Обязательно поделитесь с друзьями

понедельник, 20 мая 2024 г.

Должника исключили из ЕГРЮЛ: как оспорить исключение из госреестра юридических лиц?

Подлежит ли юридическое лицо исключению из ЕГРЮЛ как недействующее, если должник-организация не прекращала свою деятельность?

Юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествовавших его исключению из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), не представляло отчетность, предусмотренную законодательством о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, считается фактически прекратившим свою деятельность (недействующее юридическое лицо) и может быть исключено из вышеуказанного реестра.

Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено, что при одновременном наличии всех указанных признаков недействующего юридического лица налоговый орган принимает решение об исключении юридического лица из государственного реестра юридических лиц и вносит в ЕГРЮЛ соответствующую запись.

В силу статьи 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации исключение недействующего юридического лица из реестра юридических лиц влечет правовые последствия, предусмотренные указанным кодексом и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам.

Гарантии при принятии решений о предстоящем исключении юридических лиц из ЕГРЮЛ

В соответствии с правовой позицией Конституционного суда РФ, выраженной в постановлении от 18.05.2015 N 10-П, решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ должно приниматься с учетом гарантий, направленных на защиту кредиторов и иных лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются таким исключением. Так, решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятия такого решения; одновременно с решением о предстоящем исключении должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления; заявления могут быть направлены в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении; в случае направления заявлений решение об исключении недействующего юридического лица из реестра юридических лиц не принимается и такое юридическое лицо может быть ликвидировано в установленном гражданским законодательством порядке.

Кроме того, исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются этим актом, в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Указанные гарантии в части возможности предъявления налоговому органу возражений относительно исключения юридического лица (как фактически недействующего) из государственного реестра юридических лиц направлены на выявление лиц, заинтересованных в сохранении правоспособности должника и в защите своих прав и законных интересов в судебном порядке, а в части судебного обжалования исключения – на обеспечение возможности восстановления регистрационного учета по обращению этих лиц на основании решения суда.

Подробнее об исключении организации из Единого государственного реестра юридических лиц читайте Исключение из ЕГРЮЛ не прекратившего деятельность юридического лица.

Вас также может заинтересовать:

Исключение из единого госреестра юридических лиц в случае банкротства

Когда налоговики не исключат юридическое лицо из ЕГРЮЛ

Недостоверные сведения о юрлице в ЕГРЮЛ – чем это грозит?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 19 мая 2024 г.

Почему незаконен запрет на пронос продуктов питания и напитков в развлекательные заведения

Вправе ли посетитель развлекательного заведения, которому запретили пронос продуктов и напитков, потребовать компенсацию морального вреда? 

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится.

Лица, осуществляющие предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом или иными правовыми актами.

С учетом этого развлекательное заведение обязано оказывать услуги всем потребителям, которые к нему обращаются. В связи с чем договорные отношения, возникающие между указанным заведением и его посетителями, подчиняются требованиям публичного договора.

Ограничения на пронос посетителями продуктов и напитков в развлекательные заведения 

Согласно преамбуле Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-I «О защите прав потребителей», данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей и государственную защиту их интересов.

Под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Статьей 16 указанного закона определены недопустимые условия договора с потребителями. Под ними понимаются условия ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законодательством.

Действующее законодательство не содержит положений, предусматривающих установление запретов или ограничений на пронос посетителями продуктов и напитков в развлекательные заведения.

В силу положений выше приведенных норм Гражданского кодекса лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (в данном случае – развлекательное заведение), не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Правила посещения развлекательного заведения, положения которого, устанавливают запрет посетителям проносить продукты питания и напитки, противоречат действующему законодательству, а, следовательно, являются недействительными.

Вместе с тем нужно учитывать, что Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 N 1515, предоставляют организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающих услуги общественного питания, право устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей, в том числе запрет посетителям на пронос продуктов питания и напитков.

Подробнее о взыскании компенсации морального вреда читайте Компенсация морального вреда за запрет проноса продуктов и напитков.

