Обязательно поделитесь с друзьями

пятница, 20 сентября 2024 г.

Вывоз мусора для ИП: когда предприниматель не обязан заключать договор по обращению с ТКО?

Обязан ли предприниматель заключать договор на оказание услуг по обращению с ТКО при отсутствии офиса?

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления регулируются Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Статьей 24.6 указанного закона предусмотрено, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории региона обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов, если иное не предусмотрено законодательством. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным для регионального оператора.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Обязанность заключение договора на оказание услуг по обращению с коммунальными отходами

Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с ТКО в порядке, установленном настоящим разделом, в отношении твердых коммунальных отходов, образующихся в зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях с лицами, владеющими такими зданиями, строениями, сооружениями, помещениями на законных основаниях, или уполномоченными ими лицами.

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, особенности предоставления отдельных видов коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, условия и порядок заключения соответствующих договоров устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, установлено, что условия предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме определяются:

  • в договоре управления многоквартирным домом, заключаемом собственниками помещений в многоквартирном доме или органом управления товарищества собственников жилья, кооператива с управляющей организацией, выбранной в установленном жилищным законодательством порядке для управления многоквартирными домами;
  • в договоре о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключаемом товариществом собственников жилья или кооперативом с собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, в котором создано ТСЖ или кооператив;
  • в договорах на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключаемых собственниками жилых помещений в многоквартирном доме с соответствующим региональным оператором по обращению с ТКО.

Подробнее об обращении с твердыми коммунальными отходами читайте Заключение договора с ИП без офиса на оказание услуг по обращению с ТКО.

Вас также может заинтересовать:

Договор СНТ с индивидуальным предпринимателем на вывоз мусора

Оплата вывоза мусора, образовавшегося при ремонте жилья

Плату за вывоз мусора приравняли к обязательному сбору

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 19 сентября 2024 г.

Договор поставки: какая ответственность предусмотрена за поставку некачественного товара?

Какая ответственность предусмотрена за поставку покупателю оборудования, если оно не соответствует условиям договора поставки?

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

Принятые покупателем товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.

Какие права имеет покупатель при обнаружении недостатков у поставленного оборудования 

Согласно статье 518 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель, которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 этого же кодекса. Исключение составляет случай, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

В силу статьи 475 вышеназванного кодекса, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества (при условии, если недостатки товара не были оговорены продавцом), вправе по своему выбору потребовать от продавца:

  • соразмерного уменьшения покупной цены;
  • безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

Пунктом 3 вышеуказанной нормы предусмотрено, что в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:

  • отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
  • потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

По общему правилу, установленному статьей 477 Гражданского кодекса, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные данной статьей. Это в полной мере относится и к поставленному по договору поставки оборудованию.

В том случае, если на оборудование не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с недостатками оборудования, могут быть предъявлены при условии, что недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня его передачи покупателю либо в пределах более длительного срока. При условии, что такой срок установлен договором.

Если на оборудование установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками оборудования, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

Подробнее о возмещении убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств читайте Ответственность за поставку оборудования, не соответствующего договору.

Вас также может заинтересовать:

Отказ покупателя от принятия товаров, поставка которых просрочена

Принуждение поставщика к исполнению договора поставки

Проценты по коммерческому кредиту за просрочку оплаты товара

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 18 сентября 2024 г.

Оспаривание решения общего собрания акционеров когда признают недействительным?

Признается ли недействительным решение общего собрания акционеров, если акционер не был уведомлен о его проведении?

Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание акционеров. Акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иные требования не установлены уставом общества.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора), утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, участие в общем собрании

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решений не установлено иное.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 25 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества – более чем за 55 дней до даты его проведения.

По общему правилу сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

В силу статьи 58 вышеназванного закона общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров признаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте не позднее 2 дней до даты его проведения.

Подробнее о проведении общих собраний акционеров читайте Признание недействительным решения общего собрания акционеров.

Вас также может заинтересовать:

Возмещение убытков инвесторам по заблокированным ценным бумагам

Представительство в арбитражном суде – защита прав и законных интересов

Цель оправдывает средства: изъятие акций в доход государства

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 17 сентября 2024 г.

