Обязательно поделитесь с друзьями

четверг, 31 июля 2025 г.

Анонимное обращение в государственный орган: как государство реагируют на анонимки?

Подлежит ли рассмотрению и ответу анонимное обращение, направленное в государственный орган?

Граждане вправе обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также в иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и к их должностным лицам.

Порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами установлен Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Под обращением гражданина указанный закон понимает предложение, заявление или жалобу, направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу:

  • в письменной форме;
  • в форме электронного документа через единый портал госуслуг, иную информационную систему государственного или муниципального органа, официальный сайт в сети «Интернет», при условии, что используемая система или сайт обеспечивают идентификацию или аутентификацию гражданина.

Требования к письменным обращениям в государственные и муниципальные органы

Законом установлены обязательные требования к письменным обращениям. Так, на основании статьи 7 вышеназванного закона письменное обращение должно содержать:

  • наименование государственного или муниципального органа либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица или его должность;
  • фамилию, имя, отчество гражданина (отчество — при наличии);
  • почтовый адрес для ответа или уведомления о переадресации обращения;
  • суть обращения (заявления, жалобы);
  • личную подпись и дату.

Если обращение подается в электронной форме, в нем в обязательном порядке указываются:

  • фамилия, имя, отчество гражданина (отчество — при наличии);
  • адрес электронной почты или уникальный идентификатор личного кабинета на портале госуслуг либо в иной государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей идентификацию или аутентификацию гражданина, по которым должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения.

Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в государственный или муниципальный орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный или муниципальный орган либо к должностному лицу.

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

Письменные обращения, поступившие в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации.

Для обращений о фактах нарушения законодательства в сфере миграции, направленных руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, установлен 20-дневный срок рассмотрения со дня их регистрации.

В исключительных случаях срок может быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением заявителя.

Подробнее об анонимных обращениях в публикации Жалоба без подписи — ответа не ждите! Анонимное обращение в госорган.

Вас также может заинтересовать:

Право граждан на ознакомление с документами и материалами

Рассмотрение обращений граждан – какие гарантии предусмотрены

Штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 30 июля 2025 г.

Основания для возврата должнику возражений на судебный приказ: что важно знать?

В каких случаях возражения на судебный приказ не рассматриваются и возвращаются должнику?

Судебный приказ — это судебное постановление, выносимое судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных средств или об истребовании движимого имущества у должника, если сумма взыскания или стоимость имущества не превышает 500 тысяч рублей.

Согласно статье 122 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебный приказ выдается, если заявлено требование:

  • о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства;
  • о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных начисленных сумм;
  • о взыскании задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, взносов на капремонт и содержания общего имущества в многоквартирном доме;
  • о взыскании задолженности по обязательным платежам и взносам с членов товарищества собственников недвижимости или потребительского кооператива.

В течение какого срока должник может подать возражения на судебный приказ?

Статья 126 указанного кодекса устанавливает, что судебный приказ выносится мировым судьей в течение 10 дней с момента поступления заявления — без вызова сторон и без судебного разбирательства, на основании представленных документов.

Судебный приказ одновременно является исполнительным документом и исполняется в порядке, предусмотренном для судебных решений.

Судья направляет копию приказа должнику в течение 5 дней после его вынесения. Должник вправе подать возражения относительно его исполнения в 10-дневный срок со дня получения копии.

На основании статьи 129 ГПК РФ, если должник в установленный срок представит возражения, судья отменяет судебный приказ. В определении об отмене судья разъясняет взыскателю, что требование можно предъявить в порядке искового производства.

Копии определения об отмене направляются сторонам в 3-дневный срок после его вынесения.

Возражения на судебный приказ, поступившие по истечении 10-дневного срока, не рассматриваются и возвращаются подавшему их лицу. Исключение — если должник докажет, что не смог подать возражения вовремя по уважительным причинам.

На определение об отмене приказа можно подать частную жалобу, если причины пропуска срока признаны неуважительными.

В случае отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и последующего удовлетворения требований взыскателя в исковом производстве, алименты присуждаются за весь период, подлежавший уплате по судебному приказу. За период, предшествующий подаче заявления о выдаче судебного приказа, алименты могут быть взысканы в соответствии с пунктом 2 статьи 107 Семейного кодекса Российской Федерации.

Возражения на судебный приказ можно скачать на Boosty.

Подробнее о возражениях на судебный приказ в публикации Возражения на судебный приказ: когда суд вернет их обратно должнику?

Вас также может заинтересовать:

Взыскание задолженности после отмены судебного приказа

Отмена судебного приказа спустя несколько лет после вынесения

Срок для заявления о повороте исполнения судебного приказа

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 29 июля 2025 г.

Обязательные случаи уменьшения уставного капитала ООО: что важно знать участникам?

В каких случаях общество с ограниченной ответственностью обязано уменьшить уставный капитал?

Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган управления, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К корпорациям относятся хозяйственные общества, в том числе общества с ограниченной ответственностью.

Согласно статье 87 Гражданского кодекса Российской Федерации, обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Участники такого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Статьей 90 указанного кодекса предусмотрено, что уставный капитал общества с ограниченной ответственностью формируется из номинальной стоимости долей участников.

Когда общество с ограниченной ответственностью обязано уменьшить уставный капитал?

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, а также права и обязанности его участников регулируются вышеуказанным кодексом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В силу вышеназванного закона уменьшение уставного капитала общества может производиться:

  • путем снижения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале;
  • за счет погашения долей, принадлежащих самому обществу.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера, установленного указанным законом на момент:

  • представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, утвержденном учредителями (участниками);
  • представления обществом, действующим на основании типового устава, документов для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ;
  • государственной регистрации общества, если уменьшение уставного капитала является обязанностью по закону.

При уменьшении уставного капитала путем снижения номинальной стоимости долей всех участников должны сохраняться размеры их долей.

