Обязательно поделитесь с друзьями

среда, 17 августа 2022 г.

Увольнение беременной женщины по соглашению сторон: когда признают незаконным?

Когда увольнение беременной женщины по соглашению сторон могут признать незаконным и обязать восстановить на работе?

Трудовым законодательством предусмотрены основания для прекращения трудового договора. Одним из таких является расторжение трудового договора по соглашению сторон. В соответствии со статьей 78 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению его сторон. Как правило, по указанному основанию расторгается срочный трудовой договор до истечения его срока. Вместе с тем закон не запрещает расторгнуть по данному основанию и трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.

Для соглашения сторон как основания прекращения трудового отношения требуется волеизъявление как работника, так и работодателя. Желания только работника или только работодателя для прекращения трудового договора по соглашению сторон недостаточно. При достижении договоренности между работником и работодателем, трудовой договор может быть расторгнут в любое время в срок, определенный сторонами. Аннулирование договоренности относительно срока и основания увольнения допускается лишь при взаимном согласии работника и работодателя.

Трудовое законодательство содержит прямой запрет на увольнение беременной женщины. Статьей 261 Трудового кодекса установлено, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается. Исключение составляют случаи ликвидации юридического лица либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Из буквального толкования данной нормы права следует прийти к выводу, что данные ограничения должны распространяться лишь на увольнение беременных женщин по инициативе работодателей.

В случае если работник и работодатель пришли к обоюдному согласию на прекращение трудовых отношений, то у работодателя имеется полное право отказать уволившемуся работнику в аннулировании соглашения о расторжении трудового договора и  восстановлении его на работе. Вместе с тем судебная практика допускает исключения из данного правила в случае, когда женщина узнала о своей беременности после увольнения. То есть беременность должна была наступить еще в момент, когда трудовые отношения с работодателем не были прекращены.

Подробнее о запрете на увольнение беременных женщин, читайте Увольнение беременной женщины – когда признают незаконным?

Вас также может заинтересовать:

ИП прекратил деятельность: какие выплаты положены работнику

Испытательный срок: могут ли уволить после окончания испытания?

Когда работник может отозвать заявление на увольнение

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

вторник, 16 августа 2022 г.

Возврат имущества после смерти реабилитированных лиц: кто из родственников имеет право?

Кто имеет право на возврат имущества или возмещения его стоимости после смерти реабилитированных лиц?

Законом РФ от 18.10.1991 № 1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий» предусмотрено, что конфискованное, изъятое и выбывшее из их владения в связи с репрессиями имущество возвращается реабилитированным лицам, либо возмещается его стоимость или выплачиваются денежные компенсации. Возврат имущества, возмещение его стоимости или выплата компенсаций производится по месту нахождения или реализации этого имущества независимо от того, где были репрессированы и проживают реабилитированные лица.

Возврату, возмещению или компенсации не подлежит:

  • имущество (включая жилые дома), национализированное (муниципализированное) либо подлежавшее национализации (муниципализации) в соответствии с законодательством, действовавшим на момент конфискации, изъятия, выбывшее из владения иным путем;
  • имущество, уничтоженное во время гражданской и Великой Отечественной войн или в результате стихийных бедствий;
  • земельные участки, плодово-ягодные насаждения, неубранные посевы;
  • имущество, изъятое из гражданского оборота.

В соответствии с Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 30.11.1925 на все национализированные строения велись списки в соответствующих отделах местного хозяйства. Копии списков таких строений передавались в НКВД. На коммунальные отделы (отделы местного хозяйства) возлагалось ведение реестра муниципализированных строений. Для реализации права на возврат имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежных компенсаций необходимо установить было ли указанное имущество национализировано (муниципализировано) на момент изъятия.

Изъятое имущество возвращают государственные и общественные организации, у которых оно находится. Возмещение износа имущества при его возврате не производится. При невозможности возврата сохранившегося имущества возмещается его стоимость в соответствии с произведенной в установленном порядке оценкой. В тех случаях, когда факт конфискации, изъятия или выбытия имущества из владения иным путем установлен, но документы о характере, состоянии и количестве этого имущества отсутствуют либо утрачены, выплачиваются денежные компенсации.

