеет право предъявить требование о замене автомобиля на автомобиль этой же или другой марки (модели) с соответствующим перерасчетом покупной цены. Указанные требования могут быть предъявлены в течение 15 дней со дня передачи автомобиля покупателю.

По истечении 15-дневного срока указанные требования покупателя подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

  • обнаружении существенного недостатка автомобиля;
  • нарушении установленных сроков устранения недостатков автомобиля;
  • невозможности использования автомобиля в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В соответствии со статьей 20 вышеназванного закона, если срок устранения недостатков автомобиля не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены автосалоном незамедлительно. То есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков автомобиля, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать 45 дней.

Если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков, товара. При этом отсутствие необходимых для устранения недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение срока, определенного соглашением сторон первоначально.

Подробнее о замене транспортного средства автосалоном читайте Замена автомобиля при нарушении срока устранения недостатков.

Вас также может заинтересовать:

Взыскание расходов на устранение недостатков ремонта автомобиля

Изъятие автомобиля у покупателя – добросовестного приобретателя

Лизинговый автомобиль: включение в конкурсную массу при банкротстве

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 14 декабря 2024 г.

Изменение цены договора долевого участия: когда дольщик вправе потребовать возврата денег?

Обязан ли застройщик соразмерно уменьшить цену договора долевого строительства, если квартира передана меньшей площади?

В силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, например, передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с его условиями и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом или иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства (дольщику). В свою очередь, дольщик обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости.

Договор участия в долевом строительстве, обязанности застройщика, права дольщика

Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что договор участия в долевом строительстве должен содержать:

  • определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, в том числе о его общей площади, количестве и площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас;
  • срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства;
  • цену договора, сроки и порядок ее уплаты;
  • гарантийный срок на объект долевого строительства;
  • способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору.

На основании статьи 19 указанного закона на застройщика возложена обязанность по предоставлению информации о проекте строительства, а также о фактах внесения изменений в проектную документацию.

Участнику долевого строительства должна быть предоставлена полная и достоверная информация об объекте долевого строительства, а переданный дольщику объект должен соответствовать условиям договора и проектной документации.

Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора или обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства дольщик вправе потребовать от застройщика, в том числе соразмерного уменьшения цены договора.

Подробнее о соразмерном уменьшении цены договора долевого строительства читайте Уменьшение цены договора при передаче квартиры меньшей площади.

Вас также может заинтересовать:

Предоставление застройщиком недостоверной информации о квартире

Уступка права требования неустойки по договору долевого строительства

Штрафы для застройщиков за нарушение договоров уменьшили в десять раз

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 13 декабря 2024 г.

Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления

Лица, находящиеся в затруднительном финансовом положении, могут ходатайствовать о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты госпошлины.

При подаче искового заявления в суд подлежит уплате государственная пошлина. Размер государственной пошлины зависит от того, в какой суд обращается заявитель, а также от статуса заявителя. В сентябре месяце вступил в силу федеральный закон, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, увеличившие размеры госпошлины по делам, рассматриваемым общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Так, при подаче в суд общей юрисдикции и арбитражный суд искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска до 100 000 рублей, государственная пошлина уплачивается в размере 4 000 и 10 000 рублей, соответственно. Максимальная госпошлина по искам имущественного характера в суды общей юрисдикции составляет 900 тыс. рублей, в арбитражный суд – 10 млн рублей. При подаче в арбитражный суд искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, признании сделок недействительными, государственная пошлина для граждан составит 15 000 рублей, а для организаций –  50 000 рублей.

Повышение размера госпошлины делает актуальным вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки ее уплаты.

Ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины

Предоставление заявителю отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины производится судом. Суд, исходя из имущественного положения заявителя, вправе отсрочить или рассрочить ее уплату.

Отсрочка или рассрочка уплаты госпошлины предоставляется судом по письменному ходатайству заявителя. Ходатайство может быть изложено в исковом заявлении (заявлении), апелляционной, кассационной или надзорной жалобе либо в отдельном заявлении, приложенном к соответствующему заявлению (жалобе). Ходатайство, поданное до обращения с исковым заявлением (заявлением) или жалобой, судом не рассматривается.

В ходатайстве должно быть приведено мотивированное обоснование с приложением документов с актуальными сведениями, свидетельствующих о том, что имущественное положение заявителя не позволяет уплатить государственную пошлину в установленном размере при подаче искового заявления (заявления), апелляционной, кассационной или надзорной жалобы. Во внимание могут быть приняты предшествующие обращению в суд действия заявителя по снятию или перечислению остатка денежных средств со счета.

При оценке имущественного положения заявителя должна быть установлена объективная невозможность уплаты государственной пошлины в необходимом размере.

К сведениям, подтверждающим имущественное положение заявителя, которые оцениваются судом при решении вопроса о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины, в частности, относятся:

  • подтвержденный налоговым органом перечень расчетных и иных счетов заявителя в кредитных организациях;
  • подтвержденные указанными кредитными организациями данные об отсутствии на соответствующем счете (счетах) средств в размере, необходимом для уплаты государственной пошлины, а также об общей сумме задолженности владельца счета (счетов) по исполнительным листам и платежным документам;
  • подтвержденные кредитными организациями данные о ежемесячном обороте средств по соответствующим счетам за три месяца, предшествующие подаче ходатайства;
  • при наличии у заявителя счета цифрового рубля –  аналогичные сведения относительно остатка средств и оборота по указанному счету;
  • подтвержденные надлежащим образом сведения о заработной плате, пенсии и об иных доходах заявителя - физического лица.

Подробнее о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты госпошлины читайте Предоставление отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины.

Вас также может заинтересовать:

Взыскание судебных расходов на оплату услуг представителя

Государственная пошлина – когда возможен возврат?

Оставление иска без движения из-за государственной пошлины

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 12 декабря 2024 г.

Досудебный порядок урегулирования спора: как взыскать расходы на подготовку претензии?

Возмещаются ли расходы на претензию по досудебному урегулированию арбитражного спора по взысканию задолженности?

Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется арбитражными судами. Одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме:

  • искового заявления – по экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений;
  • заявления – по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого производства, по делам приказного производства и в иных случаях, предусмотренных указанным кодексом;
  • жалобы – при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Обязательное досудебное урегулирование споров по взысканию денежных средств

В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования). При условии, если иные срок или порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором

Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не требуется, в частности, по делам:

  • об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
  • о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;
  • о несостоятельности (банкротстве);
  • делам по корпоративным спорам;
  • о защите прав и законных интересов группы лиц;
  • приказного производства.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 21.01.2016 N 1 разъясняется, что в случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка, в том числе расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек. К таким расходам относятся, например, издержки на направление претензии контрагенту, на подготовку отчета об оценке недвижимости при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости юридическим лицом, на обжалование в вышестоящий налоговый орган актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействия их должностных лиц.

Подробнее о взыскании расходов на подготовку претензии читайте Расходы на претензию по досудебному урегулированию оплатит ответчик.

Вас также может заинтересовать:

Взыскание судебных расходов на оплату услуг представителя

Досудебная претензия на электронную почту организации

Представительство в арбитражном суде – защита прав и законных интересов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Вас также может заинтересовать