Закон обязывает общество уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

  • при выплате действительной стоимости доли (или ее части) за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. Если этой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму;
  • при переходе доли (или ее части) к обществу. Если доля (или ее часть) не была распределена или продана в установленный срок, она подлежит погашению, а уставный капитал должен быть уменьшен на ее номинальную стоимость;
  • при уменьшении чистых активов общества — если по итогам второго или последующих финансовых лет их стоимость окажется меньше размера уставного капитала. В этом случае в течение шести месяцев после окончания соответствующего финансового года общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до суммы, не превышающей стоимость чистых активов.

Подробнее об уменьшении уставного капитала в публикации Закон требует! Когда общество обязано уменьшить уставный капитал?

Вас также может заинтересовать:

Внесение доли на недвижимое имущество в уставный капитал

Обращение взыскания на долю участника в уставном капитале общества

ООО — не кооператив: выплата стоимости доли при выходе участника

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 28 июля 2025 г.

Новые правила для рыбаков: с 1 сентября для любительской рыбалки понадобится паспорт

С осени 2025 года рыбаки обязаны будут иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 03.02.2025 № 4-ФЗ «О безопасности людей на водных объектах», который регулирует вопросы обеспечения безопасности граждан на водных объектах и прилегающих к ним территориях.

Данный закон регламентирует полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Так, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий наделено правом осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за безопасностью людей на водных объектах, включая надзор за маломерными судами. В рамках этих полномочий МЧС России утверждает порядок регистрации маломерных судов, проводит аттестацию физических лиц на право управления маломерными судами, устанавливает правила использования маломерных судов и требования безопасности на водных объектах.

Регионы и муниципалитеты также участвуют в обеспечении безопасности на воде, но их полномочия определяются федеральным законодательством.

Правила безопасности на водных объектах и требования к регистрации судов

Законом предусмотрены требования безопасности для людей на водных объектах при использовании баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, пляжей, переправ (кроме паромных), где используются маломерные суда, а также ледовых переправ и наплавных мостов.

В частности, для обеспечения безопасности людей на пляжах будет осуществляться проведение водолазного обследования и очистка дна в зоне купания на глубине до 2 метров.

Помимо этого, должно проводиться оборудование и содержание пляжа в течение всего периода его использования, включая:

  • создание и обеспечение работы спасательного поста;
  • обозначение границ зоны купания буйками;
  • установку знаков безопасности на береговой полосе для обозначения зоны купания;
  • ограждение зоны купания для детей и лиц, не умеющих плавать, глубиной не более 1,2 метра с соответствующим обозначением;
  • информирование посетителей о возможности купания и безопасного пользования пляжем (сигнальные флаги, звуковое оповещение, знаки безопасности, информационные стенды);
  • проведение мероприятий по предупреждению опасных ситуаций;
  • оперативное информирование экстренных служб о чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Закон устанавливает требования к техническому состоянию маломерных судов, их оборудованию и спасательным средствам. Они должны поддерживаться в исправном состоянии и соответствовать установленным характеристикам, обеспечивающим безопасность людей на воде.

Государственной регистрации в реестре маломерных судов подлежат суда массой 200 кг и более с мощностью двигателей (в случае установки) 8 кВт и более. Владелец обязан зарегистрировать судно в течение одного месяца с момента оформления документов, подтверждающих право собственности или иные вещные права на судно, а также ограничения (обременения) этих прав.

Предусмотрено, что маломерные суда, уже зарегистрированные в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов или Российском открытом реестре судов, должны быть перерегистрированы в реестре маломерных судов в течение пяти лет со дня вступления закона в силу. Перерегистрация проводится при очередном освидетельствовании.

Подробнее о законодательных изменениях для владельцев маломерных судов и рыбаков в публикации Рыбалка по паспорту: какие законодательные изменения ждут рыбаков?

Вас также может заинтересовать:

Ответственность за незаконную рыбную ловлю – что нужно знать

Правила любительского рыболовства: как не стать браконьерами?

Реформа местного самоуправления: что ждет граждан и муниципалитеты?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 27 июля 2025 г.

Супруги разделили общее имущество перед банкротством – что будет с брачным договором?

Может ли брачный договор быть признан недействительным, если супруги разделили общее имущество до признания одного из них банкротом?

Законным режимом имущества супругов признается режим совместной собственности, предполагающий равенство их долей в имуществе, нажитом во время брака.

Согласно статье 34 Семейного кодекса Российской Федерации, имущество, приобретенное супругами во время брака, считается их совместной собственностью, если иное не установлено брачным договором.

К совместному имуществу супругов относятся:

  • доходы от трудовой, предпринимательской и интеллектуальной деятельности;
  • пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие целевого назначения (включая материальную помощь, компенсации за утрату трудоспособности и другие);
  • движимые и недвижимые вещи, акции, паи, вклады, доли в капитале, приобретенные за счет общих доходов супругов.

При этом не имеет значения, на чье имя оформлено имущество или кто из супругов внес средства для его приобретения. Это означает, что каждый из супругов имеет равные права на такое имущество.

Брачный договор и обязательства супругов перед кредиторами

Брачный договор — это соглашение между лицами, вступающими в брак, либо между супругами, которое регулирует их имущественные права и обязанности во время брака или в случае его расторжения.

Брачным договором супруги могут:

  • изменить установленный законом режим совместной собственности, установив режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество, на отдельные его виды или на имущество каждого из них;
  • определить имущество, которое будет передано каждому из них в случае расторжения брака;
  • установить иные положения, касающиеся их имущественных отношений.

Договор может регулировать как уже имеющееся имущество, так и имущество, которое будет приобретено в будущем.

Статьей 45 СК РФ предусмотрено, что по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено только на имущество этого супруга. Если этого имущества недостаточно, кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы ему при разделе общего имущества супругов, для обращения взыскания на эту долю.

Взыскание обращается на общее имущество супругов:

  • по общим обязательствам супругов;
  • по обязательствам одного из супругов, если суд установит, что все полученное по этим обязательствам было использовано на нужды семьи.
  • При недостаточности общего имущества супруги несут солидарную ответственность имуществом каждого из них.