Банк не вправе налагать штраф за непредоставление клиентом запрошенной информации

Вправе ли кредитная организация налагать штраф, если клиентом банка не предоставлена запрошенная информация?

По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

На основании статьи 848 Гражданского кодекса Российской Федерации банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями, если договором банковского счета не предусмотрено иное.

Ограничение распоряжения клиентом банка денежными средствами, находящимися на счете, не допускается. Исключение составляют случаи наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету, в том числе блокирования (замораживания) денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством.

Взыскание штрафа за непредоставление клиентом банка запрошенной информации

Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрено, что кредитные организации обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля. Кредитные организации также обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил.

Клиенты обязаны предоставлять кредитным организациям информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований указанного закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Кредитная организация вправе с соблюдением правил внутреннего контроля относить сделки клиентов к сомнительным. Это влечет приостановление соответствующей операции или отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств. 

В обзоре судебной практики Верховного суда РФ N 1 за 2021 год, утвержденном Президиумом Верховного суда РФ 07.04.2021, указывается, что осуществление кредитной организацией функций контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, производится в публичных интересах, во исполнение обязанностей, возложенных законом, а не на основании договора с клиентом банка.

Осуществление банком указанной выше публичной функции не может использоваться в частноправовых отношениях в качестве способа извлечения выгоды за счет клиента в виде неустойки (штрафа) за непредоставление клиентом банка запрошенной информации. Поскольку это противоречит существу правового регулирования данных отношений и не предусмотрено ни вышеназванным законом, ни иными нормативными правовыми актами.

Подробнее о наложении штрафа кредитной организацией читайте Штраф за непредоставление клиентом банка запрошенной информации.

Вас также может заинтересовать:

Незаконный отказ в открытии банковского счета юридическому лицу

Одностороннее изменение банком процентной ставки по кредиту

Повышен порог контроля за наличными и недвижимостью

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 16 сентября 2024 г.

Госпошлина за обращение в арбитражные суды и суды общей юрисдикции повысилась в десятки раз

Размеры государственной пошлины за обращение в арбитражные суды и суды общей юрисдикции многократно повышены.

Федеральным законом от 08.08.2024 N 259-ФЗ внесены изменения в главу 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, которым многократно повышена государственная пошлина за обращение в арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Некоторые пошлины повысились в десятки раз.

Размер государственной пошлины при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, зависит от цены иска. В соответствии с внесенными изменениями госпошлина при цене иска: 

  • до 100 000 руб. составит 4 000 руб.;
  • от 100 001 руб. до 300 000 руб. – 4 000 руб. плюс 3 % суммы, превышающей 100 тыс. рублей;
  • от 300 001 руб. до 500 000 руб. – 10 000 руб. плюс 2,5 % суммы, превышающей 300 тыс. рублей;
  • от 500 001 руб. до 1 000 000 руб. – 15 000 руб. плюс 2 % суммы, превышающей 500 тыс. рублей;
  • от 1 000 001 руб. до 3 000 000 руб. – 25 000 руб. плюс 1 % суммы, превышающей 1 млн рублей;
  • от 3 000 001 руб. до 8 000 000  руб. – 45 000 руб. плюс 0,7 % суммы, превышающей 3 млн рублей;
  • от 8 000 001 руб. до 24 000 000 руб. – 80 000 руб. плюс 0,35 % суммы, превышающей 8 млн рублей;
  • от 24 000 001 руб. до 50 000 000 руб. – 136 000 руб. плюс 0,3 % суммы, превышающей 24 млн рублей;
  • от 50 000 001 руб. до 100 000 000 руб. – 214 000 руб. плюс 0,2 % суммы, превышающей 50 млн рублей;
  • свыше 100 000 000 руб. – 314 000 руб. плюс 0,15 % суммы, превышающей 100 млн рублей, но не более 900 000 рублей.

Исковое заявление о расторжении брака, апелляционные, кассационные и частные жалобы

При подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, государственная пошлина составляет:

  • для граждан – 3 тыс. рублей;
  • для организаций – 20 тыс. рублей.

Аналогичная госпошлина взимается при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, не содержащего требования о возврате исполненного по сделке или о присуждении имущества, а также искового заявления по спорам о признании сделок недействительными, не содержащего требования о применении последствий недействительности сделок.

