Обязательно поделитесь с друзьями

суббота, 13 июля 2024 г.

Правила проезда несовершеннолетних в поездах дальнего следования и пригородного сообщения

С какого возраста допускается проезд в поездах несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых?

Правоотношения по перевозке пассажиров регулируются Уставом железнодорожного транспорта, Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.05.2021 N 810, и Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Минтранса России от 05.09.2022 N 352.

Поезда, предназначенные для перевозки пассажиров, подразделяются на:

  • скоростные, скорые и пассажирские в зависимости от скорости их движения;
  • дальние и пригородные в зависимости от расстояния следования и условий проезда.

По договору перевозки перевозчик обязуется перевезти в пункт назначения пассажира с предоставлением ему места в поезде (за исключением поездов пригородного сообщения, в которых не предусмотрено предоставление пассажиру отдельного места), его багаж. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется проездным документом (билетом).

С какого возраста допускается проезд в поездах несовершеннолетних без сопровождения взрослых

Для проезда в поезде дальнего следования пассажир обязан иметь проездной документ (билет), а перевозчик или иное уполномоченное перевозчиком лицо обязаны его оформить при наличии свободного места в поезде до указанной пассажиром железнодорожной станции назначения.

Несовершеннолетние имеют право пользоваться поездами, как дальнего следования, так и пригородного сообщения. Так, не допускается проезд несовершеннолетних в возрасте до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых (за исключением случаев проезда учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения общеобразовательных организаций), а поездах пригородного сообщения – в возрасте до 7 лет.

Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Если ребенку в день отправления поезда исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по тарифу на перевозку детей.

Оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до 14 лет производится на основании свидетельства о рождении. Правилами допускается оформление билета на поезд дальнего следования на основании сведений о свидетельстве о рождении для детей в возрасте 14 лет в течение 90 дней после достижения указанного возраста.

При проездах в поездах дальнего следования пассажиры имеют право провозить бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место, а также детей в возрасте от 5 до 10 лет с оплатой в соответствии с тарифом на перевозку детей. На ребенка в возрасте не старше 5 лет, проезжающего со взрослым в поезде дальнего следования, если он не занимает отдельное место, оформляется билет.

В поездах пригородного сообщения пассажир имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше 7 лет. Бесплатный проезд ребенка осуществляется до достижения ребенком возраста 7 лет, а также в случае, если ребенку исполняется 7 лет в день отправления пригородного поезда.

Подробнее о посадке пассажиров в поезда дальнего следования и пригородного сообщения читайте Проезд в поездах несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых.

Вас также может заинтересовать:

Досмотр пассажиров на железнодорожных вокзалах

Пассажиры верхних полок поездов получили право для приема пищи

Порядок продажи и возврата билетов на поезда дальнего следования

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 12 июля 2024 г.

Мировое соглашение: что нужно знать о неустойке за неисполнение мирового соглашения?

Имеет ли право взыскатель требовать уплаты судебной неустойки, если должник не исполняет заключенное мировое соглашение?

Суды обязаны принимать меры для примирения сторон, содействуют им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами судопроизводства. По итогам примирительной процедуры стороны вправе заключить мировое соглашение в отношении всех или части заявленных требований, которое утверждается судом, в производстве которого находится дело.

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии процесса и при исполнении судебного акта. Такое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.

По мировому соглашению, утвержденному судом, стороны прекращают спор полностью или в части на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок. Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Исполнение обязательств в натуре, заявление об уплате судебной неустойки

В силу статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации при неисполнении должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. По требованию кредитора суд вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 N 7, в целях побуждения должника к своевременному исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения, судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. При предъявлении требования об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре. Такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки.

Судебная неустойка присуждается только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства.

Подробнее о присуждении судебной неустойки читайте Судебная неустойка за неисполненное должником мировое соглашение.

Вас также может заинтересовать:

Исполнительные листы – сроки для предъявления к исполнению

Как исполнить мировое соглашение принудительно

Претензионный порядок не применяется при подаче судебного приказа

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 11 июля 2024 г.

Крупные сделки: что нужно знать акционерам о выкупе акций при совершении крупных сделок?