Сделка может быть признана недействительной:

  • в силу судебного решения (оспоримая сделка);
  • независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе, а требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки — стороной сделки; в предусмотренных законом случаях — иным лицом.

Исходя из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48, брачный договор, нарушающий права и законные интересы кредиторов, может быть оспорен в деле о банкротстве на основании специальных норм Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Однако для признания его недействительным необходимо доказать наличие соответствующей совокупности условий.

Подробнее о недействительности брачного договора в публикации Раздел имущества до банкротства: аннулирует ли это брачный договор?

Вас также может заинтересовать:

Включение квартиры бывшей супруги банкрота в конкурсную массу

Доли супругов в общем имуществе включаются в конкурсную массу

Ответственность по долгам супруга в случае банкротства

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 24 июля 2025 г.

Задержка рейса из-за атаки дронов: может ли пассажир требовать компенсацию с авиакомпании?

Полагается ли пассажиру компенсация за задержку рейса из-за угрозы атаки дронов (БПЛА)?

По договору перевозки перевозчик обязуется доставить пассажира в пункт назначения, а при сдаче багажа — также обеспечить его транспортировку и выдачу уполномоченному лицу. В свою очередь, пассажир обязан оплатить стоимость проезда, а при наличии багажа — и его провоз.

Отношения по договору воздушной перевозки регулируются Воздушным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с указанным кодексом, по договору воздушной перевозки авиакомпания обязана доставить пассажира в пункт назначения, предоставив ему место на воздушном судне, выполняющем рейс, указанный в билете. Пассажир вправе отказаться от перевозки в установленном законом порядке.

При задержке рейса пассажир имеет право:

  • отказаться от перевозки;
  • на возмещение убытков, вызванных задержкой рейса;
  • на компенсацию морального вреда за перенесенные нравственные или физические страдания;
  • на взыскание штрафа в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50 % стоимости билета.

Правовые основания отмены или задержки рейсов и ответственность авиакомпании

При осуществлении воздушных перевозок (внутренних и международных, регулярных и чартерных) применяются Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82.

Указанными правилами предусмотрено, что авиакомпания вправе отменить, задержать рейс, заменить тип воздушного судна или изменить маршрут, если это связано с обеспечением безопасности полетов или авиационной безопасности, а также по требованию уполномоченных государственных органов в пределах их компетенции.

К таким ситуациям относятся:

  • устранение неисправности, угрожающей жизни и здоровью пассажиров;
  • обеспечение безопасности полетов;
  • иные обстоятельства непреодолимой силы.

Авиакомпания принимает окончательное решение о взлете, полете и посадке воздушного судна, а также о прекращении полета и возвращении на аэродром или о вынужденной посадке при наличии явной угрозы безопасности полета воздушного судна, в том числе для спасения жизни людей.

В силу статьи 120 Воздушного кодекса, авиакомпания освобождается от ответственности, если задержка или отмена рейса вызваны вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика. Аналогичные положения содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) представляет собой прямую угрозу безопасности полетов, поэтому авиакомпания освобождается от ответственности за задержку рейса и не обязана выплачивать дополнительные компенсации.

Таким образом, в случае атаки БПЛА пассажир не может требовать возмещения убытков, компенсации морального вреда или взыскания штрафа, но ему должен быть произведен возврат стоимости билета, даже если тариф был «невозвратным».

Подробнее о компенсации за задержку рейса в публикации Атака дронов: должна ли авиакомпания платить за задержку рейса?

Вас также может заинтересовать:

Авиакомпания не вправе аннулировать билет из-за ошибки в цене

Компенсация за задержку авиарейса — что нужно знать пассажирам?

Провоз ручной клади авиапассажирами — что разрешено провозить

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 23 июля 2025 г.

Задерживают выплату 1 млн рублей за инвалидность в СВО: куда обратиться с жалобой?

Куда подавать жалобу на длительную задержку выплаты миллиона рублей за инвалидность, полученную в ходе СВО?

Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2024 № 968 «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» предусмотрено, что если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, имеющим право на единовременную выплату в соответствии с указом Президента РФ, привело к наступлению инвалидности, то такому лицу производится единовременная выплата в размере 4 млн рублей. Выплата осуществляется с учетом ранее перечисленной компенсации за полученное увечье (ранение, травму, контузию).

Если увечье (ранение, травма, контузия), повлекшее инвалидность, получено в период с 24 февраля 2022 года, единовременная выплата, предусмотренная данным указом, осуществляется Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» с учетом ранее произведенной выплаты, связанной с данным увечьем (ранением, травмой, контузией).

Доплата в размере одного миллиона рублей для участников СВО, ставших инвалидами

Указ Президента РФ № 968 вступил в силу 14.11.2024 — со дня его подписания. В соответствии с ним лица, получившие в ходе специальной военной операции увечье (ранение, травму или контузию), которое привело к инвалидности, и которым ранее была выплачена сумма в размере 3 млн рублей, имеют право на дополнительную единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

При этом вышеназванный указ не определяет конкретных сроков перечисления единовременной выплаты участникам СВО, получившим ранение или увечье, приведшее к инвалидности.

Указом Президента РФ от 04.12.2024 № 1023 полномочия фонда «Защитники Отечества» дополнены правом осуществлять единовременную выплату участникам спецоперации в соответствии с Указом № 968, а Правительству Российской Федерации поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов фонда, связанных с реализацией этого указа.

Длительная задержка единовременной выплаты является грубым нарушением требований действующего законодательства. Подобная ситуация может возникнуть вследствие ряда причин, в том числе из-за бюрократических проволочек, слабой координации между ведомствами или системных сбоев при обработке документов.

Задержки выплат недопустимы и требуют немедленного устранения, включая меры по недопущению подобных нарушений в будущем.

Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина осуществляется Прокуратурой Российской Федерации в пределах ее полномочий.