За подачу искового заявления о расторжении брака подлежит уплате государственная пошлина в размере 5 тыс. рублей. Госпошлина при подаче заявления по делам о взыскании алиментов осталась прежней – 150 рублей.

При подаче административного искового заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными госпошлина составит:

  • для граждан – 3 тыс. рублей;
  • для организаций – 15 тыс. рублей.

Государственная пошлина за подачу заявления по делам особого производства, об отсрочке или рассрочке исполнения судебного решения, изменении способа и порядка его исполнения, повороте исполнения, разъяснении решения суда уплачивается в размере 3 тыс. рублей, а о выдаче дубликата исполнительного листа и пересмотре заочного решения судом, вынесшим это решение, – 1,5 тыс. рублей.

При подаче апелляционной жалобы, частной жалобы, а также при подаче кассационной жалобы на судебный приказ госпошлина составляет:

  • для граждан – 3 тыс. рублей;
  • для организаций – 15 тыс. рублей.

За подачу кассационной жалобы государственная пошлина составит:

  • для граждан – 5 тыс. рублей;
  • для организаций – 20 тыс. рублей.

При подаче кассационной или надзорной жалобы в Верховный суд Российской Федерации, а также жалобы на определение судьи Верховного суда об отказе в передаче кассационной или надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании госпошлина составляет:

  • для граждан – 7 тыс. рублей;
  • для организаций – 25 тыс. рублей.

Подробнее об уплате государственной пошлины читайте Государственная пошлина за обращение в суды повышена в десятки раз.

Вас также может заинтересовать:

Представительство в арбитражном суде – защита прав и законных интересов

Расходы на оплату услуг представителя в суде

Россиян ждет повышение НДФЛ и госпошлины за сделки с недвижимостью

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 15 сентября 2024 г.

Воинский учет: в каком случае незаконен отказ в снятии с воинского учета военнообязанного?

Законен ли отказ военкомата в снятии с воинского учета, если военнообязанный выехал на постоянное жительство за границу?

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны состоять на воинском учете в военном комиссариате. Воинский учет граждан осуществляется военкоматами по месту их жительства, а граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев или проходящих альтернативную гражданскую службу, – по месту их пребывания.

Воинскому учету подлежат граждане мужского пола:

  • в возрасте от 18 до 30 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе;
  • пребывающие в запасе;
  • уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных сил России;
  • успешно завершившие обучение в военных учебных центрах либо в образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса;
  • завершившие обучение на военных кафедрах образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса;
  • не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва;
  • не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва или не призванные по каким-либо другим причинам, по достижении ими возраста 30 лет;
  • прошедшие альтернативную гражданскую службу.

Снятие с воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете

Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено, что от обязанности состоять на воинском учете освобождены граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.

В силу указанного закона постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, осуществляются путем внесения сведений о них в реестр воинского учета.

Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат.

Снятие с воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, без личной явки осуществляются на основании сведений о гражданах, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах, а также сведений, представленных военными комиссариатами и полученных на основании их запросов.

Уведомление граждан о снятии с воинского учета без личной явки осуществляется автоматически через реестр воинского учета в электронной форме с использованием единого портала госуслуг. При этом таким гражданам должна быть обеспечена возможность представления необходимых для осуществления воинского учета документов при личной явке гражданина в военный комиссариат либо с использованием личного кабинета гражданина на едином портале госуслуг.

Снятие с воинского учета осуществляются путем включения соответствующих сведений в реестр воинского учета. Сведения, содержащиеся в записи указанного реестра, могут быть изменены по обращениям граждан, в отношении которых они составлены, или их представителей. Направление таких обращений и информирование о ходе и результатах их обработки обеспечиваются, в том числе с использованием единого портала госуслуг.

Подробнее о снятии с воинского учета читайте Незаконность отказа военкомата в снятии с воинского учета военнообязанного.

Вас также может заинтересовать:

Конституционный суд отказался рассматривать жалобы контрактников

Мобилизованные граждане могут комиссоваться по состоянию здоровья

Снятие с воинского учета военнообязанных, проживающих за границей

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 14 сентября 2024 г.