Подробнее о порядке возврата имущества, возмещения его стоимости и выплаты компенсации, читайте Право на возврат имущества после смерти реабилитированных лиц.

Вас также может заинтересовать:

Какие льготы полагаются инвалидам войны и членам их семей

Новый порядок переосвидетельствования инвалидности

Приватизация квартиры, полученной взамен аварийного жилья

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

понедельник, 15 августа 2022 г.

Досрочное погашение кредита: что нужно знать заемщику о возврате страховой премии

Когда заемщик может требовать возврата части страховой премии при досрочном погашении кредита?

В соответствии с Федеральным законом от 26.01.1996 N 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин использующий, приобретающий или заказывающий товары (работы, услуги) для личных нужд, он пользуется правами, предоставленными потребителю Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-I «О защите прав потребителей».

Законодательство о защите прав потребителей предоставляет потребителям право на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг). Потребитель вправе отказаться от исполнения такого договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с указанным правилом, недействительны.

Гражданским законодательством также допускается односторонний отказ страхователя от договора страхования. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

К указанным обстоятельствам закон относит:

  • гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая;
  • прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью.

Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным выше основаниям.

Подробнее о возврате страховки по договору страхования, читайте Возврат страховой премии при досрочном погашении кредита.

Вас также может заинтересовать:

Как вернуть списанные банком в счет долга по кредиту пособия

Страховая ответит за нарушение выплаты страхового возмещения

Что важно знать о возврате страховки по договору ипотеки

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

воскресенье, 14 августа 2022 г.

Обращение с твердыми коммунальными отходами: кто вправе не платить за вывоз мусора?

Начисляется ли плата за обращение с ТКО, если право собственности на объект не зарегистрировано?

Жилищным законодательством установлена обязанность граждан и организаций по своевременной и полной  оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. На основании статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации указанная обязанность возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение. Плата за коммунальные услуги включает в себя также плату за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В силу статьи 155 Жилищного кодекса собственники жилых домов вносят плату за коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления ТКО).

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, регулируются отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов, а также порядок определения размера платы за коммунальные услуги.

В соответствии с указанными Правилами под домовладением понимается жилой дом и примыкающие к нему или отдельно стоящие на общем с жилым домом земельном участке надворные постройки (гараж, баня, помещения для содержания домашнего скота и птицы). К коммунальной услуге относится услуга по обращению с ТКО. Потребителем является собственники или пользователи помещений в многоквартирном доме, жилом доме, домовладении, потребляющие коммунальные услуги.

Подробнее о внесении платы за вывоз мусора, читайте Плата за обращение с ТКО за объект незавершенного строительства.

Вас также может заинтересовать:

Какое расстояние должно соблюдаться до контейнерных площадок для мусора?

Можно ли сделать перерасчет платы за вывоз мусора на даче?

Не вывозят мусор: куда жаловаться на регионального оператора?

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

суббота, 13 августа 2022 г.

Квартира, полученная взамен аварийного жилья: что нужно знать о приватизации?

Разрешается ли приватизация квартиры, предоставленной по договору социального найма взамен аварийного жилья, которое было приватизировано?

В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается передача в собственность граждан в установленном законом порядке имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Положения указанного кодекса, регулирующие порядок приобретения и прекращения права собственности, при приватизации данного имущества применяются, если законодательством о приватизации не предусмотрено иное.

Законом РФ от 04.07.1991 N 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» установлены основные принципы приватизации жилищного фонда социального использования, а также определены правовые, социальные и экономические основы преобразования отношений собственности на жилище. Целью данного закона является создание условий для реализации права граждан на удовлетворение потребностей в жилище, улучшения использования и сохранности жилищного фонда.

Под приватизацией жилого помещения понимается безвозмездная передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемого ими жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде. Граждане, имеющие право пользования жилым помещением государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести указанное помещение в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего.

Приватизация жилого помещения допускается с согласия всех имеющих право на приватизацию данного помещения совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Передача жилого помещения в собственность граждан оформляется договором передачи, заключаемым органами государственной власти или органами местного самоуправления, предприятием, учреждением с гражданином, получающим жилое помещение в собственность в порядке, установленном законодательством.

