Обязательно поделитесь с друзьями

среда, 6 августа 2025 г.

Товарный знак: когда использование домена с чужим брендом будет являться нарушением?

Является ли использование чужого товарного знака в доменном имени нарушением исключительных прав на средство индивидуализации?

Физическое или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать его по своему усмотрению любым законным способом.

Правообладатель вправе распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации, включая возможность разрешать или запрещать его использование третьим лицам. При этом, отсутствие прямого запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, лица, не являющиеся правообладателями, не вправе использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, прямо предусмотренных указанным кодексом.

Любое использование средства индивидуализации, включая способы, прямо указанные в Гражданском кодексе, без разрешения правообладателя является незаконным и влечет ответственность. Исключение составляют случаи, когда настоящий Кодекс прямо допускает использование таких результатов или средств индивидуализации третьими лицами без согласия правообладателя.

Правовые основы использования товарного знака и запрет на смешение обозначения

Статья 1484 Гражданского кодекса предусматривает, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правовая охрана товарного знака направлена на его основную функцию — идентификацию товаров или услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Использование без разрешения правообладателя обозначений, сходных с его товарным знаком, запрещено. Это относится, в частности, к их размещению в сети «Интернет», включая доменные имена и иные способы адресации, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что использованием товарного знака признается его применение в целях индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При оценке использования товарного знака в целях индивидуализации следует учитывать:

  • способ размещения спорного обозначения (размер, расположение, контекст);
  • наличие собственных товарных знаков лица, использующего спорное обозначение, для индивидуализации своих товаров (услуг);
  • намерение воспользоваться репутацией другого хозяйствующего субъекта;
  • риск введения потребителей в заблуждение относительно связи между лицом, применяющим спорное обозначение, и правообладателем товарного знака.

Ключевым критерием, ограничивающим свободное использование спорного обозначения, является риск смешения, который нарушает ассоциативную связь между товаром (услугой) и его источником.

Правообладатель не может ограничивать применение словесных элементов, входящих в товарный знак, если они:

  • употребляются в общепринятом значении;
  • используются для описания характеристик товара (услуги);
  • встречаются в письменных публикациях, устной речи и иных формах коммуникации.
При условии, что такое использование:
  • не раскрывает различительную способность обозначения;
  • не выделяет одного участника рынка среди других;
  • не создает необоснованного конкурентного преимущества.

Подробнее об использовании товарного знака в доменном имени в публикации Сайт с чужим товарным знаком в доменном имени — не нарушение?

Вас также может заинтересовать:

Прекращение правовой охраны товарного знака из-за неиспользования

Снижение компенсации за незаконное использование товарного знака

Представительство в арбитражном суде — защита прав и законных интересов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 5 августа 2025 г.

Права лизингополучателя при нарушении обязанности по передаче предмета лизинга

Вправе ли лизингополучатель требовать от лизингодателя уплаты процентов на сумму лизинговых платежей, если продавец не передал технику?

По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить это имущество лизингополучателю во временное владение и пользование за плату. При этом лизингодатель не отвечает за выбор предмета лизинга и продавца.

Договор выкупного лизинга — это разновидность финансовой сделки, в которой имущественный интерес лизингодателя заключается в размещении денежных средств путем приобретения имущества, указанного лизингополучателем, и предоставления его во временное владение за плату. Интерес лизингополучателя, в свою очередь, состоит во временном пользовании имуществом и его последующем выкупе.

В соответствии с Федеральным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» риск неисполнения продавцом обязательств по договору купли-продажи предмета лизинга, а также связанные с этим убытки несет сторона договора лизинга, выбравшая продавца, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

Расторжение договора лизинга по инициативе лизингополучателя: условия и последствия

Согласно статье 668 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором лизинга не предусмотрено иное, имущество, являющееся его предметом, передается продавцом непосредственно лизингополучателю по месту его нахождения.

Если техника не передана лизингополучателю в установленный срок (а при отсутствии такого срока в договоре — в разумный срок), лизингополучатель вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков — при условии, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые отвечает лизингодатель.

Расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:

  • при существенном нарушении договора другой стороной;
  • в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

Существенным нарушением договора признается нарушение, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

По общему правилу стороны не вправе требовать возврата исполненного по обязательству до расторжения договора.

Как указано в Постановлении Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», эти положения применяются, если встречные предоставления по расторгнутому договору были исполнены надлежащим образом к моменту расторжения либо если при делимости обязательства размеры предоставлений сторон являются эквивалентными.

