Обязательно поделитесь с друзьями

воскресенье, 30 ноября 2025 г.

Бездействие судебного пристава-исполнителя как основание для иска о возмещении убытков

Можно ли взыскать убытки со службы судебных приставов, если судебные приставы не принимают мер к исполнению решения суда?

Порядок и условия принудительного исполнения судебных актов регулируются Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Согласно этому закону, одной из задач исполнительного производства является правильное и своевременное исполнение судебных актов. При этом своевременность совершения исполнительных действий и применения принудительных мер является один из принципов осуществления исполнительного производства.

В соответствии со статьей  6.5 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» задачи по организации и осуществлению принудительного исполнения судебных актов возлагаются на органы принудительного исполнения.

Принудительное исполнение судебных актов возложено на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы.

Полномочия судебных приставов-исполнителей определяются указанными законами, а также иными нормативными правовыми актами.

Полномочия и ответственность судебных приставов за причинение ущерба

Статьей 12 Федерального закона «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» предусмотрено, что судебный пристав-исполнитель обязан принимать меры к своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.

В целях получения с должника имущества, включая денежные средства, подлежащего взысканию по исполнительному документу, судебный пристав-исполнитель вправе:

обращать взыскание на имущество должника, включая денежные средства и ценные бумаги, имущественные права должника, в том числе на право получения платежей по исполнительному производству, в котором он выступает взыскателем, право получения платежей по найму и аренде, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам об отчуждении или использовании исключительного права, право использования результата интеллектуальной деятельности, принадлежащее должнику как лицензиату;

  • налагать арест на имущество должника, находящееся у него самого или у третьих лиц;
  • совершать иные действия, предусмотренные федеральным законом или исполнительным документом.

Судебный пристав обязан использовать предоставленные полномочия в соответствии с законом и не допускать ущемления прав и законных интересов граждан и организаций.

Защита прав взыскателя при совершении исполнительных действий осуществляется по правилам законодательства об исполнительном производстве и не исключает применения мер гражданской ответственности за вред, причиненный незаконными действиями или бездействием судебного пристава-исполнителя.

На основании Федерального закона «Об исполнительном производстве» заинтересованные лица, включая взыскателя, вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных в результате ненадлежащих действий судебного пристава.

Аналогичные положения содержатся в Федерального закона «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», регулирующем ответственность приставов за противоправные действия, повлекшие ущерб. Ущерб, причиненный судебным приставом гражданам и организациям, подлежит возмещению в порядке, установленном гражданским законодательством.

Подробнее о взыскании убытков со службы судебных приставов в публикации Судебные приставы бездействуют? Взыскиваем убытки с государства!

Вас также может заинтересовать:

Взыскание убытков за несвоевременное перечисление сумм взыскателю

Компенсация за неисполнение судебного решения в разумный срок

Окончание исполнительного производства при невозможности взыскания

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 27 ноября 2025 г.

Лицензионный договор на серийное вендинговое оборудование: что важно знать?

Признаются ли серийное вендинговое оборудование и стандартный пользовательский интерфейс охраноспособными секретами производства (ноу-хау)?

К объектам интеллектуальной собственности, подлежащим правовой охране, относятся, в частности, секреты производства (ноу-хау).

На результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, включающие исключительное право, являющееся имущественным.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане и юридические лица (правообладатели), обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, вправе использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель также может распоряжаться этим правом, если иное не предусмотрено кодексом.

Использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности третьими лицами без согласия правообладателя запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Что такое секрет производства (ноу-хау): признаки и правовая охрана

В соответствии со статьей 1465 Гражданского кодекса, секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера — производственные, технические, экономические, организационные и иные — о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности.

Для признания информации в качестве ноу-хау она должна соответствовать двум критериям:

  • коммерческая ценность — сведения должны обладать действительной или потенциальной коммерческой значимостью;
  • конфиденциальность — сведения не должны быть известны третьим лицам, не имеющим к ним доступа на законном основании.

Обладатель таких сведений обязан принимать разумные меры для сохранения их конфиденциальности, включая введение режима коммерческой тайны.

В силу статьи 1466 вышеназванного кодекса, обладателю секрета производства принадлежит исключительное право на его использование любым законным способом, включая изготовление изделий и реализацию экономических или организационных решений.

Лицо, которое добросовестно и независимо от других обладателей получило сведения, составляющие содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на него.

Это право действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета.

На основании статьи 1469 ГК РФ обладатель исключительного права (лицензиар) вправе по лицензионному договору предоставить лицензиату право использования секрета производства в пределах, установленных договором.

При этом лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства на протяжении всего срока действия лицензионного договора. Лицензиат также обязан соблюдать режим конфиденциальности до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Подробнее об охраноспособности секретов производства (ноу-хау) в публикации Мнимая охраноспособность: вендинговое оборудование не является ноу-хау.

Вас также может заинтересовать:

Возврат паушального взноса за пользование секретом производства

Ноу-хау в открытом доступе: когда требование оплаты незаконно?

Споры по франшизе: типичные ошибки по договору франчайзинга

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 26 ноября 2025 г.

Ваши конкуренты в сговоре? Узнайте, как выявить манипуляции с закупками и выиграть торги

Количество нарушений в сфере госзакупок не снижается, несмотря на усилия государства.

Несмотря на все усилия Федеральной антимонопольной службы, число нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок остается высоким. Значительная доля картельных соглашений по-прежнему приходится на сговоры в ходе торгов. Чтобы эффективно противостоять им, важно понимать их природу и уметь распознавать признаки недобросовестных действий.

Недобросовестные поставщики, а порой и сами заказчики, постоянно изобретают новые способы обхода закона. Цели таких махинаций могут быть различными — от заключения контракта с «нужным» подрядчиком до искусственного завышения или занижения цены. По сути, сговор на торгах — это соглашение, ограничивающее конкуренцию или полностью ее устраняющее.

Изобретательность участников подобных схем не знает границ: от манипуляций с документацией до ценовых маневров. Умение распознавать эти уловки помогает добросовестным участникам выявлять такие закупки, экономить ресурсы и, в конечном счете, побеждать в торгах.