Подробнее о безвозмездной передаче жилых помещений в собственность граждан, читайте Повторная приватизация квартиры взамен аварийного жилья.

Вас также может заинтересовать:

Жилье для инвалидов – когда признают непригодным для проживания?

Как оспорить отказ в приватизации жилого помещения

Отказ от приватизации жилого помещения

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

пятница, 12 августа 2022 г.

Получение налогового вычета при продаже автомобиля: что нужно знать?

В каком размере предоставляется имущественный налоговый вычет по НДФЛ при продаже нескольких автомобилей?

Законодательством о налогах и сборах установлена налоговая база по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации при определении налоговой базы по указанному налогу учитываются все доходы, полученные налогоплательщиком в денежной и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми, у него возникло. Кроме того, в расчет налоговой базы принимаются доходы в виде материальной выгоды.

На основании пункта 17.1 указанной нормы освобождаются от налогообложения НДФЛ доходы, полученные физическими лицами за соответствующий налоговый период от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более. Доход налогоплательщиков от продажи имущества, в том числе автомобилей, находившихся в собственности граждан менее трех лет, подлежит обложению налогом на общих основаниях – по ставке 13 %.

Налогоплательщики при определении размера налоговой базы в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса имеют право на получение имущественного налогового вычета. Налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, ограничен суммой в 250 000 рублей. Указанный вычет применяется и при продаже автомобилей.

Налоговый кодекс не предусматривает предоставления имущественного налогового вычета при продаже каждого автомобиля. Вычет предоставляется в размере, не превышающем 250 000 рублей. В случае продажи нескольких автомобилей налогоплательщик имеет право уменьшить сумму дохода, полученного от продажи указанного имущества, на сумму имущественного налогового вычета в размере, не превышающем в целом по всем автомобилям 250 000 рублей.

Подробнее о налогообложении доходов, полученных физическими лицами, читайте Имущественный налоговый вычет при продаже автомобилей.

Вас также может заинтересовать:

Автомобиль продан, а транспортный налог продолжают начислять

Имущественный налоговый вычет без права передачи супругу

Как получить социальный налоговый вычет за покупку лекарств

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

четверг, 11 августа 2022 г.

Штрафы при управлении самокатом: когда привлекут к ответственности?

Привлекаются ли пользователи самокатов к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения?

Участником дорожного движения в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» признается лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства. Аналогичное определение содержится в Правилах дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090.

В силу пункта 1.2 Правил дорожного движения под пешеходом понимается лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

Пунктом 4.1 Правил предусмотрено, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части).

Правилами установлено, что при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора.

Подробнее о правах и обязанностях участников дорожного движения, читайте Административная ответственность пользователей самокатов.

Вас также может заинтересовать:

Автомобиль продан, а транспортный налог продолжают начислять

Как обжаловать постановление ГИБДД

Нарушение правил дорожного движения без вины

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

среда, 10 августа 2022 г.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности при болезни ребенка: что нужно знать?

Как оплачивается пособие по временной нетрудоспособности при болезни ребенка, если требуется уход за ребенком?

Трудовым законодательством предусмотрены гарантии работникам при временной нетрудоспособности. В соответствии с положениями статьи 183 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан оплатить работнику временную нетрудоспособность. Размеры пособий и условия их выплаты устанавливаются федеральными законами. Основанием для получения одним из родителей пособия по временной нетрудоспособности при болезни ребенка является его болезнь.

Порядок назначения и выплаты пособия регулируется Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляется в случаях:

  • необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
  • карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным.

На основании статьи 6 указанного закона пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет – за весь период лечения ребенка:

  • до 60 дней в году по всем случаям ухода за ребенком;
  • до 90 дней в году по всем случаям ухода за ребенком в связи с заболеваниями, которые включены в перечень, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20.02.2008 N 84н. К таким болезням относятся инсулинзависимый сахарный диабет, артрит, аутизм, эпилепсия, астма, туберкулез и др. В перечень также включены травмы (в том числе внутричерепные травмы и травмы внутренних органов), ожоги, отморожение и т. д.