Согласно Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратура осуществляет:

надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти и местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти и местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля и их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Образец жалобы в Генпрокуратуру на нарушение сроков единовременной выплаты можно скачать на Boosty.

Подробнее о единовременной выплате участникам спецоперации в публикации Миллион за инвалидность в СВО не приходит: куда подавать жалобу?

Вас также может заинтересовать:

Мобилизованные граждане могут комиссоваться по состоянию здоровья

Ограниченно годных к военной службе контрактников не хотят увольнять

Ставшие инвалидами участники СВО получат дополнительный миллион

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 22 июля 2025 г.

Признание решения общего собрания акционеров недействительным: ключевые моменты

Может ли акционер оспорить решение общего собрания акционеров, если он не был надлежащим образом уведомлен о проведении заседания?

Высшим органом акционерного общества является общее собрание его акционеров. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе в формате совмещенного очно-заочного голосования, или без проведения заседания (заочное голосование).

Согласно Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров должно быть направлено акционеру не позднее чем за 21 день до даты заседания или окончания приема бюллетеней для голосования. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, срок увеличивается до 30 дней.

Уведомление направляется лицам, имеющим право голоса на общем собрании акционеров и включенным в реестр акционеров общества. Сообщение доставляется заказным почтовым отправлением либо вручается под роспись, если уставом общества не предусмотрены иные способы уведомления.

Основания и порядок признания решений собраний акционеров недействительными

В соответствии со статьей 181.3 Гражданского кодекса Российской Федерации решение собрания может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным кодексом или иными законами. 

Решение собрания является недействительным по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом или иными законами, в случае признания его таковым судом (оспоримое решение) либо независимо от судебного признания (ничтожное решение).

В силу статьи 181.4 указанного кодекса, решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе если:

  • допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки или проведения собрания, повлиявшее на волеизъявление участников;
  • лицо, выступавшее от имени участника собрания, не имело соответствующих полномочий;
  • нарушено равенство прав участников собрания при его проведении;
  • допущено существенное нарушение правил составления протокола, включая требование о его письменной форме.

Статьей 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что акционер вправе оспорить в суде решение общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований данного закона, иных нормативных правовых актов или устава общества, при условии, что:

  • он не участвовал в общем собрании, в том числе в заочном голосовании, либо голосовал против принятия такого решения;
  • этим решением нарушены его права или законные интересы.

Суд вправе оставить решение в силе, если:

  • голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования;
  • допущенные нарушения не являются существенными;
  • решение не повлекло причинение убытков акционеру.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 разъяснено, что основаниями для удовлетворения исков о признании решений общих собраний акционеров недействительными могут служить следующие нарушения:

  • несвоевременное уведомление или неуведомление акционера о дате проведения общего собрания;
  • непредоставление акционеру возможности ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания;
  • несвоевременная выдача бюллетеней для голосования;
  • иные нарушения, предусмотренные законодательством.

Подробнее о признании собрания акционеров недействительным в публикации Акционер не получал уведомление о собрании? Решение можно оспорить!

Вас также может заинтересовать:

Выкуп акций при одобрении собранием акционеров крупной сделки

Признание недействительным решения общего собрания акционеров

Раздел между супругами приобретенных в период брака ценных бумаг

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 21 июля 2025 г.

Штрафы за размещение рекламы в запрещенных соцсетях: блогеры просят ФАС разъяснить

Блогеры и рекламные агентства просят разъяснений у ФАС о наказаниях за рекламу в запрещенных соцсетях.

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) направила запрос в Федеральную антимонопольную службу, чтобы выяснить, будут ли штрафовать за рекламные публикации в запрещенных социальных сетях, размещенные до 1 сентября 2025 года.

Именно с этой даты вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 № 72-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральный закон «О рекламе», запрещающий рекламу на информационных ресурсах, признанных экстремистскими, в том числе в соцсетях.

Поводом для обращения стало заявление заместителя руководителя Роскомнадзора на ПМЭФ-2025, где он предупредил блогеров об обязательном удалении рекламы из запрещенных соцсетей до этой даты. Иначе они могут понести наказание по закону. Чиновник уточнил, что ведомство будет учитывать сам факт размещения рекламных материалов в соцсетях.

Если пост промаркирован как реклама — оштрафуют за ее размещение на запрещенной площадке, а если маркировки нет — накажут за ее отсутствие. 

Ограничения на распространение рекламы и размеры штрафов за их нарушение

Согласно закону, запрещается распространение рекламы на информационных ресурсах:

  • иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»;
  • общественных или религиозных объединений, а также иных организаций, в отношении которых вступило в силу судебное решение о ликвидации или запрете деятельности на основании Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» или Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
  • иных информационных ресурсов, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Ответственность за нарушение запрета будут нести как рекламодатели, так и распространители рекламы. Наказание за такие правонарушения установлено в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 14.3 этого кодекса, нарушение рекламодателем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа:

  • на граждан —  в размере до 2,5 тыс. рублей;
  • на должностных лиц — до 20 тыс. рублей;
  • на юридических лиц —  до 500 тыс. рублей.

Международное и российское право исходят из основополагающего принципа, согласно которому закон не имеет обратной силы. Его суть заключается в том, что новая норма права применяется только к будущим событиям и не распространяется на прошлые проступки. Таким образом, лица не могут быть наказаны за деяния, которые на момент их совершения не признавались нарушением. 

Однако размещение рекламы в запрещенных соцсетях может быть признано длящимся правонарушением, если она остается доступной после введения запрета.

Понятие длящегося правонарушения сформулировано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5. Исходя из содержащихся в нем разъяснений, длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей.

Подробнее об ответственности за рекламу в запрещенных соцсетях в публикации Блогеры бьют тревогу: накажут ли за рекламу в запрещенных соцсетях?

Вас также может заинтересовать:

Недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения в рекламе

Реклама без информации о продавце товара: какая грозит ответственность?