Антиконкурентные соглашения: картель и манипуляции заказчиков с закупками

Организационно-правовые основы защиты конкуренции, включая предупреждение и пресечение недобросовестной практики, установлены Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно закону, конкуренция — это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельные действия каждого из них исключают или ограничивают возможность любого из них в одностороннем порядке влиять на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Признаками ограничения конкуренции являются:

  • рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями других общих условий обращения товара на товарном рынке;
  • отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке;
  • определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке.

Соглашение может быть как письменным, так и устным. Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 № 2, наличие соглашения может быть установлено исходя из того, что несколько хозяйствующих субъектов намеренно следовали общему плану поведения. С учетом этого, для признания сговора достаточно косвенных признаков и выявления согласованных действий участников.

Сговор на торгах бывает двух видов: между участниками торгов (картель) и между участником и заказчиком. Картельный сговор часто выражается в искусственном занижении цены с последующим отклонением заявок добросовестных конкурентов по формальным основаниям. Другие формы включают соглашения о неучастии в торгах или подачу заведомо неконкурентоспособных предложений, что лишает заказчика реального выбора и препятствует экономии бюджетных средств.

Распознать сговор между заказчиком и поставщиком сложнее из-за многообразия применяемых схем. На него могут указывать закупки с неверными названиями или кодами, а также документация, составленная под конкретного участника.

Подробнее о сговоре на торгах в публикации Нечестная игра: как распознать сговор на торгах и защитить бизнес.

Вас также может заинтересовать:

Дискриминация участников закупки, не являющихся плательщиками НДС

Осуществление закупки с целью ограничения числа участников

Признание контракта с единственным поставщиком недействительным

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 25 ноября 2025 г.

Защитите свой пай! Что делать, если вас исключили из кооператива, не поставив в известность

Имеют ли право исключить члена сельскохозяйственного производственного кооператива, если его не уведомили о причинах исключения из СПК?

Производственный кооператив (артель) — это добровольное объединение граждан, созданное на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции). Такая деятельность основана на личном трудовом и ином участии его членов, а также на объединении ими имущественных паевых взносов.

Члены производственного кооператива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в размерах и порядке, предусмотренных законом и уставом.

В соответствии со статьей 106.5 Гражданского кодекса член производственного кооператива может быть исключен из него по решению общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него уставом, а также в других случаях, предусмотренных законом и уставом.

Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получение пая и других выплат, предусмотренных его уставом.

Основания и порядок прекращения членства в производственном кооперативе

Согласно статье 16 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», членство в сельскохозяйственном производственном кооперативе прекращается в случае:

  • выхода члена кооператива на основании его заявления — по истечении срока, предусмотренного уставом, или, если такой срок не установлен, через две недели с даты поступления заявления в правление;
  • смерти члена СПК — с даты смерти;
  • передачи пая членом кооператива другому члену — с даты принятия общим собранием решения о такой передаче;
  • исключения члена из СПК — с момента получения им письменного уведомления об исключении.

Статья 17 того же закона устанавливает, что исключение члена кооператива возможно по окончании текущего финансового года по следующим основаниям:

  • невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом СПК, после письменного предупреждения;
  • представление недостоверных данных бухгалтерской отчетности или сведений об имущественном состоянии, если это требование закреплено в уставе;
  • причинение кооперативу ущерба невыполнением уставных обязанностей либо предъявление к кооперативу исковых требований по вине члена кооператива;
  • утрата или изначальное отсутствие права быть членом СПК в соответствии с законом и уставом;
  • участие в организации, конкурирующей с кооперативом, членом которого он состоит, либо организация, конкурирующая с кооперативом, выступает участником организации, учредителем или участником которой является данный член СПК;
  • невыполнение без уважительных причин обязательств по личному трудовому участию в сельскохозяйственном производственном кооперативе.

Устав может предусматривать и другие, не противоречащие закону, основания для исключения.

Вопрос об исключении предварительно рассматривается правлением, после чего его решение должно быть утверждено наблюдательным советом и общим собранием членов СПК.

Члены правления или наблюдательного совета могут быть исключены только по решению общего собрания.

Подробнее об исключении из кооператива в публикации Исключили из кооператива без уведомления? Защитите свои права!

Вас также может заинтересовать:

Налог на имущество после регистрации права собственности на баню

Недействительность результатов межевания земельного участка

Новый закон для садоводов: что разрешено, а что запрещено на участках?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 24 ноября 2025 г.

Противоречие курсу: как законопроект о штрафах подрывает декларируемую либерализацию

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за экономические преступления.

Правительство предложило изменения в Уголовный кодекс, предполагающие значительное увеличение штрафов за ряд экономических преступлений.

Согласно законопроекту, размеры штрафов планируется повысить в среднем в полтора-два раза. В их числе: нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), уклонение организаций от уплаты налогов, сборов или страховых взносов (ст. 199 УК РФ).

Как указывается в пояснительной записке, анализ статистических данных свидетельствует о востребованности штрафа как основного наказания за эти преступления. Суды все чаще применяют его, причем размеры штрафов часто достигают установленного законом максимума.

«Лоскутное» законодательство и фискальный уклон поправок в Уголовный кодекс

Законопроект содержит фундаментальные недостатки, превращающие предлагаемые изменения в потенциально опасный и непродуманный шаг, чреватый негативными последствиями для правоприменения.

Основным и наиболее очевидным недостатком законопроекта является его выборочный характер. Предлагаемые изменения точечно затрагивают лишь часть статей, не приводя в соответствие всю систему санкций. Статистика свидетельствует о росте числа преступлений коррупционной направленности, однако штрафы по соответствующим составам не пересматриваются.

Это создает «лоскутное» законодательство, где по одним статьям наказание актуализировано, а по другим, не менее значимым, — нет, что подрывает логику и системность уголовного закона.

Резкое увеличение финансовых санкций сопряжено со значительными рисками, особенно для малого и среднего бизнеса. Предлагаемые штрафы в диапазоне 1,5–5 млн рублей для физических лиц выходят за пределы их реальных возможностей, что прямо нарушает принцип исполнимости наказания. Руководствуясь принципом соразмерности, суды не могут назначить заведомо неисполнимый штраф.