Имеют ли право акционеры требовать произвести выкуп акций, если собранием акционеров одобрено совершение крупной сделки?

Юридические лица, в котором учредители (участники) обладают правом участия (членства) и формируют их высший орган, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями). В связи с участием в корпорации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица. К таким юридическим лицам относятся хозяйственные общества.

Согласно статье 96 Гражданского кодекса Российской Федерации, акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Под акциями понимаются эмиссионные ценные бумаги, закрепляющие права их владельцев (акционеров) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрено, что каждая обыкновенная акция общества предоставляет ее владельцу (акционеру) одинаковый объем прав. Акционеры (владельцы обыкновенных акций) имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Крупная сделка, решение о согласии на совершение крупной сделки, выкуп акций

В соответствии со статьей 75 вышеназванного закона акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций при условии:

  • принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
  • если они голосовали против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Крупной сделкой признается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

  • связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 % и более балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
  • предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение или пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 % и более балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Требования акционера о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием. По истечении срока названного срока общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционера.

Выкуп акций обществом осуществляется по их рыночной стоимости без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Подробнее о порядке выкупа акций читайте Выкуп акций при одобрении собранием акционеров крупной сделки.

Вас также может заинтересовать:

Возмещение убытков инвесторам по заблокированным ценным бумагам

Иск об устранении ограничений по распоряжению ценными бумагами

Представительство в арбитражном суде – защита прав и законных интересов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 10 июля 2024 г.

Компенсация за товарный знак: снижение компенсации за незаконное использование товарного знака

Допускается ли снижение компенсации за незаконное использование товарного знака, если она многократно превышает причиненные убытки?

Граждане и юридические лица, обладающие исключительными правами на средства индивидуализации (правообладатели), вправе использовать такие средства по своему усмотрению любым способом, не противоречащим закону. Правообладатели могут распоряжаться исключительными правами на средства индивидуализации, в том числе на товарные знаки.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

За исключением случаев, предусмотренных вышеназванным кодексом, другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную законом.

Ответственность за нарушение исключительных прав на средства индивидуализации 

Защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицам, неправомерно использовавшим средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившим его исключительное право и причинивших ему ущерб.

В случаях, предусмотренных законом для отдельных видов средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация может быть взыскана при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатели вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

  • в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
  • в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей, определяемом по усмотрению суда, правообладатель должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению.

При предъявлении требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), правообладатель должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Подробнее снижении компенсации за нарушение права на товарный знак читайте Снижение компенсации за незаконное использование товарного знака.

Вас также может заинтересовать:

Арбитражные суды снизили компенсацию владельцу товарного знака Zinger

Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака

Представительство в арбитражном суде – защита прав и законных интересов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 9 июля 2024 г.

Штраф за рекламу пива: когда привлекут к ответственности за нарушение законодательства

Является ли нарушением законодательства размещение рекламы пива на фасаде здания?

Рекламой признается информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и продвижение его на рынке.

Под объектом рекламирования понимается товар, средства индивидуализации юридического лица или товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие, на привлечение внимания к которым направлена реклама, а товаром – продукт деятельности, предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Правоотношения в сфере распространения рекламы регулируются Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», целями которого являются развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, предупреждение нарушения законодательства о рекламе и пресечение фактов ненадлежащей рекламы.

Запреты на рекламу алкогольной продукции, пива и изготовленных на его основе напитков

Вышеназванным законом установлены запреты на рекламу алкогольной продукции. Так, статьей 21 закона реклама алкогольной продукции не должна размещаться с использованием технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5 % и более объема готовой продукции разрешается только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов.

К алкогольной продукции в силу Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» относится пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта либо спиртосодержащей пищевой продукции. При условии содержания этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции.

Алкогольная продукция подразделяется на спиртные напитки, вино, крепленые вина, игристое вино, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» стационарным торговым объектом является торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Под рекламной конструкцией понимаются любые конструкции (щиты, стенды, перетяжки, электронные табло и др.), монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

Подробнее о рекламе алкогольной продукции читайте Размещение рекламы пива на фасаде здания нарушает законодательство.