Например, это касается случаев, когда сумма уплаченных авансовых платежей по договору лизинга соответствует стоимости фактически оказанных услуг или поставленных товаров. В таких ситуациях интересы сторон считаются соблюденными.

Однако если до расторжения договора одна из сторон, получив исполнение обязательства, сама не исполнила свое обязательство или предоставила неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила о неосновательном обогащении.

Подробнее о конфискации транспортного средства читайте в публикации Конфискация автомобиля в лизинге за управление в состоянии опьянения.

Вас также может заинтересовать:

Лизинговые споры: разрешение споров по договорам лизинга

Прекращение договора лизинга по инициативе лизингополучателя

Продажа предмета лизинга: как рассчитать сальдо встречных обязательств?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 4 августа 2025 г.

Новые поправки в КоАП: какая ответственность грозит за поиск информации в интернете?

Россиян начнут штрафовать за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам в сети «Интернет».

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2025 № 281-ФЗ, вносящий поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Согласно закону, с 1 сентября вводится административная ответственность за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам в интернете.

Новая статья 13.53 КоАП РФ предусматривает наказание за поиск заведомо экстремистских материалов и доступ к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов для этих целей.

В соответствии с данной статьей, штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей будет налагаться за умышленный поиск в интернете материалов, признанных экстремистскими. Это касается информации, включенной в федеральный список экстремистских материалов или указанной в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Наказание будет применяться как за сам поиск, так и за доступ к таким материалам с использованием технических средств для обхода ограничений. 

Какие материалы относятся к экстремистским и что будет рассматриваться в качестве умысла

Под экстремистскими материалами понимаются предназначенные для распространения или публичного демонстрирования документы, а также информация на любых носителях, которые:

  • открыто призывают к осуществлению экстремистской деятельности;
  • содержат обоснование или оправдание необходимости такой деятельности.

К таким материалам относятся, в частности:

  • труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии и фашистской партии Италии;
  • выступления и изображения лидеров групп, организаций или движений, признанных преступными по приговору Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала);
  • выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями;
  • публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство, практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Штрафы предусмотрены за поиск и получение доступа к:

  • материалам, включенным в федеральный список экстремистских материалов (на сегодняшний день в нем содержится более 5400 наименований);
  • материалам, не включенным в данный список, но предназначенным для распространения или публичного демонстрирования, если они содержат призывы к экстремистской деятельности либо обосновывают или оправдывают необходимость такой деятельности в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности».

Закон предполагает, что поиск таких материалов осуществляется умышленно. В качестве доказательства умысла, вероятно, будет рассматриваться сам факт ввода конкретного названия из перечня. 

При этом заведомость (то есть осведомленность пользователя о запрещенном статусе материала) будет презюмироваться, поскольку федеральный перечень находится в открытом доступе, и любой может с ним ознакомиться, а определение экстремистских признаков содержится в законе, который также доступен всем.

Теоретически пользователь может свериться с федеральным перечнем экстремистских материалов, доступным в публичном доступе. Однако самостоятельно оценить, обладает ли материал, не включенный в данный перечень, признаками экстремизма, крайне сложно. Особенно для человека без юридического образования, поскольку критерии экстремизма, закрепленные в законе, требуют профессионального толкования.

Подробнее об ответственности за поиск в интернете материалов, признанных экстремистскими, в публикации Опасный поиск: как закон о штрафах может стать инструментом цензуры.

Вас также может заинтересовать:

Реформа местного самоуправления: что ждет граждан и муниципалитеты?

Рыбалка по паспорту: какие законодательные изменения ждут рыбаков?

Штрафы за нарушения обработки персональных данных увеличатся в разы

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 3 августа 2025 г.

Повредили авто из-за выбоины, но ГИБДД не вызывали: можно ли получить возмещение?

Может ли владелец автомобиля требовать возмещения ущерба, причиненного из-за выбоины на дороге, если не вызвал сотрудников ГИБДД?

Вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица, подлежит полному возмещению причинителем вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от обязанности его возмещения, если докажет, что вред возник не по его вине.

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», дорожная деятельность включает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Содержание автомобильной дороги представляет собой комплекс работ, направленных на поддержание надлежащего технического состояния дороги, оценку ее технического состояния, организацию и обеспечение безопасности дорожного движения. А сохранность автомобильной дороги — это состояние ее целостности как технического сооружения и имущественного комплекса, обеспечивающее поддержание эксплуатационных характеристик и безопасность использования.