Сбор за рекламу противоречит законодательству о налогах и сборах

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 20 июля 2025 г.

Дискриминация или право авиакомпании: можно ли устанавливать разные тарифы за отказ от перелета?

Имеют ли авиакомпании право устанавливать разный размер тарифов за отказ пассажира от договора воздушной перевозки?

Отношения по договору воздушной перевозки пассажира регулируются Воздушным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с указанным кодексом, по договору воздушной перевозки авиакомпания обязуется доставить пассажира в пункт назначения, предоставив ему место на воздушном судне, выполняющем рейс, указанный в билете. Пассажир вправе отказаться от перевозки в порядке, предусмотренном законодательством.

Авиакомпании обязаны до заключения договора проинформировать пассажира о его условиях, включая порядок возврата провозной платы в случае расторжения договора, случаи, когда провозная плата не возвращается, а также иные условия возврата уплаченных средств.

Порядок информирования пассажиров, включая указанные выше условия, определяется федеральными авиационными правилами.

Порядок возврата провозной платы при отказе пассажира от договора воздушной перевозки

Согласно статье 108 Воздушного кодекса, пассажир имеет право на отказ от воздушной перевозки, если он заранее об этом уведомил перевозчика (добровольный возврат).

В случае отказа пассажира от воздушной перевозки возврат провозной платы осуществляется в следующем порядке:

  • при отказе от договора воздушной перевозки, который предусматривает условие о возврате стоимости авиабилетов при его расторжении, с уведомлением авиакомпании не позднее чем за 24 часа до окончания времени регистрации пассажиров на рейс, пассажиру возвращается сумма, уплаченная за авиабилеты, за исключением фактических расходов перевозчика, связанных с исполнением договора перевозки;
  • при отказе от воздушной перевозки менее чем за 24 часа до окончания регистрации пассажиров на указанный в билете рейс, пассажиру возвращается сумма, уплаченная за авиабилеты, за вычетом неустойки в размере 25 % от стоимости авиабилетов и фактических расходов авиакомпании, связанных с исполнением договора перевозки;
  • при уведомлении авиакомпании об отказе от воздушной перевозки после окончания регистрации пассажиров на указанный в билете рейс, пассажиру не возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата.

При вынужденном отказе пассажира от воздушной перевозки ему возвращается уплаченная провозная плата при условии уведомления перевозчика до окончания регистрации на рейс, указанный в билете.

К таким причинам относятся:

  • болезнь пассажира, члена его семьи или близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне (при наличии медицинского подтверждения);
  • смерть члена семьи или близкого родственника (при документальном подтверждении);
  • задержка отправления воздушного судна;
  • иные действия (бездействие) авиакомпании, предусмотренные федеральными авиационными правилами, которые привели к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств по договору воздушной перевозки.

Под членами семьи понимаются супруги, родители и дети (включая усыновителей и усыновленных), а под близкими родственниками — дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.

Подробнее об отказе пассажира от договора воздушной перевозки в публикации Разные тарифы за отказ от перелета: дискриминация или право авиакомпании?

Вас также может заинтересовать:

Авиакомпания не вправе аннулировать билет из-за ошибки в цене

Компенсация за задержку авиарейса — что нужно знать пассажирам?

Провоз ручной клади авиапассажирами — что разрешено провозить

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 17 июля 2025 г.

Купили фотографию на фотостоке? Вас могут попытаться заставить заплатить снова!

Законно ли требование о выплате компенсации за использование фотографии, если она куплена на фотостоке?

Граждане или юридические лица, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать его по своему усмотрению любым способом, не противоречащим закону. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. При этом отсутствие прямого запрета не считается согласием (разрешением).

Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных указанным кодексом.

Любое использование объекта интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя считается незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством, если только такое использование прямо не разрешено без согласия правообладателя.

Правовое регулирование авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности

В соответствии со статьей 1259 ГК РФ объектами авторских прав признаются произведения науки, литературы и искусства независимо от их достоинств, назначения и способа выражения. К ним относятся, в том числе, фотографические произведения, а также произведения, созданные методами, аналогичными фотографии.

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в любой объективной форме, включая изображения.

Автор произведения обладает следующими правами:

  • исключительное право на произведение;
  • право авторства;
  • право на имя;
  • право на неприкосновенность произведения;
  • право на обнародование произведения.

Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым законным способом.

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными законом, с учетом существа нарушения и его последствий.

При нарушении исключительного права на произведение правообладатель вправе требовать от нарушителя компенсации. Ее размер может составлять:

  • от 10 000 до 5 000 000 рублей и определяется судом исходя из характера нарушения;
  • в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
  • в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который применил нарушитель.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от необходимости доказывать размер причиненных ему убытков.

Соответственно, предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на произведение изобразительного искусства включает следующие обстоятельства:

  • факт принадлежности истцу исключительных прав;
  • факт нарушения этих прав ответчиком.

Если правомерность использования фотографического произведения подтверждается сертификатом, свидетельствующим о приобретении спорной фотографии на фотостоке по стандартной лицензии, то в удовлетворении требования правообладателя о выплате компенсации должно быть отказано.

Подробнее о выплате компенсации за использование фотографии в публикации Фотография с фотостока: когда правообладателю откажут в компенсации?

Вас также может заинтересовать:

Когда откажут в компенсации за использование фотографии на сайте

Не каждая фотография защищена авторским правом: что важно знать?

Фотографии для сайта: как использовать фото, не нарушая авторские права

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 16 июля 2025 г.

Как мораторий на банкротство влияет на взыскание неустойки по договору лизинга?

Применяется ли мораторий к неустойке по лизинговым платежам в договоре лизинга, если он действовал?

По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить это имущество арендатору во временное владение и пользование за плату.

В соответствии со статьей 625 Гражданского кодекса Российской Федерации, положения параграфа 1 главы 34 («Аренда») применяются к отдельным видам договоров аренды, включая финансовую аренду, если иное не предусмотрено специальными нормами Кодекса, регулирующими эти договоры.