Вас также может заинтересовать:

Контрольные закупки объединений потребителей в организациях торговли

Ответственность за незаконную продажу алкоголя

Штраф за торговлю алкоголем через интернет

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 8 июля 2024 г.

Что нужно знать о новых разъяснениях законодательства о добровольном страховании имущества

Верховный суд разъяснил применение норм законодательства о добровольном страховании имущества.

Верховный суд принял постановление, которое посвящено вопросам применения законодательства о добровольном страховании имущества. Постановление принято в целях обеспечения правильного и единообразного разрешения судами споров, связанных с добровольным страхованием. В постановлении разъясняются вопросы заключения и исполнения договоров добровольного страхования имущества, а также с защитой прав страхователей и выгодоприобретателей по таким договорам.

В постановлении разъяснено, что договор добровольного страхования имущества должен быть заключен в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного сторонами, или путем обмена электронными документами. Несоблюдение письменной формы договора страхования имущества влечет его ничтожность.

Письменная форма договора страхования считается соблюденной, если страхователю на основании его письменного или устного заявления вручен страховой полис (свидетельство, сертификат, квитанция), подписанный представителем страховой организации. Согласие страхователя заключить договор на предложенных страховой организацией условиях подтверждается принятием от страховщика соответствующих документов.

Условия договора о добровольном страховании, начало периода страхования, страховое покрытие

Высшая судебная инстанция дала следующие разъяснения законодательства о добровольном страховании имущества:

  • если условия договора о добровольном страховании и правила страхования, на основании которых заключен договор, противоречат друг другу, то приоритет имеют условия, которые согласованы сторонами договора;
  • начало периода страхования может не совпадать с моментом вступления договора страхования в силу. Например, страховое покрытие может распространяться на события, наступившие до вступления в силу договора страхования, или охватывать события, которые наступают через определенный интервал времени после вступления в силу договора, если начало срока страхования определено более поздней датой;
  • в случае если договор страхования заключен от имени страховой организации неуполномоченным лицом, в том числе с использованием поддельного или похищенного бланка, а также при заключении договора страховым агентом или иным лицом, превысившим полномочия, такой договор не влечет возникновения прав и обязанностей страховщика, если только он его не одобрит впоследствии. К примеру, путем принятия страховой премии или выплаты части страхового возмещения;
  • недопустимые условия договора страхования, ущемляющие права потребителя, являются ничтожными независимо от заявления потребителя. Такие условия не влекут правовых последствий для потребителя;
  • при отсутствии у страхователя страхового интереса в момент заключения договора страхования договор страхования по общему правилу является оспоримым. Утрата страхового интереса после заключения договора страхования не является основанием его недействительности;
  • допускается заключение договора страхования имущества, страховой интерес в отношении которого возникнет у страхователя (выгодоприобретателя) в дальнейшем при приобретении соответствующего объекта. Например, допустимо заключение договора страхования в отношении будущей вещи, создаваемой в результате долевого участия в строительстве;
  • включение в договор страхования или в правила страхования условий, устанавливающих для ремонта чрезмерно продолжительный срок, не отвечающий критерию разумности, является недопустимым, а такие условия – ничтожными. При определении разумности срока осуществления ремонта поврежденного имущества следует учитывать технологически обоснованную длительность процесса самого ремонта, а также доступность материалов (комплектующих) для ремонта на внутреннем рынке и срок их доставки.

Подробнее об ответственности за нарушение сроков выплаты страхового возмещения читайте Разъяснения законодательства о добровольном страховании имущества.

Вас также может заинтересовать:

Отказ в выплате страхового возмещения в случае смерти заемщика

Спор со страховой компанией об отказе выплаты страховой суммы

Страховая компания не сумела оспорить договор страхования

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 7 июля 2024 г.

Видеозапись музыкального концерта: почему запрещено размещать видео в сети «Интернет»?

Вправе ли автор видео, снятого на музыкальном концерте, размещать его для всеобщего обозрения в интернете?

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Автору произведения принадлежит исключительное право на произведение, право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения.