Вас также может заинтересовать:

Досудебный порядок урегулирования споров с потребителями

Расторжение опционного договора после покупки легкового автомобиля

Санкции не отменяют доставку интернет-магазинами оплаченных заказов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 18 мая 2024 г.

Ценные бумаги при разводе: как производится раздел ценных бумаг, приобретенных в браке?

Откажут ли в разделе приобретенных в период брака ценных бумаг супругу, у которого отсутствовал доход?

Ценными бумагами являются документы, которые соответствуют установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможно при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Документарные ценные бумаги могут быть предъявительскими (ценными бумагами на предъявителя), ордерными и именными.

Закон признает ценными бумагами также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только при соблюдении правил учета этих прав (бездокументарные ценные бумаги).

В соответствии со статьей 142 Гражданского кодекса Российской Федерации к ценным бумагам относятся акции, векселя, закладные, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, коносаменты, облигации, чеки и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

Законный режим имущества супругов, виды имущества, нажитого в период брака

Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное.

Семейным кодексом Российской Федерации определены виды имущества, нажитого супругами в период брака, являющегося их совместной собственностью.

В силу статьи 34 указанного кодекса имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы от трудовой и предпринимательской деятельности каждого из супругов, результаты интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности в результате увечья или иного повреждения здоровья и др.).

Движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, приобретенные за счет общих доходов супругов, а также любое другое нажитое супругами в период брака имущество признается общей собственностью супругов. Независимо от того, на имя какого супруга оформлено такое имущество, а также от того, кем из них вносились денежные средства на его приобретение.

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

Пунктом 3 указанной нормы предусмотрено, что право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

При разделе общего имущества и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.

Подробнее о разделе совместно нажитого в браке имущества читайте Раздел между супругами приобретенных в период брака ценных бумаг.

Вас также может заинтересовать:

Раздел доходов от предпринимательской деятельности после развода

Согласие супруга на продажу акций акционерного общества

Супругам хотят разрешить запрещать сделки без личного участия

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 17 мая 2024 г.

Недействительная сделка: в каком случае сделку могут признать недействительной?

Признается ли недействительной сделка с недвижимым имуществом общества, совершенная без согласия другого участника?

Хозяйственным обществом признается корпоративная коммерческая организация с разделенным на доли учредителей (участников) уставным капиталом. Имущество, произведенное и приобретенное хозяйственным обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности обществу.

В соответствии со статьей 66 Гражданского кодекса Российской Федерации объем правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

На основании статьи 14 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах или в виде дроби.

Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. При этом каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества.

Крупная сделка, принятие решения о согласии на совершение крупной сделки

Крупной сделкой считается сделка, выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

  • связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
  • предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

При отчуждении или возникновении возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

Если балансовая стоимость отчуждаемого недвижимого имущества общества составляет 25 % и более балансовой стоимости активов, то указанная сделка является крупной и требует согласия на совершение общего собрания участников общества.

Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников общества.

В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может содержать указание на срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия.

Подробнее об оспаривании крупных сделок читайте Признание сделки без согласия участника общества недействительной.

Вас также может заинтересовать:

Последствия нераспределения доли общества в уставном капитале

Сделки с заинтересованностью – когда требуется согласие участников

Увеличение уставного капитала ООО без согласия супруги

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 16 мая 2024 г.

Какая ответственность наступает за незаконное копирование карточек товаров на маркетплейсах

Какая ответственность предусмотрена за незаконное копирование карточек товаров продавцов на маркетплейсах?

Граждане и юридические лица, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатели), вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатели могут по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности иными, чем правообладатель, без его согласия допускается законом.

Карточки товаров на маркетплейсах являются охраняемыми объектами авторского права

Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с законом, считается его автором, если не доказано иное.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 N 10, при рассмотрении судом дела о защите авторских прав надлежит исходить из того, что пока не доказано иное, автором произведения считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения.

Автору произведения принадлежат следующие права: исключительное право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

По смыслу указанного пункта карточки товаров на маркетплейсах являются охраняемыми объектами авторского права.