Классификация автомобильных дорог и обязанности по их содержанию

В соответствии с вышеназванным законом автомобильные дороги подразделяются по их значению на следующие виды:

  • автомобильные дороги федерального значения;
  • автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
  • автомобильные дороги местного значения;
  • частные автомобильные дороги.

С учетом этого, в зависимости от категории, дороги могут находиться:

  • в федеральной собственности;
  • в собственности субъектов Российской Федерации;
  • в муниципальной собственности;
  • в собственности физических или юридических лиц.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и иным нормативным требованиям подтверждается актами контрольных осмотров или обследований, проводимых с участием уполномоченных органов исполнительной власти.

Обязанность по поддержанию состояния дорог в соответствии с техническими регламентами и нормативными документами возлагается на организации, ответственные за содержание автомобильных дорог.

Перечень и допустимые предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог населенных пунктов, обеспечивающие безопсность дорожного движения, установлены ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Стандарт введен в действие Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст.

Согласно ГОСТу, покрытие проезжей части не должно иметь дефектов, таких как выбоины, просадки, проломы, колеи, иные повреждения, устранение которых осуществляется в сроки от 5 до 14 суток. Предельно допустимые размеры отдельных повреждений: длина — не более 15 см, ширина — не более 60 см, глубина — не более 5 см. Наличие дефектов, превышающих установленные нормы, не допускается.

Действующие правовые нормы возлагают на соответствующие организации, ответственные за содержание автомобильных дорог, обязанность по надлежащему их содержанию.

Подробнее о возмещении ущерба из-за выбоины на дороге в публикации Разбили машину из-за выбоины, но ГИБДД не вызывали: возместят ли ущерб?

Вас также может заинтересовать:

Возмещение вреда, причиненного в результате ДТП по договору ОСАГО

Не отремонтировали машину? Требуйте компенсацию со страховой компании!

Неустойка по ОСАГО: можно ли взыскать, если страховая затянула ремонт?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 31 июля 2025 г.

Анонимное обращение в государственный орган: как государство реагируют на анонимки?

Подлежит ли рассмотрению и ответу анонимное обращение, направленное в государственный орган?

Граждане вправе обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также в иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и к их должностным лицам.

Порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами установлен Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Под обращением гражданина указанный закон понимает предложение, заявление или жалобу, направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу:

  • в письменной форме;
  • в форме электронного документа через единый портал госуслуг, иную информационную систему государственного или муниципального органа, официальный сайт в сети «Интернет», при условии, что используемая система или сайт обеспечивают идентификацию или аутентификацию гражданина.

Требования к письменным обращениям в государственные и муниципальные органы

Законом установлены обязательные требования к письменным обращениям. Так, на основании статьи 7 вышеназванного закона письменное обращение должно содержать:

  • наименование государственного или муниципального органа либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица или его должность;
  • фамилию, имя, отчество гражданина (отчество — при наличии);
  • почтовый адрес для ответа или уведомления о переадресации обращения;
  • суть обращения (заявления, жалобы);
  • личную подпись и дату.

Если обращение подается в электронной форме, в нем в обязательном порядке указываются:

  • фамилия, имя, отчество гражданина (отчество — при наличии);
  • адрес электронной почты или уникальный идентификатор личного кабинета на портале госуслуг либо в иной государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей идентификацию или аутентификацию гражданина, по которым должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения.

Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в государственный или муниципальный орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный или муниципальный орган либо к должностному лицу.

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

Письменные обращения, поступившие в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации.

Для обращений о фактах нарушения законодательства в сфере миграции, направленных руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, установлен 20-дневный срок рассмотрения со дня их регистрации.

В исключительных случаях срок может быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением заявителя.

Подробнее об анонимных обращениях в публикации Жалоба без подписи — ответа не ждите! Анонимное обращение в госорган.

Вас также может заинтересовать:

Право граждан на ознакомление с документами и материалами

Рассмотрение обращений граждан – какие гарантии предусмотрены

Штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 30 июля 2025 г.

Основания для возврата должнику возражений на судебный приказ: что важно знать?

В каких случаях возражения на судебный приказ не рассматриваются и возвращаются должнику?

Судебный приказ — это судебное постановление, выносимое судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных средств или об истребовании движимого имущества у должника, если сумма взыскания или стоимость имущества не превышает 500 тысяч рублей.