В такой ситуации судьи с большей вероятностью будут прибегать к альтернативе — принудительным работам или лишению свободы.

Таким образом, реформа, задуманная как усиление имущественной ответственности, может обернуться увеличением нагрузки на пенитенциарную систему.

При этом авторы законопроекта концентрируются на размере штрафов, игнорируя их низкую исполняемость на практике, поэтому номинальное увеличение суммы не решает проблему. В пояснительной записке приведена статистика об их назначении, но полностью отсутствуют данные об их реальном взыскании.

Одной из явных целей законопроекта является пополнение бюджета и обеспечение дополнительных поступлений. Это ставит под сомнение цели наказания — исправление осужденного и восстановление социальной справедливости. Инициатива начинает восприниматься не как инструмент правосудия, а как механизм фискального давления, где интересы казны доминируют над правовыми принципами.

Наконец, законопроект вступает в явное противоречие с ранее заявленным властями курсом на либерализацию уголовной ответственности за экономические преступления.

Подробнее об увеличении штрафов за экономические преступления в публикации Непродуманная реформа: увеличение штрафов может перегрузить тюрьмы.

Вас также может заинтересовать:

За фиктивную регистрацию ИП предусмотрена уголовная ответственность

Налоговый контроль: как ФНС выявляет доходы неработающих граждан

Смягчение или отсрочка: почему уступки властей по НДС не спасут бизнес?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 23 ноября 2025 г.

Мошенничество с ипотекой: чем рискует продавец при завышении цены квартиры?

С какими рисками может столкнуться продавец, если в договоре указана завышенная цена, чтобы покупатель смог получить кредит в банке?

По договору купли-продажи недвижимости продавец обязуется передать квартиру в собственность покупателю.

В соответствии со статьей 555 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества. Если условие о цене недвижимости не согласовано сторонами в письменной форме, договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, исходя из стоимости товаров при сравнимых обстоятельствах, не применяются.

К договору продажи недвижимости применяются общие положения о купле-продаже, если иное не установлено специальными нормами данного кодекса.

В силу статьи 485 этого же кодекса покупатель обязан оплатить квартиру по цене, установленной договором купли-продажи.

Правовые основы кредитования: права, обязанности и ответственность

Оплата по договору продажи недвижимости может производиться в кредит. Согласно статье 819 вышеназванного кодекса, по кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуются предоставить заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных договором. В свою очередь, заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму, уплатить проценты за пользование ею, а также иные предусмотренные договором платежи, связанные с предоставлением кредита.

Если кредит предоставляется гражданину для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, в том числе кредит, обеспеченный ипотекой, то ограничения, случаи и особенности взимания иных платежей определяются законом о потребительском кредите (займе).

Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» установлено, что в условия договора потребительского кредита (займа) включаются:

  • сумма и срок действия договора;
  • срок возврата кредита;
  • процентная ставка в процентах годовых;
  • количество, размер и периодичность платежей заемщика или порядок их определения.

В договор может быть включено условие о целях использования заемщиком кредита, если его использование ограничено определенными целями. Кроме того, в договоре прописывается ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий.

Договор потребительского кредита (займа) заключается в порядке, установленном законодательством для кредитного договора и договора займа, с учетом особенностей, предусмотренных указанным законом.

За мошенничество в сфере кредитования предусмотрена уголовная ответственность. Так, согласно статье 159.1 Уголовного кодекса РФ, хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений наказывается:

  • штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей;
  • обязательными работами на срок до 360 часов;
  • исправительными работами на срок до одного года;
  • ограничением свободы или принудительными работами на срок до двух лет;
  • арестом на срок до четырех месяцев.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, может быть наказано:

  • штрафом в размере до трехсот тысяч рублей;
  • обязательными работами на срок до 480 часов;
  • исправительными работами на срок до двух лет;
  • принудительными работами на срок до пяти лет;
  • лишением свободы на срок до четырех лет.

За деяния, совершенные в крупном или особо крупном размере, установлена более строгая ответственность — до десяти лет лишения свободы.

Подробнее о рисках при продаже недвижимости в публикации Завышенная цена квартиры: налоговые и уголовные риски для продавца.

Вас также может заинтересовать:

Взыскание предоплаты с агентства недвижимости за неоказанные услуги

Неустойка за отказ от услуг риелтора по покупке недвижимости

Регистрация права на квартиру — не формальность! Как вернуть деньги?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 20 ноября 2025 г.

Цена победы — два миллиона рублей. Как предприниматель выиграл суд у «Империи поздравлений»

Арбитражный суд Кировской области отказал «Империи поздравлений» во взыскании компенсации за нарушение авторских прав.

Кировский предприниматель одержал победу в арбитражном суде в споре с ООО «Империя поздравлений», которое пыталось взыскать с него более двух миллионов рублей за нарушение авторских прав. Поводом для иска послужили копилки с рисунком «Девочка и мальчик в военной форме», которые предприниматель продавал через маркетплейс Wildberries. 

В подтверждение своих прав на рисунок компания ссылалась на трудовой договор со своим работником и акт приема-передачи исключительных прав. Факт нарушения был зафиксирован с помощью скриншотов с сайта маркетплейса.

После того как досудебная претензия с требованием выплатить компенсацию не была удовлетворена, ООО «Империя поздравлений» обратилось в суд. Однако Арбитражный суд Кировской области отказал в удовлетворении исковых требований. Компания попыталась оспорить решение, но Второй арбитражный апелляционный суд оставил вердикт в силе, окончательно подтвердив правоту предпринимателя.

Аргументация ООО «Империя поздравлений» о нарушении исключительных прав на рисунок

Данное дело заслуживает подробного анализа, поскольку, как свидетельствует картотека арбитражных дел kad.arbitr.ru, суды в подавляющем большинстве случаев удовлетворяют исковые требования ООО «Империя поздравлений» по аналогичным спорам.