Согласно статье 614 указанного кодекса, арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.

Если иное не предусмотрено договором, в случае существенного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы арендодатель вправе потребовать досрочного внесения платежа в установленный им срок. При этом арендодатель не может требовать досрочной оплаты более чем за два срока подряд.

Порядок и условия лизинга: правовое регулирование и обеспечение исполнения обязательств

Размер, порядок и периодичность лизинговых платежей устанавливаются договором лизинга. В Федеральном законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» установлено, что лизингополучатель обязан выплачивать лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором лизинга.

Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона или иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Для обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, допускается односторонний отказ от исполнения или изменение условий, если это предусмотрено договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Исполнение обязательств может обеспечиваться следующими способами: неустойкой (штрафом, пеней), залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом, а также иными способами, предусмотренными законом или договором.

В силу статьи 330 ГК РФ неустойка (штраф, пеня) — это денежная сумма, установленная законом или договором, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, включая просрочку исполнения.

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Срок моратория определяется Правительством РФ.

Подробнее о моратории в публикации Мораторий на неустойку по лизингу: взыскиваются ли штрафные санкции?

Вас также может заинтересовать:

Возврат лизингополучателю авансового платежа по договору лизинга

Лизинговые споры: разрешение споров по договорам лизинга

Продажа предмета лизинга: как рассчитать сальдо встречных обязательств?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 15 июля 2025 г.

Стройка с браком: когда заказчик может взыскать неустойку с недобросовестного подрядчика?

Вправе ли заказчик требовать неустойку, если подрядчик не устранил дефекты, выполненных работ по договору строительного подряда?

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный срок построить определенный объект или выполнить иные строительные работы в соответствии с заданием заказчика. В свою очередь, заказчик обязан обеспечить подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить согласованную цену.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию здания (включая жилые дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и других связанных с ним работ. Положения о договоре строительного подряда распространяются также на капитальный ремонт зданий и сооружений, если договором не предусмотрено иное.

Если это предусмотрено договором, подрядчик обязан обеспечить эксплуатацию объекта после его приемки заказчиком в течение установленного срока.

К договору строительного подряда применяются общие положения о подряде, если иное не предусмотрено правилами указанного кодекса.

Права заказчика при недостатках работ и условия взыскания неустойки

Согласно статье 723 Гражданского кодекса, если подрядчик выполнил работу с отступлениями от договора подряда, которые ухудшили ее результат, или с иными недостатками, делающими ее непригодной для предусмотренного договором использования или при отсутствии такого условия в договоре — для обычного использования, заказчик вправе (если иное не установлено законом или договором) потребовать от подрядчика по своему выбору:

  • безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • соразмерного уменьшения цены работы;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков (если договором предусмотрено право заказчика на их устранение).

В силу статьи 330 ГК РФ неустойкой, то есть штрафом или пеней, признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе при просрочке. Для взыскания неустойки кредитор не обязан доказывать причинение убытков.

Соглашение о неустойке должно быть оформлено в письменной форме, независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность такого соглашения.

Кредитор имеет право требовать уплаты законной неустойки, даже если стороны не предусмотрели такую обязанность в соглашении.

Неустойка выполняет двойную функцию: служит как способом обеспечения исполнения обязательства, так и мерой гражданско-правовой ответственности. Она сохраняет баланс интересов должника и кредитора, побуждает должника к соблюдению обязательств и в то же время предотвращает несоразмерное обогащение кредитора в случае нарушения его прав.

Исходя из принципа свободы договора, закрепленного в гражданском законодательстве, участники гражданского оборота вправе самостоятельно определять условия договора, если они не противоречат императивным нормам.

Действующее законодательство не устанавливает размер неустойки за нарушение обязательств, связанных с ненадлежащим качеством работ, а также порядок ее расчета. Стороны вправе предусмотреть в договоре неустойку за такие нарушения в любом размере и установить порядок ее исчисления.

Подробнее о взыскании неустойки в публикации Неустойка за дефекты работ: может ли заказчик наказать подрядчика?

Вас также может заинтересовать:

Возврат оплаты за фактически невыполненные строительные работы

Отказ от договора подряда при нарушении срока выполнения работ

Подрядчик в ответе: последствия использования непригодных материалов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 14 июля 2025 г.

Новые проверки предпринимателей: как выявляют фиктивную смену региона для льгот по УСН?

Налоговые органы проводят проверки предпринимателей, перерегистрировавшихся в регионах с льготными ставками УСН.

Федеральная налоговая служба активизировала проверки предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые перерегистрировались в регионах для снижения налоговой нагрузки. До 2025 года малый бизнес массово регистрировался в регионах с пониженными ставками УСН, но теперь налоговики признают такие схемы фиктивными и проводят проверки.

Напомним, что общеустановленная ставка УСН при объекте налогообложения «доходы» составляет 6 %. Однако в некоторых регионах, таких как Калмыкия, Мордовия, Чечня и Крым, она снижена до 1 %.

Под пристальным вниманием ФНС оказываются ИП и организации, которые зарегистрированы в регионах с пониженной ставкой, но фактически продолжают осуществлять деятельность по прежнему месту регистрации.

Первым регионом, где начались активные проверки «налоговых мигрантов», стала Удмуртия.  Только в 2024 году здесь зарегистрировались более 8000 индивидуальных предпринимателей и 200 юридических лиц. Сейчас к проверкам подключились и налоговые органы других регионов. Среди проверяемых много продавцов на маркетплейсах, чей основной вид деятельности — розничная торговля через интернет.