Согласно статье 122 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебный приказ выдается, если заявлено требование:

  • о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства;
  • о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных начисленных сумм;
  • о взыскании задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, взносов на капремонт и содержания общего имущества в многоквартирном доме;
  • о взыскании задолженности по обязательным платежам и взносам с членов товарищества собственников недвижимости или потребительского кооператива.

В течение какого срока должник может подать возражения на судебный приказ?

Статья 126 указанного кодекса устанавливает, что судебный приказ выносится мировым судьей в течение 10 дней с момента поступления заявления — без вызова сторон и без судебного разбирательства, на основании представленных документов.

Судебный приказ одновременно является исполнительным документом и исполняется в порядке, предусмотренном для судебных решений.

Судья направляет копию приказа должнику в течение 5 дней после его вынесения. Должник вправе подать возражения относительно его исполнения в 10-дневный срок со дня получения копии.

На основании статьи 129 ГПК РФ, если должник в установленный срок представит возражения, судья отменяет судебный приказ. В определении об отмене судья разъясняет взыскателю, что требование можно предъявить в порядке искового производства.

Копии определения об отмене направляются сторонам в 3-дневный срок после его вынесения.

Возражения на судебный приказ, поступившие по истечении 10-дневного срока, не рассматриваются и возвращаются подавшему их лицу. Исключение — если должник докажет, что не смог подать возражения вовремя по уважительным причинам.

На определение об отмене приказа можно подать частную жалобу, если причины пропуска срока признаны неуважительными.

В случае отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и последующего удовлетворения требований взыскателя в исковом производстве, алименты присуждаются за весь период, подлежавший уплате по судебному приказу. За период, предшествующий подаче заявления о выдаче судебного приказа, алименты могут быть взысканы в соответствии с пунктом 2 статьи 107 Семейного кодекса Российской Федерации.

Возражения на судебный приказ можно скачать на Boosty.

Подробнее о возражениях на судебный приказ в публикации Возражения на судебный приказ: когда суд вернет их обратно должнику?

Вас также может заинтересовать:

Взыскание задолженности после отмены судебного приказа

Отмена судебного приказа спустя несколько лет после вынесения

Срок для заявления о повороте исполнения судебного приказа

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 29 июля 2025 г.

Обязательные случаи уменьшения уставного капитала ООО: что важно знать участникам?

В каких случаях общество с ограниченной ответственностью обязано уменьшить уставный капитал?

Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган управления, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К корпорациям относятся хозяйственные общества, в том числе общества с ограниченной ответственностью.

Согласно статье 87 Гражданского кодекса Российской Федерации, обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Участники такого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Статьей 90 указанного кодекса предусмотрено, что уставный капитал общества с ограниченной ответственностью формируется из номинальной стоимости долей участников.

Когда общество с ограниченной ответственностью обязано уменьшить уставный капитал?

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, а также права и обязанности его участников регулируются вышеуказанным кодексом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В силу вышеназванного закона уменьшение уставного капитала общества может производиться:

  • путем снижения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале;
  • за счет погашения долей, принадлежащих самому обществу.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера, установленного указанным законом на момент:

  • представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, утвержденном учредителями (участниками);
  • представления обществом, действующим на основании типового устава, документов для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ;
  • государственной регистрации общества, если уменьшение уставного капитала является обязанностью по закону.

При уменьшении уставного капитала путем снижения номинальной стоимости долей всех участников должны сохраняться размеры их долей.

Закон обязывает общество уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

  • при выплате действительной стоимости доли (или ее части) за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. Если этой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму;
  • при переходе доли (или ее части) к обществу. Если доля (или ее часть) не была распределена или продана в установленный срок, она подлежит погашению, а уставный капитал должен быть уменьшен на ее номинальную стоимость;
  • при уменьшении чистых активов общества — если по итогам второго или последующих финансовых лет их стоимость окажется меньше размера уставного капитала. В этом случае в течение шести месяцев после окончания соответствующего финансового года общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до суммы, не превышающей стоимость чистых активов.

Подробнее об уменьшении уставного капитала в публикации Закон требует! Когда общество обязано уменьшить уставный капитал?

Вас также может заинтересовать:

Внесение доли на недвижимое имущество в уставный капитал

Обращение взыскания на долю участника в уставном капитале общества

ООО — не кооператив: выплата стоимости доли при выходе участника

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 28 июля 2025 г.