Компания требовала с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства — рисунок с изображением девочки и мальчика в военной форме, который был размещен на копилках, продававшихся на маркетплейсе.

ООО «Империя поздравлений» утверждало, что обладает исключительными правами на произведение, полученными от автора — работника компании. В обоснование своих требований общество представило: трудовой договор с автором, акт приема-передачи исключительных прав, скриншоты послойного редактирования рисунка в Adobe Photoshop, подтверждающие процесс создания, каталог с опубликованным произведением, а также скриншоты страниц с товарами предпринимателя.

В апелляционной жалобе компания ссылалась на нарушение презумпции авторства, необоснованное предпочтение отданное скриншотам интернет-страниц и заключению специалиста, перед правоустанавливающими документами общества. Кроме того, утверждалось о субъективности мнения специалиста и о том, что исследование было заказным и проведено вне рамок судебного процесса. Также оспаривался довод об опровержении авторства посредством размещения изображения на Pinterest ввиду отсутствия на этом сайте достоверных данных о пользователях.

Предприниматель оспаривал как сам факт творческого характера создания рисунка, так и принадлежность прав на него ООО «Империя поздравлений». В подтверждение было представлено заключение дизайнера — члена Союза дизайнеров России, согласно которому спорное изображение является коллажом (фотомонтажом) из готовых графических элементов; аналогичные персонажи и элементы были опубликованы в сети ранее заявленной даты создания произведения и являются частью стикерпака, созданного профессиональным цифровым художником.

«Нет права — нет нарушения»: почему суды отказали в иске о нарушении авторских прав

Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций единодушно отказали в удовлетворении иска. Судьи указали, что бремя доказывания лежит на истце и включает в себя установление двух обстоятельств: принадлежность ему исключительного права и факт нарушения этого права ответчиком. При этом суды установили, что истец не доказал наличие права на иск.

Представленные в качестве доказательств трудовой договор и акт приема-передачи прав были признаны недостаточными. Судебные инстанции исходили из того, что невозможно передать право на произведение, которое не было создано лицом, его передающим.

Суды также детально проанализировали скриншоты из Adobe Photoshop. Было установлено, что скриншоты демонстрируют не процесс творческого создания изображения, а технику коллажа — комбинирование уже существующих готовых элементов. Это свидетельствует о заимствовании, а не о самостоятельном творчестве.

Также было отмечено, что каталог сам по себе не может служить доказательством ни авторства (при отсутствии указания на автора), ни принадлежности исключительного права компании.

ООО «Империя поздравлений» ссылалось на презумпцию авторства, в соответствии с которой автором признается лицо, указанное в этом качестве на экземпляре произведения. Однако судьи, руководствуясь правовой позицией Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 15.08.2024 № 302-ЭС24-3009, отклонили этот довод, указав, что данная презумпция действует только в отношении самого автора.

Доводы истца относительно заключения специалиста были отклонены. Суды указали, что специалист обладает необходимой квалификацией, а его выводы подкреплены ссылками на примеры из интернета с более ранними датами публикации.

Примечательно, что судьи даже не перешли к установлению факта размещения товара на маркетплейсе, поскольку иск был отклонен на более ранней стадии — из-за недоказанности самого права. Фактически суд руководствовался принципом: «нет права — нет нарушения».

Подробнее о взыскании компенсации за нарушение авторских прав в публикации «Империя поздравлений» проиграла суд кировскому предпринимателю.

Вас также может заинтересовать:

Когда откажут в компенсации за использование фотографии на сайте

Не каждая фотография защищена авторским правом: что важно знать?

Фотографии для сайта: как использовать фото, не нарушая авторские права

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 19 ноября 2025 г.

Начало течения срока исковой давности по требованию о возврате предоплаты по договору поставки

Как исчисляется срок исковой давности по договору поставки, если поставщик нарушил срок передачи товара покупателю?

По договору поставки поставщик обязуется в установленные сроки передавать покупателю производимые или закупаемые им товары для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием.

Поставка товаров осуществляется путем их отгрузки (передачи) покупателю по договору или иному лицу, указанному в договоре в качестве получателя. К договору поставки применяются общие положения купли-продажи.

На основании статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок исполнения продавцом обязанности по передаче товара определяется договором купли-продажи. 

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:

  • вручения товара покупателю или указанному им лицу — если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;
  • предоставления товара в распоряжение покупателя — если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара.

Требование о возврате суммы предварительной оплаты и исковая давность

Статьями 309 и 310 Гражданского кодекса предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, а односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В силу статьи 487 того же кодекса, в случае когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Данная норма предоставляет покупателю право выбора способа защиты: потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты. Учитывая, что эти требования являются альтернативными, может быть удовлетворено только одно из них. Следовательно, обращение с требованием о возврате предоплаты прекращает обязательство продавца по передаче товара.

С момента заявления требования о возврате денежных средств покупатель считается утратившим интерес к дальнейшему исполнению договора. В результате первоначальное обязательство по передаче товара, являющееся неденежным, трансформируется в денежное обязательство.

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности составляет три года. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Установление срока исковой давности обусловлено необходимостью обеспечить стабильность гражданского оборота. Это означает, что никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный срок, а должник вправе знать, как долго он будет отвечать перед кредитором. Поскольку исковая давность установлена для судебной защиты права, ее срок, по общему правилу, исчисляется с момента, когда право было объективно нарушено. Однако при исчислении этого срока также учитывается, знал ли истец или должен был знать о нарушении, то есть его субъективная осведомленность о фактах, порождающих требование к ответчику.

Подробнее о сроке исковой давности по договору поставки в публикации Срок исковой давности по поставке: с какого момента исчисляется?

Вас также может заинтересовать:

Ошибка в одной подписи: как лишиться права на взыскание долга?

Представительство в арбитражном суде – защита прав и законных интересов

Признание долга по договору: прерывает ли срок давности по неустойке?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 18 ноября 2025 г.

От данных в соцсетях до выездной проверки: как налоговые органы выявляют скрытые доходы?

Налоговая служба проверяет трудоспособных неработающих россиян на предмет нелегальной занятости и сокрытия доходов.