Признаки фиктивной регистрации налогоплательщиков на УСН и непригодности жилых помещений

Признаками фиктивной регистрации налогоплательщика в регионах с пониженными ставками УСН являются:

  • отсутствие у налогоплательщика недвижимого имущества в регионе регистрации;
  • отсутствие работников, осуществляющих деятельность на территории региона;
  • отсутствие контрагентов (поставщиков или покупателей), зарегистрированных или ведущих деятельность в регионе;
  • отсутствие зарегистрированного и действующего контрольно-кассового аппарата (ККТ) в регионе регистрации;
  • отсутствие платежей за аренду, коммунальные услуги или иные расходы, связанные с деятельностью в регионе;
  • отсутствие расчетов с местными энерго- и газоснабжающими организациями после смены адреса регистрации;
  • неполучение почтовой корреспонденции по адресу регистрации;
  • открытие расчетных счетов в кредитных организациях за пределами региона;
  • подача налоговой декларации через телекоммуникационные каналы связи с IP-адресов, зарегистрированных в других регионах;
  • проведение по расчетным счетам предпринимателя платежей личного характера не на территории региона.

Как правило, предприниматели регистрируются в жилых домах, расположенных в сельской местности. Такой дом должен быть пригоден для проживания.

Признаками, свидетельствующими о непригодности жилого помещения для проживания зарегистрированных в нем граждан, являются:

  • отсутствие освещения (оборваны или не подведены линии электропередачи);
  • отсутствие отопительных приборов (радиаторов, газовых котлов);
  • отсутствие печи (при печном отоплении), а также запасов топлива (угля, дров) на придомовой территории;
  • физическая непригодность здания для проживания, нахождение его в ветхом или аварийном состоянии (оконные и дверные проемы без остекления и дверей, отсутствие потолков, полов, развалившийся сруб дома и т. д.);
  • отсутствие признаков проживания на придомовой территории (летом — заросший травой двор; зимой — неубраный снег, отсутствие тропинок или подъездных дорог);
  • отсутствие или разрушение хозяйственных построек, которые необходимы для использования при проживании (туалет, баня, навесы для дров и др.).

Подробнее о фиктивной перерегистрации предпринимателей в публикации ФНС борется с фиктивной перерегистрацией бизнеса ради льгот по УСН.

Вас также может заинтересовать:

Дробление бизнеса на маркетплейсах: налоговая начала охоту на продавцов!

Налоговая ставка УСН при смене налогоплательщиком местонахождения

Пониженная ставка УСН обернется доначислением налога и штрафами

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 13 июля 2025 г.

Новый авиабилет за счет турагентства: в каком случае туристу выплатят компенсацию?

Обязано ли турагентство возместить стоимость нового авиабилета и оплатить багажа, если не сообщило туристу об изменении времени вылета рейса?

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется выполнить по заданию заказчика определенные действия или осуществить определенную деятельность, а заказчик — оплатить оказанные услуги.

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила главы 39 («Возмездное оказание услуг») применяются к договорам оказания услуг, в том числе туристического обслуживания.

Отношения, в которых одной стороной выступает гражданин, заказывающий услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, а другой стороной — организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

Предоставление полной и достоверной информации о туристском продукте

Правоотношения, возникающие при реализации права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав во время путешествий, регулируются Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Согласно указанному закону, туристский продукт представляет собой комплекс услуг по перевозке и размещению, предоставляемых за единую цену на основании договора о реализации туристского продукта. При этом цена может включать стоимость экскурсионного обслуживания и/или иных дополнительных услуг.

Реализация туристского продукта осуществляется на основании договора, заключаемого в письменной форме между туроператором и туристом или иным заказчиком. В случаях, предусмотренных законом, договор может заключаться между турагентом и туристом или иным заказчиком. Такой договор должен соответствовать законодательству, в том числе нормам о защите прав потребителей.

Порядок оказания услуг по реализации туристского продукта также регулируется Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 № 1852.

Под исполнителем в указанных Правилах понимается:

  • туроператор — лицо, заключающее с потребителем договор о реализации туристского продукта;
  • турагент — лицо, действующее по поручению и на основании договора с туроператором, сформировавшим туристский продукт;
  • субагент — лицо, которому турагентом передано исполнение поручения туроператора в порядке, предусмотренном законом.

Правилами предусмотрено, что исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю достоверную и полную информацию о туристском продукте, обеспечивая возможность его осознанного выбора.

Исполнитель, не предоставивший потребителю полной и достоверной информации о туристском продукте, несет ответственность за недостатки этого продукта, выявленные после оказания услуг, если они возникли вследствие отсутствия у потребителя такой информации.

Подробнее об ответственности турагента в публикации Турагентство возместит стоимость нового авиабилета и оплатит багаж.

Вас также может заинтересовать:

Взыскание ущерба за турпоездку со страховой компании

Как взыскать штраф за неудовлетворение требований потребителя

Туроператор отвечает за неисполнение договора турагентом

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 10 июля 2025 г.

Наследство и ООО: в каком случае наследнику могут отказать в доле уставного капитала?

Имеют ли наследники право войти в состав ООО, если один из участников общества умер?

Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Согласно статье 90 Гражданского кодекса Российской Федерации, уставный капитал общества формируется из номинальной стоимости долей его участников.

Переход доли (или части доли) участника общества в уставном капитале ООО к другому лицу допускается на основании сделки, в порядке правопреемства или по иному законному основанию.

Доли в уставном капитале переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, если иное не предусмотрено уставом общества.

Уставом может быть установлено, что для перехода доли требуется согласие остальных участников. Это относится к случаям:

  • перехода доли к наследникам или правопреемникам;
  • передачи доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим обязательственные права в отношении этого юридического лица.

Переход доли участников общества с ограниченной ответственностью по наследству

При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Наследование осуществляется по завещанию, наследственному договору или по закону. В состав наследства участника общества с ограниченной ответственностью входит доля этого участника в уставном капитале.

Статьей 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что переход доли (или части доли) в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам этого общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Уставом может быть предусмотрен различный порядок получения согласия участников на переход доли к третьим лицам в зависимости от оснований такого перехода.

До принятия наследства наследником, управление долей умершего участника осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом.