Новые правила для рыбаков: с 1 сентября для любительской рыбалки понадобится паспорт

С осени 2025 года рыбаки обязаны будут иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 03.02.2025 № 4-ФЗ «О безопасности людей на водных объектах», который регулирует вопросы обеспечения безопасности граждан на водных объектах и прилегающих к ним территориях.

Данный закон регламентирует полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Так, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий наделено правом осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за безопасностью людей на водных объектах, включая надзор за маломерными судами. В рамках этих полномочий МЧС России утверждает порядок регистрации маломерных судов, проводит аттестацию физических лиц на право управления маломерными судами, устанавливает правила использования маломерных судов и требования безопасности на водных объектах.

Регионы и муниципалитеты также участвуют в обеспечении безопасности на воде, но их полномочия определяются федеральным законодательством.

Правила безопасности на водных объектах и требования к регистрации судов

Законом предусмотрены требования безопасности для людей на водных объектах при использовании баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, пляжей, переправ (кроме паромных), где используются маломерные суда, а также ледовых переправ и наплавных мостов.

В частности, для обеспечения безопасности людей на пляжах будет осуществляться проведение водолазного обследования и очистка дна в зоне купания на глубине до 2 метров.

Помимо этого, должно проводиться оборудование и содержание пляжа в течение всего периода его использования, включая:

  • создание и обеспечение работы спасательного поста;
  • обозначение границ зоны купания буйками;
  • установку знаков безопасности на береговой полосе для обозначения зоны купания;
  • ограждение зоны купания для детей и лиц, не умеющих плавать, глубиной не более 1,2 метра с соответствующим обозначением;
  • информирование посетителей о возможности купания и безопасного пользования пляжем (сигнальные флаги, звуковое оповещение, знаки безопасности, информационные стенды);
  • проведение мероприятий по предупреждению опасных ситуаций;
  • оперативное информирование экстренных служб о чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Закон устанавливает требования к техническому состоянию маломерных судов, их оборудованию и спасательным средствам. Они должны поддерживаться в исправном состоянии и соответствовать установленным характеристикам, обеспечивающим безопасность людей на воде.

Государственной регистрации в реестре маломерных судов подлежат суда массой 200 кг и более с мощностью двигателей (в случае установки) 8 кВт и более. Владелец обязан зарегистрировать судно в течение одного месяца с момента оформления документов, подтверждающих право собственности или иные вещные права на судно, а также ограничения (обременения) этих прав.

Предусмотрено, что маломерные суда, уже зарегистрированные в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов или Российском открытом реестре судов, должны быть перерегистрированы в реестре маломерных судов в течение пяти лет со дня вступления закона в силу. Перерегистрация проводится при очередном освидетельствовании.

Подробнее о законодательных изменениях для владельцев маломерных судов и рыбаков в публикации Рыбалка по паспорту: какие законодательные изменения ждут рыбаков?

Вас также может заинтересовать:

Ответственность за незаконную рыбную ловлю – что нужно знать

Правила любительского рыболовства: как не стать браконьерами?

Реформа местного самоуправления: что ждет граждан и муниципалитеты?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 27 июля 2025 г.

Супруги разделили общее имущество перед банкротством – что будет с брачным договором?

Может ли брачный договор быть признан недействительным, если супруги разделили общее имущество до признания одного из них банкротом?

Законным режимом имущества супругов признается режим совместной собственности, предполагающий равенство их долей в имуществе, нажитом во время брака.

Согласно статье 34 Семейного кодекса Российской Федерации, имущество, приобретенное супругами во время брака, считается их совместной собственностью, если иное не установлено брачным договором.

К совместному имуществу супругов относятся:

  • доходы от трудовой, предпринимательской и интеллектуальной деятельности;
  • пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие целевого назначения (включая материальную помощь, компенсации за утрату трудоспособности и другие);
  • движимые и недвижимые вещи, акции, паи, вклады, доли в капитале, приобретенные за счет общих доходов супругов.

При этом не имеет значения, на чье имя оформлено имущество или кто из супругов внес средства для его приобретения. Это означает, что каждый из супругов имеет равные права на такое имущество.

Брачный договор и обязательства супругов перед кредиторами

Брачный договор — это соглашение между лицами, вступающими в брак, либо между супругами, которое регулирует их имущественные права и обязанности во время брака или в случае его расторжения.

Брачным договором супруги могут:

  • изменить установленный законом режим совместной собственности, установив режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество, на отдельные его виды или на имущество каждого из них;
  • определить имущество, которое будет передано каждому из них в случае расторжения брака;
  • установить иные положения, касающиеся их имущественных отношений.