В силу пункта 3 данной статьи авторские права распространяются на произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

За незаконное использование результата интеллектуальной деятельности лицо, неправомерно его использовавшее, возмещает причиненные убытки. Вместе с тем на основании статьи 1301 Гражданского кодекса при нарушении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей. Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подробнее об ответственности за нарушение авторских прав читайте Ответственность за копирование карточек товаров на маркетплейсах.

Вас также может заинтересовать:

Арбитражный суд защитил авторские права риелтора на видеоролик об ипотеке

Дипфейк-видео с Киану Ривзом признали объектом авторского права

Представительство в арбитражном суде – защита прав и законных интересов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 15 мая 2024 г.

Споры по аренде: когда у арендодателя отсутствует право требовать плату за аренду имущества?

Правомерно ли взыскание арендной платы с арендатора, если арендатор освободил помещение?

По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, сроки и условия внесения арендной платы определяются договором аренды. В случае, когда договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

В соответствии со статьей 610 Гражданского кодекса Российской Федерации договор аренды заключается на срок, определенный договором. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, то в силу пункта 2 статьи 621 этого же кодекса договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за три месяца.

Прекращение договора аренды, сохранение обязанности по внесению арендной платы

Статьей 622 Гражданского кодекса предусмотрено, что при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки.

В силу статьи 655  кодекса передача здания или сооружения арендодателем и принятие его арендатором осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами. Обязательство арендодателя передать здание или сооружение арендатору считается исполненным после предоставления его арендатору во владение или пользование и подписания сторонами соответствующего документа о передаче.

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче здания или сооружения на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отказ соответственно арендодателя от исполнения обязанности по передаче имущества, а арендатора от принятия имущества.

В случае прекращения договора аренды здания или сооружения арендованное здание или сооружение должно быть возвращено арендодателю с соблюдением вышеуказанных правил.

Из приведенных законоположений следует, что обязательство по оплате арендных платежей связано с предоставлением имущества в пользование арендатору. Если договор аренды заключен на неопределенный срок, в том числе при продолжении пользования имуществом по окончании первоначально установленного срока, обязанность по внесению арендной платы сохраняется. Поскольку имущество остается в пользовании арендатора и не возвращено арендодателю.

Вместе с тем закон связывает возобновление ранее заключенного и прекратившего действие по истечении установленного в нем срока договора аренды исключительно с продолжением использования арендатором ранее арендованного имущества.

Подробнее о взыскании платы за аренду имущества читайте Требование о взыскании арендной платы после освобождения помещения.

 Вас также может заинтересовать:

Арендатор обязан вносить арендную плату до окончания договора

Взыскание с казны убытков за просрочку регистрации права собственности

Перерасчет арендной платы при изменении кадастровой стоимости участка

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 14 мая 2024 г.

Электронный аукцион: кто осуществляет контроль за начальной (максимальной) ценой контракта

Кто имеет право проводить проверки по контролю начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного аукциона?

Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности и результативности закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в указанной сфере, регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии со статьей 24 указанного закона заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

К конкурентным способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) относятся:

  • конкурсы (открытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме);
  • аукционы открытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме);
  • запрос котировок в электронной форме.

Требования к извещению при конкурентных способах определения поставщиков

При осуществлении закупок конкурентными способами заказчик формирует и размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки. 

В извещении об осуществлении закупки должна содержаться информация:

  • о наименовании объекта закупки;
  • о количестве, единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
  • об объеме, о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги.
  • о сроке исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы).
  • о критериях оценки заявок на участие в конкурсах и величине значимости этих критериев.

Извещение об осуществлении закупки, в частности, должно содержать информацию о начальной (максимальной) цене контракта (цену отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы). В предусмотренном законом случае указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта.

Извещение должно содержать обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта определяются и обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; тарифный метод; проектно-сметный метод; затратный метод.

Указанные методы определяют не только максимальную цену контракта, но и начальную цену единицы товара  с соответствующим обоснованием. При этом положения касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются к максимальному значению цены контракта.