В силу статьи 1176 ГК РФ, если в соответствии с учредительными документами хозяйственного общества для вступления наследника в хозяйственное общество либо для перехода к нему доли в уставном капитале требуется согласие остальных участников, и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить действительную стоимость унаследованной доли или соответствующую ей часть имущества.

Порядок выплаты определяется Гражданским кодексом, иными законами и учредительными документами соответствующего юридического лица.

Если уставом общества предусмотрена необходимость получения согласия участников, то после принятия ими соответствующего решения определяется статус наследуемого имущества. В таком случае наследники либо становятся участниками общества, приобретая права на долю в уставном капитале, либо получают денежную компенсацию, равную действительной стоимости этой доли.

Согласие считается полученным, если в течение 30 дней (или иного срока, установленного уставом) со дня получения обществом соответствующего обращения:

  • все участники общества представили письменные заявления о согласии на переход доли к наследникам;
  • в течение указанного срока не были представлены письменные заявления об отказе в даче согласия на переход доли.

Подробнее о наследовании доли в уставном капитале общества в публикации Законные преемники: как наследникам войти в состав участников ООО?

Вас также может заинтересовать:

Выплата дивидендов при отсутствии решения о распределении прибыли

Обращение взыскания на долю участника в уставном капитале общества

Ответственность наследников по долгам учредителя общества

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 9 июля 2025 г.

Юрист разъяснил порядок взыскания компенсации за использование товарного знака

Может ли правообладатель требовать компенсацию за нарушение права на товарный знак, если товар куплен у официального дистрибьютора?

Товарные знаки относятся к результатам интеллектуальной деятельности и являются средствами индивидуализации товаров и услуг, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на обозначение, служащее для индивидуализации товаров, признается исключительное право, которое удостоверяется свидетельством на товарный знак.

Свидетельство подтверждает приоритет товарного знака и исключительное право владельца на использование товарного знака в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Правила о товарных знаках применяются также к знакам обслуживания — обозначениям, используемым для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг.

В соответствии со статьей 1484 указанного кодекса лицо, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладатель), обладает исключительным правом его использования любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Правовое регулирование интеллектуальных прав на средства индивидуализации

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальными правами. Эти права включают:

  • исключительное право, являющееся имущественным правом;
  • в предусмотренных случаях — личные неимущественные права;
  • иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе:

  • использовать такое средство индивидуализации любым законным способом по своему усмотрению;
  • распоряжаться исключительным правом, если иное не установлено Кодексом.

Правообладатель также вправе разрешать или запрещать использование средства индивидуализации третьими лицами. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ запрещается использование без разрешения правообладателя:

  • сходных обозначений в отношении товаров, для которых зарегистрирован товарный знак;
  • однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При нарушении исключительного права на средства индивидуализации правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения убытков. Компенсация взыскивается при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель освобождается от обязанности доказывать размер причиненных убытков.

Размер компенсации определяется судом в установленных ГК РФ пределах с учетом характера нарушения, иных обстоятельств дела, принципов разумности и справедливости.

Правообладатель может по своему выбору потребовать от нарушителя выплаты компенсации:

  • в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
  • в двукратном размере стоимости товаров с незаконно размещенным товарным знаком или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Подробнее о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в публикации Компенсация за товарный знак при покупке товара у дистрибьютора.

Вас также может заинтересовать:

Взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака

Отказ в компенсации при злоупотреблении правом на товарный знак

Представительство в арбитражном суде — защита прав и законных интересов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 8 июля 2025 г.

Просрочка агентства недвижимости: в каком размере взыскивается неустойка с риэлтора?

В каком размере взыскивается неустойка с агентства недвижимости, если нарушены сроки оказания услуг?

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется выполнить для заказчика определенные действия (или осуществить деятельность), а заказчик — их оплатить.

Отношения, в которых одной стороной выступает гражданин, заказывающий услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, а другой стороной — организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

На отношения, возникающие при оказании юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посреднических услуг на рынке недвижимости (риэлторских услуг), распространяется законодательство о защите прав потребителей. К таким услугам относятся подбор вариантов объектов недвижимости для последующей купли-продажи, организация их продажи, а также содействие в заключении соответствующих сделок.

Права заказчика при нарушении договора на оказание риэлторских услуг

При оказании риэлторских услуг агентство недвижимости обязано своевременно (до заключения договора) довести до потребителя достоверную и полную информацию об исполнителе (адресе, месте нахождения, фирменном наименовании) и оказываемых услугах (цене в рублях и условиях приобретения), обеспечивая возможность их осознанного выбора.

В силу статьи 12 Закона «О защите прав потребителей», если при заключении договора потребителю не была предоставлена возможность незамедлительно получить информацию об услуге, он вправе:

  • потребовать от исполнителя возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора;
  • если договор уже заключен — отказаться от его исполнения в разумный срок, потребовать возврата уплаченной суммы и возмещения иных убытков.

Агентство недвижимости обязано оказать риэлторские услуги в срок, предусмотренный договором.

Если агентство недвижимости нарушило сроки оказания услуг — сроки начала или окончания оказания услуги, либо во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, заказчик по своему выбору вправе:

  • назначить агентству недвижимости новый срок;
  • поручить оказание услуги третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от агентства недвижимости возмещения понесенных расходов;
  • потребовать уменьшения цены за оказанную услугу;
  • отказаться от исполнения договора.

Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Новые сроки оказания услуги, установленные заказчиком, должны быть указаны в договоре. В случае нарушения новых сроков заказчик вправе предъявить исполнителю иные требования.

Цена оказанной услуги, подлежащая возврату потребителю при отказе от исполнения договора или учитываемая при уменьшении цены, определяется в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

Подробнее о взыскании неустойки с агентства недвижимости в публикации Неустойка с агентства недвижимости за нарушение сроков оказания услуг.

Вас также может заинтересовать:

Как взыскать деньги с агентства недвижимости

Неустойка за отказ от услуг риелтора по покупке недвижимости

Сдача комнаты в краткосрочную аренду требует согласия всех собственников

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Вас также может заинтересовать