Договор может регулировать как уже имеющееся имущество, так и имущество, которое будет приобретено в будущем.

Статьей 45 СК РФ предусмотрено, что по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено только на имущество этого супруга. Если этого имущества недостаточно, кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы ему при разделе общего имущества супругов, для обращения взыскания на эту долю.

Взыскание обращается на общее имущество супругов:

  • по общим обязательствам супругов;
  • по обязательствам одного из супругов, если суд установит, что все полученное по этим обязательствам было использовано на нужды семьи.
  • При недостаточности общего имущества супруги несут солидарную ответственность имуществом каждого из них.

Сделка может быть признана недействительной:

  • в силу судебного решения (оспоримая сделка);
  • независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе, а требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки — стороной сделки; в предусмотренных законом случаях — иным лицом.

Исходя из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48, брачный договор, нарушающий права и законные интересы кредиторов, может быть оспорен в деле о банкротстве на основании специальных норм Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Однако для признания его недействительным необходимо доказать наличие соответствующей совокупности условий.

Подробнее о недействительности брачного договора в публикации Раздел имущества до банкротства: аннулирует ли это брачный договор?

Вас также может заинтересовать:

Включение квартиры бывшей супруги банкрота в конкурсную массу

Доли супругов в общем имуществе включаются в конкурсную массу

Ответственность по долгам супруга в случае банкротства

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 24 июля 2025 г.

Задержка рейса из-за атаки дронов: может ли пассажир требовать компенсацию с авиакомпании?

Полагается ли пассажиру компенсация за задержку рейса из-за угрозы атаки дронов (БПЛА)?

По договору перевозки перевозчик обязуется доставить пассажира в пункт назначения, а при сдаче багажа — также обеспечить его транспортировку и выдачу уполномоченному лицу. В свою очередь, пассажир обязан оплатить стоимость проезда, а при наличии багажа — и его провоз.

Отношения по договору воздушной перевозки регулируются Воздушным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с указанным кодексом, по договору воздушной перевозки авиакомпания обязана доставить пассажира в пункт назначения, предоставив ему место на воздушном судне, выполняющем рейс, указанный в билете. Пассажир вправе отказаться от перевозки в установленном законом порядке.

При задержке рейса пассажир имеет право:

  • отказаться от перевозки;
  • на возмещение убытков, вызванных задержкой рейса;
  • на компенсацию морального вреда за перенесенные нравственные или физические страдания;
  • на взыскание штрафа в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50 % стоимости билета.

Правовые основания отмены или задержки рейсов и ответственность авиакомпании

При осуществлении воздушных перевозок (внутренних и международных, регулярных и чартерных) применяются Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82.

Указанными правилами предусмотрено, что авиакомпания вправе отменить, задержать рейс, заменить тип воздушного судна или изменить маршрут, если это связано с обеспечением безопасности полетов или авиационной безопасности, а также по требованию уполномоченных государственных органов в пределах их компетенции.

К таким ситуациям относятся:

  • устранение неисправности, угрожающей жизни и здоровью пассажиров;
  • обеспечение безопасности полетов;
  • иные обстоятельства непреодолимой силы.

Авиакомпания принимает окончательное решение о взлете, полете и посадке воздушного судна, а также о прекращении полета и возвращении на аэродром или о вынужденной посадке при наличии явной угрозы безопасности полета воздушного судна, в том числе для спасения жизни людей.

В силу статьи 120 Воздушного кодекса, авиакомпания освобождается от ответственности, если задержка или отмена рейса вызваны вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика. Аналогичные положения содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) представляет собой прямую угрозу безопасности полетов, поэтому авиакомпания освобождается от ответственности за задержку рейса и не обязана выплачивать дополнительные компенсации.

Таким образом, в случае атаки БПЛА пассажир не может требовать возмещения убытков, компенсации морального вреда или взыскания штрафа, но ему должен быть произведен возврат стоимости билета, даже если тариф был «невозвратным».

Подробнее о компенсации за задержку рейса в публикации Атака дронов: должна ли авиакомпания платить за задержку рейса?

Вас также может заинтересовать:

Авиакомпания не вправе аннулировать билет из-за ошибки в цене

Компенсация за задержку авиарейса — что нужно знать пассажирам?

Провоз ручной клади авиапассажирами — что разрешено провозить

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Вас также может заинтересовать