Федеральная налоговая служба активизировала проверки в отношении трудоспособных, но неработающих россиян с целью выявления у них скрытых доходов. Эти меры направлены на борьбу с теневой занятостью и пополнение бюджета за счет налогов, не уплаченных с доходов от аренды, неофициальной работы и сделок с имуществом.

Правовой основой для таких проверок служит Налоговый кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым налоговые органы вправе:

  • требовать документы, подтверждающие правильность исчисления налогов;
  • проводить налоговые проверки налогоплательщиков в установленном порядке;
  • производить выемку необходимых документов;
  • вызывать налогоплательщиков для дачи пояснений;
  • осматривать помещения, используемые для извлечения дохода;
  • вызывать свидетелей, которым могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля.

При этом все эти мероприятия должны осуществляться в строгом соответствии с законом.

Механизм налогового контроля: от камеральной до выездной налоговой проверки 

Мероприятия налогового контроля, проводимые налоговыми органами в рамках их полномочий, можно разделить на несколько этапов.

Камеральная налоговая проверка и анализ данных. Этот этап проводится без взаимодействия с налогоплательщиком и формирует основу для дальнейших контрольных мероприятий. Налоговые органы вправе собирать и анализировать информацию из различных источников, включая сведения от государственных органов, банков, организаций, а также из общедоступных источников.

Налоговые инспекторы анализируют:

  • данные о доходах (сведения от работодателей, банков, брокеров; информация, полученная в рамках международного автоматического обмена финансовыми данными);
  • данные о расходах (информация о крупных покупках — недвижимости, транспортных средств — из Росреестра и ГИБДД; данные о банковских операциях);
  • информацию из открытых источников (сведения из социальных сетей, платформ для размещения объявлений, таких как Авито, Профи.ру, Юла и других подобных сервисов).

Расхождение между уровнем жизни и задекларированными доходами является основанием для направления запросов и проведения проверок.

Истребование документов и пояснений. В случае выявления признаков несоответствия доходов и расходов налогоплательщика налоговый орган вправе:

  • направить требование о предоставлении пояснений. Налогоплательщик обязан в установленный срок представить письменные разъяснения относительно источников средств, характера поступлений и иных обстоятельств;
  • запросить документы, подтверждающие происхождение средств. К таким документам могут относиться договоры займа или дарения, документы о наследстве и иные.

Выездная налоговая проверка. Если представленные пояснения и документы не снимают претензий или если налогоплательщик не отреагировал на требования, назначается выездная налоговая проверка.

В рамках выездной налоговой проверки допускается:

  • допрос свидетелей. Налоговые органы могут опросить лиц, которым могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля (например, лиц, осуществлявших денежные переводы);
  • осмотр территорий, помещений, документов и предметов, принадлежащих проверяемому лицу.

Подробнее о налоговом контроле в публикации Налоговый контроль: как ФНС выявляет доходы неработающих граждан.

Вас также может заинтересовать:

Внесудебное взыскание налогов: что изменится для налогоплательщиков?

Возвращение в тень: эксперимент с самозанятыми могут свернуть досрочно

Плата за здоровье: почему инициатива Матвиенко опасна для общества?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 17 ноября 2025 г.

Основания для подачи заявления о банкротстве юридического лица: что важно знать кредиторам?

В каком случае кредитор вправе подать заявление о признании организации банкротом, если имеется задолженность?

Юридическим лицом признается организация, обладающая обособленным имуществом и отвечающая им по своим обязательствам. Юридические лица вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести обязанности, а также быть истцами и ответчиками в суде.

Согласно статье 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Юридическое лицо может быть признано судом несостоятельным (банкротом), за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии, религиозной организации и публично-правовой компании. Решение суда о признании юридического лица банкротом влечет его ликвидацию.

Признаки несостоятельности (банкротства) юридического лица, размер обязательств

Основания для признания судом юридического лица банкротом, порядок его ликвидации и очередность удовлетворения требований кредиторов установлены Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии с указанным законом, юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и оплате труда работников, и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства или обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления срока их исполнения.

Для определения признаков банкротства учитываются:

  • размер денежных обязательств, включая задолженность за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате компенсации сверх возмещения вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия;
  • размер обязательных платежей без учета штрафов, пеней и иных финансовых санкций.

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника.

Подробнее о банкротстве организации в публикации Банкротство по требованию кредитора: как признать организацию банкротом.

Вас также может заинтересовать:

Ответственность конкурсного управляющего за причиненные убытки

Отстранение конкурсного управляющего в деле о банкротстве

Субсидиарная ответственность: когда учредитель отвечает по долгам ООО?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 16 ноября 2025 г.

Презумпция вины учебного заведения: как взыскать компенсацию со школы за избиение ребенка?

Несет ли ответственность школа, если учащегося третьего класса избили одноклассники после уроков? 

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, в том числе вследствие причинения вреда.

По общему правилу вред, причиненный личности гражданина, подлежит возмещению в полном объеме самим причинителем. Однако эта обязанность может быть возложена на иное лицо. Кроме того, как законом, так и договором может быть установлена обязанность выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда — эта норма применяется как к причинителю, так и к иным лицам.

Закон регулирует ответственность за малолетних. Согласно статье 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители, усыновители или опекуны. Их ответственность наступает по принципу вины, то есть они могут быть освобождены от обязанности возместить вред, если докажут, что он возник не по их вине.

Учитывая, что малолетние в силу возраста не являются субъектами гражданско-правовой ответственности, требование о возмещении вреда предъявляется непосредственно к их законным представителям.

Обязанности и ответственность образовательных организаций, права обучающихся

В Российской Федерации установлены следующие уровни общего образования:

  • дошкольное образование;
  • начальное общее образование;
  • основное общее образование;
  • среднее общее образование.

Лица, осваивающие образовательные программы начального, основного или среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, признаются обучающимися (учащимися).

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с законодательством, создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися (учащимися).

В силу статьи 28 указанного закона, образовательная организация несет установленную законом ответственность за невыполнение возложенных на нее функций, а также за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.