Подробнее о контроле в сфере закупок читайте Контроль начальной (максимальной) цены контракта при закупках.

Вас также может заинтересовать:

Исполненный муниципальный контракт признают недействительным

Отстранение участника закупки от участия в электронном аукционе

Осуществление закупки с целью ограничения числа участников

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 13 мая 2024 г.

Обзор практики Конституционного суда: от налоговых вычетов до жалоб военнослужащих

Конституционный суд обобщил практику за первый квартал 2024 года, опубликовав обзор практики за указанный период.

Конституционный суд опубликовал обзор практики за первый квартал 2024 года, в который вошли постановления и определения, принятые судом за указанный период. В обзор включено постановление, которым признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации положения законодательства о налогах и сборах о получении профессиональных налоговых вычетов лицами, не зарегистрированными в качестве предпринимателей, чья деятельность признана налоговыми органами предпринимательской.

Как указывается в постановлении, механизм обложения налогом на доходы физических лиц, предусмотренный Налоговым кодексом Российской Федерации, не предполагает лишения таких лиц права учесть расходы, связанные с полученными доходами, в целях исчисления и уплаты налога.

Суд признал неконституционными положения Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», на основании которых возмещаются судебные расходы лицам, в пользу которых завершилось рассмотрение обособленных споров. Тем самым обращено внимание на давнюю проблему, связанную с невозможностью возмещения судебных расходов, понесенных лицами, участвующими в деле о банкротстве.

Родительский контроль, запреты для осужденных, прекращение поручительства и пр.

В обзоре практики приводятся постановления, в которых Конституционный суд: 

  • сделал вывод, что родители несовершеннолетнего ребенка не подлежат привлечению к уголовной ответственности за использование программного средства (мобильного приложения) родительского контроля, в результате чего они получают доступ к сведениям о частной жизни других лиц, составляющие их личную или семейную тайну. При условии, если полученные сведения используются исключительно в целях реализации прав и обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего ребенка;
  • признал не противоречащими Конституции норму части первой статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации, позволяющую запрещать осужденному посещать места, в которых может регулярно находиться потерпевший, в том числе приближаться к этим местам на определенное расстояние;
  • разъяснил, что если срок поручительства не определен договором, то непредъявление к поручителю иска в течение года со дня после отмены судебного приказа по истечении этого годичного срока при поступлении возражений поручителя не может рассматриваться в качестве основания прекращения поручительства;
  • признал положения Федерального закона от 04.06.2018 N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» не соответствующими Конституции и поручил не позднее 01.03.2025 законодательно урегулировать вопрос о возврате платы за рассмотрение финансовым уполномоченным обращения, производство по которому прекращено.

Включены в обзор практики определения, в которых Конституционный суд:  

  • проверил конституционность нормы части второй статьи 394 Трудового кодекса Российской Федерации, указав, что сформированный судебной практикой подход ориентирован на обеспечение восстановления трудовых прав работника, нарушенных вследствие его незаконного увольнения;
  • указал, что отказ в удовлетворении требования о возмещение убытков владельцу транспортного средства при рассмотрении дела об административных правонарушениях, которое было прекращено, не затрагивает конституционных прав граждан.

Подробнее об отказе в принятии к рассмотрению жалобы военнослужащего читайте Новый обзор практики – от налоговых вычетов до жалоб военнослужащих.

Вас также может заинтересовать:

Конституционный суд продолжает отказывать военнослужащим в приеме жалоб

Мобилизованные граждане могут комиссоваться по состоянию здоровья

Увольнение с военной службы по истечении срока контракта

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 12 мая 2024 г.

Договор страхования: когда банку откажут в иске о взыскании долга по кредиту с наследников?

Вправе ли банк требовать взыскания долга по кредитному договору с наследников, если ответственность наследодателя застрахована?

По кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Смерть должника влечет прекращение обязательства, если только обязанность его исполнения не переходит в порядке правопреемства к наследникам должника или иным лицам, указанным в законе.