В соответствии со статьей 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе музыкальные произведения.

Как правило, музыкальные произведения исполняются на музыкальных концертах. При этом у музыкальных произведений может быть один или несколько авторов (авторы текста, музыки). Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности и фонограммы

В силу статьи 1303 Гражданского кодекса интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы являются смежными с авторскими правами (смежными правами). Смежные права признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав на такие произведения.

Объектами смежных прав являются:

  • результаты исполнительской деятельности (исполнения), к которым относятся исполнения артистов-исполнителей, если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;
  • фонограммы, по которыми понимаются любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение.

Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Исполнителем (автором исполнения) признается гражданин, творческим трудом которого создано исполнение, – артист-исполнитель (певец, музыкант или другое лицо, которое поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения).

Исполнителю принадлежат:

  • исключительное право на исполнение;
  • право авторства – право признаваться автором исполнения;
  • право на имя – право на указание своего имени или псевдонима на экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения;
  • право на неприкосновенность исполнения, – право на защиту исполнения от всякого искажения, от внесения изменений, приводящих к извращению смысла или к нарушению целостности восприятия исполнения, в его запись, в сообщение в эфир или по кабелю, при доведении исполнения до всеобщего сведения, а также при публичном исполнении.

Смежные права на совместное исполнение принадлежат совместно принимавшим участие в его создании членам коллектива исполнителей (оркестрантам и другим членам коллектива исполнителей) независимо от того, образует такое исполнение неразрывное целое или состоит из элементов, каждый из которых имеет самостоятельное значение.

Подробнее о видеосъемке концертов и размещение видеозаписи в интернете читайте Запрет на размещение видео музыкального концерта в сети «Интернет».

Вас также может заинтересовать:

Дипфейк-видео с Киану Ривзом признали объектом авторского права

Какая ответственность наступает за нарушение авторских прав

Споры о нарушении авторских и смежных прав в интернете – что нужно знать?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 6 июля 2024 г.

Юрист разъяснил, когда налоги за сдачу в аренду жилья начислят по свидетельским показаниям

Имеет ли право налоговый орган использовать показания свидетелей для определения суммы налога расчетным путем?

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственники вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащих им имущества любые действия, не противоречащие закону, иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, передавать другим лицам права владения, пользования имуществом, в том числе по договору найма жилого помещения, распоряжаться им иным образом.

В соответствии со статьей 671 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору найма жилого помещения собственник жилого помещения (наймодатель) обязуется предоставить нанимателю жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем. 

Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение или пользование на основе договора аренды либо иных договоров.

Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме. Размер платы за жилое помещение устанавливается по соглашению сторон в договоре. Оплата производится способами предусмотренными законодательством.

Обязанности налогоплательщиков, исчисление сумм налогов, права налоговых органов

Налогоплательщики обязаны:

  • уплачивать законно установленные налоги;
  • встать на учет в налоговых органах;
  • вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах;
  • представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов;
  • в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также их уплату.

По общему правилу, установленному статьей 52 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот, за исключением случаев, прямо предусмотренных кодексом. В этих случаях налоги исчисляются налоговым органом, а налогоплательщик обязан уплатить соответствующие суммы налогов на основании получаемых уведомлений.

Налоговые органы вправе:

  • требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика документы, служащие основаниями для исчисления и уплаты налогов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность их перечисления;
  • проводить налоговые проверки;
  • производить выемку документов у налогоплательщика при проведении налоговых проверок в случаях, когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены;
  • определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками в бюджетную систему, расчетным путем на основании имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках в случаях отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения, приведшего к невозможности исчислить налоги.

Подробнее об определении суммы налога расчетным путем читайте Налоги за сдачу в аренду начисляет на основании показаний свидетелей.

Вас также может заинтересовать:

Долги по налогам физических лиц будут взыскивать во внесудебном порядке

Налог на профессиональный доход при сдаче имущества в аренду

Срок для взыскания налоговой инспекцией задолженности по налогу

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 5 июля 2024 г.

Досудебный порядок при подаче заявления о выдаче судебного приказа о взыскании долга

Требуется ли соблюдать претензионный порядок при подаче в арбитражный суд заявления о выдаче судебного приказа?