К числу основных прав обучающихся относятся:

  • право на уважение человеческого достоинства;
  • защита от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности;
  • охрана жизни и здоровья.

Охрана здоровья обучающихся, которая включает в себя обеспечение их безопасности во время пребывания в организации, осуществляется непосредственно этой образовательной организацией.

Образовательные организации обязаны создавать условия для охраны здоровья учащихся, а также обеспечивать расследование и учет несчастных случаев, происходящих с учащимися в период их нахождения в организации.

С учетом этого право обучающихся на охрану жизни и здоровья гарантируется системой закрепляемых в законодательном порядке мер, включающих как обязанность образовательной организации обеспечить безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра за обучающимися во время их пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и установление ответственности образовательных организаций за жизнь и здоровье обучающихся.

Подробнее об ответственности образовательной организации в публикации Школа в ответе: кто заплатит за избиение ребенка после уроков?

Вас также может заинтересовать:

Как перевести ребенка в другую школу: что нужно знать родителям?

Компенсация за травму, полученную ребенком на территории школы

Травма на детской площадке: с кого требовать компенсацию?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 13 ноября 2025 г.

Не та подпись: почему подписание акта сверки бухгалтером не прерывает исковую давность

Прерывается ли исковая давность на взыскание долга по договору поставки, если акт сверки расчетов подписан главным бухгалтером организации?

По договору поставки поставщик (продавец), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в установленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Покупатель обязан оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором. Если условия расчетов соглашением сторон не определены, расчеты осуществляются платежными поручениями.

В силу статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором поставки предусмотрено, что оплату товаров производит получатель (плательщик), который неосновательно отказался от оплаты или не оплатил товары в установленный срок, поставщик вправе потребовать оплаты от покупателя.

Если договор предусматривает поставку товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата производится покупателем после отгрузки (выборки) последней части комплекта, если иное не установлено договором.

Исковая давность: сроки, перерыв и последствия истечения исковой давности

Исковая давность — это срок для защиты нарушенного права в суде. Общий срок исковой давности составляет три года. Течение срока начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком, если иное не предусмотрено законом.

Законом может быть установлен специальный срок исковой давности (сокращенный или более длительный по сравнению с общим сроком) для отдельных видов требований.

При этом срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Согласно статье 203 Гражданского кодекса, течение срока исковой давности прерывается, если обязанное лицо совершило действия, свидетельствующие о признании долга. После перерыва срок исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, в новый срок не засчитывается.

Должник, исполнивший обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, даже если в момент исполнения он не знал об истечении давности. Если по истечении срока исковой давности должник признает в письменной форме свой долг, течение срока исковой давности начинается заново.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 разъяснено, что к действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, относятся:

  • признание претензии;
  • изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, а также просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или рассрочке платежа);
  • акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.

Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании.

Признание части долга (в том числе путем его частичной уплаты) не свидетельствует о признании долга в целом, если иное не оговорено должником.

Если обязательство предусматривало исполнение по частям или в виде периодических платежей, и должник признал лишь одну из частей (платеж), это не прерывает течение срока исковой давности по остальным частям (платежам).

Подробнее о взыскании долга по договору поставки в публикации Ошибка в одной подписи: как лишиться права на взыскание долга?

Вас также может заинтересовать:

Договор или УПД: чья цена главнее? Что важно знать покупателю

Приемка товара с браком: лишается ли покупатель права на претензии?

Признание долга по договору: прерывает ли срок давности по неустойке?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 12 ноября 2025 г.

Продажа контрафакта: правовые последствия незаконного использования товарного знака

Какая ответственность предусмотрена за продажу на маркетплейсах реплик известных брендов?

На территории Российской Федерации исключительное право на товарный знак возникает в случае его регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в соответствии с международным договором.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак осуществляется для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, включая этикетки и упаковку, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся, перевозятся или ввозятся с этой целью.

Последствия использования товарного знака без разрешения правообладателя

Под использованием товарного знака признается его применение правообладателем, лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, или другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что такое использование осуществляется для индивидуализации товаров, работ, услуг. Данное положение не распространяется на случаи, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также на использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, если это изменение не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя обозначения, сходные с его товарным знаком, в отношении товаров, для которых этот знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Продукция, являющаяся репликой известных брендов, считается контрафактной, так как представляет собой подделку с незаконно нанесенным товарным знаком.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Кроме того, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков либо выплаты компенсации:

  • в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей (определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения);
  • в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
  • в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Подробнее о продаже реплик известных брендов в публикации Не бренд, а подделка: какая ответственность грозит продавцам реплик?

Вас также может заинтересовать:

За продажу контрафактного товара не освободят от ответственности

Компенсация за товарный знак при покупке товара у дистрибьютора

Ответственность за продажу контрафактных товаров через маркетплейс

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 11 ноября 2025 г.

Цена налоговой реформы: чем обернется увеличение фискальной нагрузки для малого бизнеса

Под давлением делового сообщества правительство смягчило новые налоговые правила для малого и среднего бизнеса.

Правительство объявило о смягчении ключевых положений налоговой реформы, чтобы сделать предстоящие изменения в законодательстве менее болезненными для предпринимателей. Ко второму чтению бюджетного пакета в Госдуме подготовлены поправки, смягчающие последствия снижения порога доходов для уплаты НДС для малого и среднего бизнеса. Вместо одномоментного перехода снижение будет поэтапным: с 2026 года порог составит 20 миллионов рублей, с 2027-го — 15 миллионов, а с 2028 года — 10 миллионов рублей.

Для облегчения этого перехода также предложены административные меры. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, для налогоплательщиков, впервые нарушивших правила по НДС, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности.

Также власти смягчили свою позицию по патентной системе налогообложения (ПСН). Первоначальный план полностью запретить ее для стационарной торговли и грузоперевозок скорректирован. Патент планируют сохранить для магазинов в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах. Министр финансов Антон Силуанов высказался еще шире, пообещав не лишать права на ПСН всю стационарную розницу и грузоперевозки.