При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в переделах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Кредиторы наследодателя имеют право предъявить свои требования к наследникам, принявшим наследство. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу.

Обязанность выгодоприобретателя уведомить о наступлении страхового случая

В соответствии со статьей 927 Гражданского кодекса Российской Федерации страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых страхователем (гражданином или юридическим лицом) со страховой организацией.

По договору личного страхования страховая организация обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) выплатить обусловленную договором страховую сумму в случае наступления страхового случая. Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор.

Под страховым случаем понимается совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Страхователь по договору имущественного страхования после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о его наступлении страховую организацию. Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение.

Эти правила также применяются к договору личного страхования, если страховым случаем является смерть застрахованного лица. При этом устанавливаемый договором срок уведомления страховщика не может быть менее тридцати дней.

Таким образом, на выгодоприобретателя, как на лицо, обладающее правом на получение страхового возмещения, возложена обязанность по уведомлению страховой организации о наступлении страхового случая и обращению с заявлением о страховой выплате.

При этом наследники несут ответственность по долгам наследодателя только в том случае, если имеет место законный отказ страховой организации в выплате страхового возмещения.

Подробнее о уклонении банка от получения страховой выплаты читайте Банку откажут во взыскании долга по кредитному договору с наследников.

Вас также может заинтересовать:

Отказ в выплате страхового возмещения в случае смерти заемщика

Спор со страховой компанией об отказе выплаты страховой суммы

Страховая компания не сумела оспорить договор страхования

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 11 мая 2024 г.

Новые правила перепланировки: что нужно знать о перепланировке жилых помещений?

Оформление перепланировки помещений в многоквартирных домах производится по новым правилам.

Вступил в силу Федеральный закон от 19.12.2023 N 608-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». До 01.04.2024 под перепланировкой помещения в многоквартирном доме понималось изменение его конфигурации, требующее внесения изменений в технический паспорт помещения.

Со вступлением в силу вышеуказанного закона понятие перепланировки помещения было расширено. В настоящее время в соответствии с частью 2 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой:

  • изменение границ или площади помещения;
  • образование новых помещений, в том числе в случаях приобретения собственником помещения, смежного с принадлежащим ему на праве собственности помещением;
  • изменение внутренней планировки помещения, в том числе без изменения границ или площади.

В результате перепланировки помещения также могут быть изменены границы или площадь смежных помещений.

Согласование и осуществление перепланировки помещений в многоквартирном доме

Перепланировка помещения в многоквартирном доме должна проводиться с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения. При этом указанный орган не вправе уклониться от рассмотрения заявления о согласовании перепланировки с комплектом представленных документов, если не установлено, что перепланировка не соответствует требованиям законодательства, нарушает права третьих лиц или создает угрозу жизни или здоровья граждан.

Орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с жилищным законодательством.

Отказ в согласовании перепланировки помещения в многоквартирном доме допускается в случае несоответствия проекта помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.

Перепланировка влечет за собой необходимость внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о границах и площади помещения (помещений) или осуществления государственного кадастрового учета образованных помещений и государственной регистрации прав на них. 

После завершения перепланировки помещения в многоквартирном доме заявитель направляет в орган местного самоуправления уведомление о завершении указанных работ и технический план перепланированного помещения, подготовленный заявителем в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Если в результате перепланирования помещения образуются новые помещения, в уведомлении о ее завершении указываются сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав на недвижимость.

Завершение перепланировки подтверждается актом приемочной комиссии, утверждение которого осуществляется в срок, не превышающий тридцати дней со дня получения органом местного самоуправления.

Перепланировка помещения в многоквартирном доме считается завершенной со дня внесения изменений в сведения ЕГРН о границах и площади помещения.

Подробнее об ответственности за самовольную перепланировку помещения читайте Изменение правил перепланировки помещений в многоквартирном доме.

Вас также может заинтересовать:

Доступ в жилое помещение для выявления незаконной перепланировки

Осмотр жилых помещений при незаконной перепланировке

Штраф за остекление балкона в квартире многоквартирного дома

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Вас также может заинтересовать