Пособие по временной нетрудоспособности в случае ухода за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет оплачивается до 45 дней в году по всем случаям ухода за ребенком, из них по каждому случаю лечения ребенка – до 15 дней. Уход за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет оплачивается за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации до 120 дней в году по всем случаям ухода за ребенком.

Подробнее об обязанности работодателя  оплатить работнику временную нетрудоспособность, читайте Пособие по временной нетрудоспособности при болезни ребенка.

Вас также может заинтересовать:

Как вернуть детские пособия, списанные за долги по кредиту

Кто обязан обеспечить ребенка лекарственными препаратами

Оплата пособия по нетрудоспособности после увольнения

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

вторник, 9 августа 2022 г.

Новый специальный налоговый режим: что нужно знать бизнесу об автоматизированной УСН?

Имеют ли право налогоплательщики, перешедшие на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, осуществлять деятельность в других регионах?

Федеральным законом от 25.02.2022 N 17-ФЗ в качестве эксперимента введен новый специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». В соответствии с указанным законом эксперимент проводится в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Переход организаций и предпринимателей на автоматизированную упрощенную систему налогообложения осуществляется в порядке, установленном законом.

Автоматизированную упрощенную систему налогообложения имеют право применять юридические лица, состоящие на учете по месту их нахождения, и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете по месту жительства физических лиц. При условии, что место нахождения (место жительства) расположено на территории субъекта Российской Федерации, где проводится эксперимент: городе Москва, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

С 1 июля перейти на автоматизированную упрощенную систему налогообложения могут только вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, которые в течение 30 дней с даты постановки на налоговый учет подадут уведомление о применении АУСН. С 01.01.2023 указанная система налогообложения станет доступна для всех остальных юрлиц и предпринимателей, которые до 31 декабря текущего года уведомят налоговый орган о переходе на данный спецрежим.

Законом установлены ограничения по применению данной системы налогообложения. В частности, не вправе применять указанный спецрежим юридические лица, имеющие филиалы или обособленные подразделения, организации и индивидуальные предприниматели, производящие подакцизные товары. Также не вправе применять данный режим организации и индивидуальные предприниматели, применяющие иные режимы налогообложения, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.

Подробнее о переходе на АУСН, читайте Право на автоматизированную упрощенную систему налогообложения.

Вас также может заинтересовать:

Автоматизированная УСН – кто окажется в выигрыше?

Продление сроков уплаты единого налога организациями и ИП

Уведомление о переходе на новую автоматизированную УСН

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

понедельник, 8 августа 2022 г.

Переосвидетельствование инвалидности: как проводится медико-социальная экспертиза?

В каком порядке происходит прохождение инвалидом медико-социальной экспертизы при переосвидетельствовании?

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлено, что признание инвалидом гражданина, имеющего нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм, осуществляется учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ). Порядок и условия признания граждан инвалидами устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 N 588, условиями признания граждан инвалидами являются:

  • нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма вследствие заболеваний, последствиями травм или дефектами;
  • ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
  • необходимость в мероприятиях по реабилитации и абилитации.

Правилами предусмотрено, что в зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданам, признанным инвалидами, устанавливаются I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид».

В случае признания граждан инвалидами датой установления инвалидности считается дата поступления в бюро направления на медико-социальную экспертизу. Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за месяцем, на который назначено проведение очередной медико-социальной экспертизы (переосвидетельствования) гражданина.

По общему правилу переосвидетельствование необходимо проходить:

  • инвалидам I группы раз в два года;
  • инвалидам II и III групп – раз в год;
  • детям-инвалидам – один раз в течение срока, на который ребенок признан инвалидом.

Группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования устанавливается в установленном Правилами порядке. Переосвидетельствование инвалида (ребенка-инвалида) может осуществляться заблаговременно, но не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности.

Подробнее о выборе формата прохождения медико-социальной экспертизы, читайте Новые правила прохождения инвалидом переосвидетельствования.

Вас также может заинтересовать:

Льготы по коммунальным услугам для инвалидов

Меры соцподдержки инвалидов войны и членов их семей

Продолжительность рабочего времени инвалида

Больше новостей законодательства на нашем сайте.

Вас также может заинтересовать