Системные проблемы налоговой реформы и увеличение фискальной нагрузки на бизнес

Ключевые недостатки предлагаемых налоговых изменений сводятся к ряду системных проблем, создающих чрезмерное фискальное давление на малый и средний бизнес. Основная тяжесть реформы ложится на наименее защищенную и наиболее уязвимую часть экономики.

Даже с учетом смягчения в виде поэтапного снижения порога — сначала до 20, затем до 15 и, наконец, до 10 миллионов рублей вместо изначально планировавшихся 10 миллионов, — снижение с текущих 60 миллионов рублей к 2028 году составит в шесть раз. Это выводит из-под льготного налогового режима сотни тысяч компаний, а под порог в 10 миллионов рублей попадает около 700 тысяч налогоплательщиков.

Снижение порога для уплаты налога на добавленную стоимость при применении УСН повлечет за собой резкое увеличение налоговой нагрузки на бизнес, который исторически создавался и работал без НДС. Для многих предпринимателей на УСН введение порога по НДС представляет собой не просто дополнительный налог, а кардинальное изменение бизнес-модели. Предприниматели будут вынуждены либо закладывать налог в цену, рискуя потерять клиентов, либо покрывать его из своей прибыли.

Существенно возрастает и административная нагрузка. Ведение НДС требует бухгалтерского учета, сдачи деклараций и ведения счетов-фактур. Для микробизнеса это означает необходимость нанимать квалифицированного бухгалтера, что создает дополнительные расходы.

Заявленные послабления для патентной системы носят недостаточный характер, фактически ведущий к ее упразднению. При этом существует прямое расхождение между словами премьера, говорящего о сохранении ПСН только для сельской и труднодоступной местности, и министра финансов, заявляющего о сохранении патента для всей стационарной розницы.

Упразднение патентной системы наносит удар по малоформатной торговле. Исключение розницы из льготного режима ставит на грань выживания тысячи небольших магазинов, которые не выдерживают конкуренции с сетевыми ритейлерами. Для предпринимателей на патенте переход на иную систему означает рост налогов, который может быть десяти-пятнадцатикратным.

При этом возникает острый социальный аспект. Магазины у дома выполняют важную социальную функцию. Их закрытие ударит по доступности товаров первой необходимости для населения.

Подробнее об изменениях в налоговом законодательстве в публикации Смягчение или отсрочка: почему уступки властей по НДС не спасут бизнес?

Вас также может заинтересовать:

Возвращение в тень: эксперимент с самозанятыми могут свернуть досрочно

Плата за здоровье: почему инициатива Матвиенко опасна для общества?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 10 ноября 2025 г.

Подписание договора неуполномоченным лицом: последствия и последующее одобрение

Действителен ли договор, если подписанный за руководителя юридического лица другим лицом, заверен печатью организации?

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из договоров и иных сделок, которые либо прямо предусмотрены законом, либо не противоречат ему.

В соответствии со статьей 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ), если иное не предусмотрено кодексом.

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки подразделяются на односторонние и двух- или многосторонние (договоры). Для заключения договора требуется выражение согласованной воли двух или более сторон.

Последствия совершения сделки с лицом без полномочий или с их превышением

Согласно статье 53 вышеназванного кодекса, юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает обязанности через свои органы, которые действуют в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом. Порядок образования и компетенция этих органов определяются кодексом, другими законами и учредительными документами.

Как правило, таким органом является единоличный исполнительный орган (руководитель): директор, генеральный директор и т. д. (ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 17 Федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах», ст. 26 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст. 30 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 13 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).

Статья 160 ГК РФ устанавливает, что письменная сделка совершается путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного сторонами или уполномоченными лицами. Законом, иными правовыми актами или соглашением сторон могут быть установлены дополнительные требования к форме (бланк, печать и пр.), а также последствия их несоблюдения. Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки.

В силу статьи 183 ГК РФ, если сделка совершена лицом без полномочий или с их превышением, она считается заключенной от имени и в интересах самого этого лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку.

До момента одобрения другая сторона сделки вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, за исключением случаев, когда при совершении сделки она знала или должна была знать об отсутствии у совершающего сделку лица полномочий либо об их превышении.

Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.

Подробнее о действительности договора в публикации Сделка без полномочий: подписание договора неуполномоченным лицом.

Вас также может заинтересовать:

Договор или УПД: чья цена главнее? Что важно знать покупателю

Подпись под вопросом: когда договор могут оспорить из-за доверенности

Приемка товара с браком: лишается ли покупатель права на претензии?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 9 ноября 2025 г.

Право на мнение: как удаление отзывов маркетплейсом нарушает права потребителей

Будут ли признаны действия маркетплейса недобросовестной конкуренцией при удалении негативных отзывов без объяснения причин?

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» закрепляет за потребителем право на получение необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) и реализуемых им товарах (работах, услугах).

Указанная информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей.

Статья 10 указанного Закона обязывает продавца (изготовителя, исполнителя) своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора товара.

В обязательном порядке информация о товарах (работах, услугах) должна содержать, в частности, цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы, срок службы или срок годности товаров (работ).

Удаление отзывов на маркетплейсе: права потребителей и недобросовестная конкуренция

Законом закреплено право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей, которое включает в себя право на обмен мнениями о товарах (работах, услугах). Отзыв является одной из форм реализации этого права на обмен мнениями. Удаление негативных отзывов без какого-либо объяснения со стороны маркетплейса ограничивает данное право и нарушает информационные права других потребителей, которые лишаются возможности получить объективное представление о товаре.

Систематическое удаление негативных отзывов формирует искаженное и недостоверное представление о товаре, что не только нарушает положения закона о защите прав потребителей, но и антимонопольное законодательство.

Отношения в сфере защиты и предупреждения недобросовестной конкуренции регулируются Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Положения закона применяются к российским и иностранным юридическим лицам, а также к физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей.

Согласно данному закону, конкуренция определяется как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность одностороннего воздействия на общие условия обращения товаров на рынке. Под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов, направленные на получение необоснованных преимуществ, противоречащие законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинившие или способные причинить убытки конкурентам либо нанести вред их деловой репутации.