Взыскание задолженности осуществляется в исковом порядке, в порядке упрощенного производства и в приказном производстве.

Судебный приказ выдается по делам, в которых требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, если цена заявленных требований не превышает 750 тыс. рублей.

К заявлению о выдаче судебного приказа должно прилагаться уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление взыскателем должнику копии указанного заявления. Заявление по делам приказного производства подается в арбитражный суд по общим правилам подсудности.

Судебные приказы по делам приказного производства выносятся арбитражным судом в течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче судебного приказа в арбитражный суд. Судья отменяет судебный приказ, если от должника в 10-дневный срок поступят возражения относительно его исполнения.

В каком случае претензионный порядок при обращении в суд соблюдать не требуется

В соответствии с требованиями статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, могут быть переданы на разрешение суда после принятия мер по досудебному урегулированию по истечении 30 дней со дня направления претензии. При условии, если договором не установлены иные срок или порядок.

Другие споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок установлен федеральным законом.

Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не требуется:

  • при установлении фактов, имеющих юридическое значение;
  • при присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;
  • по делам о несостоятельности (банкротстве);
  • по корпоративным спорам;
  • по делам о защите прав и законных интересов группы лиц;
  • по делам приказного производства.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2016 N 62 разъяснено, что по требованиям, возникающим из гражданских правоотношений, принятие взыскателем и должником обязательных мер по досудебному урегулированию до обращения в арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа не требуется.

Правила досудебного урегулирования спора не применяются при обращении в арбитражный суд с исковым заявлением (заявлением) после отмены судебного приказа арбитражным судом.

Таким образом, по требованиям, вытекающим из гражданских правоотношений, претензионный порядок при обращении в арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа не применяется.

Подробнее о требованиях, рассматриваемых в порядке приказного производства, читайте Претензионный порядок не применяется при подаче судебного приказа.

Вас также может заинтересовать:

Досудебная претензия на электронную почту организации

Масштабные изменения в арбитражном процессе – обзор нововведений

Представительство в арбитражном суде – защита прав и законных интересов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 4 июля 2024 г.

Ответственность за копирование дизайна интернет-сайта: когда придется выплатить компенсацию?

Допускается ли взыскание компенсации за неправомерное копирование дизайна сайта в сети «Интернет»?

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения дизайна. К объектам авторских прав также относятся программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ), которые охраняются как литературные произведения.

Авторские права распространяются на произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной форме, в форме изображения. Вместе с тем авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач.

В соответствии со статьей 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования электронно-вычислительных машин и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Сайт в сети «Интернет» и произведения дизайна являются объектами авторских прав

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под сайтом в сети «Интернет» понимается совокупность программ для ЭВМ и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается по доменным именам или по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в интернете.

Статья 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации относит сайт в сети «Интернет» к составным произведениям, которыми являются произведения, представляющие собой результат творческого труда по подбору или расположению материалов.

К числу составных произведений, которым предоставляется правовая охрана, относятся базы данных, которой являются представленные в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

Авторские права автора составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений, на которых основано составное произведение.

В случае неправомерного использования составного произведения подлежат защите как авторские права составного произведения, так и права авторов произведений, на которых основано составное произведение.

Право на составное произведение не препятствуют другим лицам создавать свои составные произведения путем иного подбора или расположения тех же материалов.

Таким образом, произведения дизайна представляют собой результат творческой деятельности, выраженный в объективной форме.

С учетом изложенного сайт в сети «Интернет» является составным произведением, включающим в себя произведения дизайна, и относится к числу охраняемых объектов авторских прав наравне с другими произведениями.

Подробнее об ответственности за нарушение исключительного права на дизайн интернет-сайта читайте Денежная компенсация за копирование дизайна чужого интернет-сайта.

Вас также может заинтересовать:

Какая ответственность наступает за нарушение авторских прав

Представительство в арбитражном суде – защита прав и законных интересов

Споры о нарушении авторских и смежных прав в интернете – что нужно знать?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Вас также может заинтересовать