Статья 14.2 вышеуказанного закона содержит прямой запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение. Это относится, в том числе, к введению в заблуждение относительно качества и потребительских свойств предлагаемого к продаже товара, его назначения, способов и условий изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей.

Действия маркетплейса по систематическому удалению негативных отзывов могут быть расценены как недобросовестная конкуренция, а именно как введение потребителей в заблуждение через создание ложного впечатления о качестве товара.

Подробнее о недобросовестной конкуренции в публикации Удаление отзывов маркетплейсом — недобросовестная конкуренция.

Вас также может заинтересовать:

Маркетплейс вернул товар со следами эксплуатации: как взыскать убытки?

Пломба сорвана — откажет ли интернет-магазин в возврате ноутбука?

Судебные споры с маркетплейсами: что необходимо знать продавцам

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 6 ноября 2025 г.

Гарантия, качество и последствия: право покупателя на расторжение договора поставки

В каких случаях покупатель вправе отказаться от договора поставки и потребовать возврата уплаченной суммы?

По договору поставки поставщик обязуется передать в установленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской или иной деятельности, не связанной с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Поставщик обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует условиям договора поставки. Под качеством товара понимается совокупность свойств и признаков продукции, которая обусловливает ее способность удовлетворять потребности и запросы покупателя, соответствовать назначению и предъявляемым требованиям.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара поставщик обязан передать товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если поставщик при заключении договора был уведомлен покупателем о конкретных целях приобретения товара, он обязан передать товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

В случаях, когда законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству товара, поставщик обязан передать покупателю товар, соответствующий таким требованиям.

Права покупателя по договору поставки при обнаружении недостатков в товаре

Согласно статье 470 Гражданского кодекса Российской Федерации, товар должен соответствовать требованиям качества на момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором, и в течение разумного срока быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Если поставщик передал товар ненадлежащего качества и не оговорил его недостатки, покупатель вправе потребовать:

  • соразмерного уменьшения цены;
  • безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков.

В случае существенного нарушения требований к качеству (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе:

  • отказаться от договора поставки и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
  • потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

В силу статьи 476 ГК РФ поставщик отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что они возникли до момента передачи товара или по причинам, существовавшим до этого момента.

Из указанной нормы следует, что бремя доказывания причин возникновения недостатков товара распределяется между сторонами договора поставки в зависимости от того, установлен ли на товар гарантийный срок.

Если гарантийный срок на товар установлен, то при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока предполагается, что они возникли до передачи товара, и за них несет ответственность поставщик, пока не докажет обратное. Соответственно, если гарантийный срок на товар не установлен, то предполагается, что недостатки возникли по вине покупателя, в связи с неправильной эксплуатацией или хранением товара, действиями третьих лиц или непреодолимой силы, если иное не доказано покупателем.

При этом даже при отсутствии гарантийного срока или срока годности покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара либо в пределах более длительного срока, если такой срок установлен законом или договором поставки.

Подробнее об отказе от договора поставки в публикации Существенный недостаток товара: порядок отказа от договора поставки.

Вас также может заинтересовать:

Договор или УПД: чья цена главнее? Что важно знать покупателю

Приемка товара с браком: лишается ли покупатель права на претензии?

Признание долга по договору: прерывает ли срок давности по неустойке?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 5 ноября 2025 г.

Кабальное условие: когда выкуп активов по договору франчайзинга является недействительным?

Является ли кабальным условие договора франчайзинга, согласно которому при его нарушении франчайзер вправе выкупить оборудование за тридцать процентов рыночной цены?

Отношения в сфере франчайзинга регулируются общими нормами о договорах и главой 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной коммерческой концессии.

В соответствии со статьей 1027 указанного кодекса, по договору коммерческой концессии (франчайзинга) правообладатель (франчайзер) обязуется предоставить пользователю за вознаграждение право использовать в его предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих франчайзеру исключительных прав. В этот комплекс входят права на товарный знак, знак обслуживания, а также на иные объекты, такие как коммерческое обозначение или секрет производства (ноу-хау).

Договор франчайзинга заключается в письменной форме. Предоставление права использования по такому договору подлежит государственной регистрации в уполномоченном органе по интеллектуальной собственности. Несоблюдение требования о государственной регистрации означает, что предоставление права использования не состоялось.

Обязанности и ограничения, установленные для пользователя по договору франчайзинга

В соответствии с договором франчайзинга пользователь обязан:

  • использовать коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации франчайзера способом, указанным в договоре, при осуществлении предусмотренной этим договором деятельности;
  • обеспечивать соответствие качества производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ и услуг, производимых непосредственно франчайзером;
  • соблюдать инструкции и указания франчайзера, направленные на обеспечение единообразия использования комплекса исключительных прав, в том числе касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений;
  • оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, которые были бы им предоставлены при приобретении товара (работы, услуги) непосредственно у франчайзера;
  • не разглашать секреты производства (ноу-хау) франчайзера и иную полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
  • предоставлять оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором;
  • информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом об использовании средств индивидуализации на основании договора коммерческой концессии.

Договором франчайзинга могут быть установлены ограничительные условия для пользователя, в частности:

  • обязательство не конкурировать с франчайзером на закрепленной территории в рамках деятельности, предусмотренной договором;
  • обязательство не приобретать аналогичные права по договорам коммерческой концессии у конкурентов (потенциальных конкурентов) франчайзера;
  • обязательство не использовать товарные знаки или коммерческие обозначения других правообладателей для реализации аналогичных товаров, работ или услуг.

Являются ничтожными условия договора франчайзинга, обязывающие пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения или место жительства на определенной договором территории.

Подробнее о заключении договора франчайзинга в публикации Скрытые риски франчайзинга: анализ кабальных условий договора.

Вас также может заинтересовать:

Взыскание убытков и неустойки по договору коммерческой концессии

Передача права использования товарного знака по договору франчайзинга

Споры по франшизе: типичные ошибки по договору франчайзинга

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Вас также может заинтересовать