Освещение в подъездах: кто должен менять лампочки на лестничных площадках подъезда дома?

Обязана ли управляющая компания заменять в подъезде многоквартирного дома перегоревшие лампочки на лестничных площадках?

В соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, а также надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Надлежащее содержание общего имущества должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства и обеспечивать, в частности, безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц.

К общему имуществу многоквартирного дома относятся помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры.

Согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, в состав общего имущества включается осветительные установки помещений общего пользования.

Обеспечение надлежащей работы осветительных приборов на лестничных площадках

Состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На основании постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, которым утвержден минимальный перечень услуг и работ, необходимый для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме, включают в себя техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170, предусматривают, что освещение лестничной клетки должно быть исправным.

В силу указанных правил управляющие организации, обслуживающие электрооборудование в многоквартирном доме, обязаны обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок, обеспечивать запроектированные уровни искусственного освещения общедомовых помещений.

Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется на основании лицензии на ее осуществление, за исключением случая осуществления такой деятельности товариществом собственников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом.

Из вышесказанного следует, что общее имущество в многоквартирном доме, подлежит содержанию и ремонту управляющей организацией.

Таким образом, управляющая организация (товарищество собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив) обслуживающие многоквартирный дом, должны обеспечивать надлежащую работу осветительных приборов на лестничных площадках. И, следовательно, следить за своевременной заменой перегоревших лампочек.

Подробнее об устранении неисправностей в системе освещения читайте Обязанность по замене лампочек на лестничных площадках подъезда дома.

Вас также может заинтересовать:

Долги ЖКХ не могут быть распределены между всеми собственниками

Плата за подключение электроэнергии, отключенной за неуплату

Смена управляющей компании по решению собственников жилья

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 13 сентября 2024 г.

Непристойная реклама: в каком случае рекламодателей могут оштрафовать за неэтичную рекламу?

Какая ответственность наступает за использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений в рекламе?

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» рекламой признается информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и продвижение его на рынке.

Под объектом рекламирования понимается товар, средства индивидуализации юридического лица или товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие, на привлечение внимания к которым направлена реклама, а под товаром – продукт деятельности (в том числе услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Потребителями рекламы являются лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования направлена реклама; ненадлежащей рекламой – реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

Запрет на использование в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов

В силу вышеназванного закона в рекламе запрещается использование:

  • бранных слов;
  • непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина;
  • официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов);
  • религиозных символов;
  • объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.

С учетом этого запрещено использовать в рекламе бранные слова, непристойные образы, сравнения, выражения, оскорбительные образы, сравнения, выражения.

К бранным словам относятся нецензурные слова, а также слова и выражения, которые используются в качестве ругательств или оскорбления. Непристойными образами, сравнениями и выражениями являются такие слова и изображения, которые нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности. К оскорбительным образам, сравнениям и выражениям – слова и изображения, которые, в том числе, ущемляют человеческое достоинство, принижают значимость отдельных лиц, исторических событий, памятных дат.

Вопрос отнесения изображений, слов и иных образов к оскорбительным носит субъективно-оценочный характер, который основан на восприятии такой информации каждым человеком в отдельности. При этом восприятие одной и той же информации разными людьми может отличаться в зависимости от личностных характеристик лица (возраста, образования, воспитания, семейных устоев, места проживания и т. п.).

В этой связи возможна ситуация, когда одна и та же реклама оценивается неоднозначно с точки зрения ее этичности разными категориями населения.

Для получения оценки конкретной рекламы территориальным органом Федеральной антимонопольной службы может быть проведен опрос, в том числе путем размещения спорной рекламы, а также опросного листа на официальном сайте, а также на страницах в социальных сетях территориального органа ФАС России.

Подробнее о неэтичной рекламе читайте Штраф за использование непристойных и оскорбительных выражений в рекламе.

Вас также может заинтересовать:

Недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения в рекламе

Размещение рекламы пива на фасаде здания нарушает законодательство

Реклама товаров лучших производителей может обернуться штрафом

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 12 сентября 2024 г.

Фирменное наименование ООО: в каком случае откажут в государственной регистрации общества?

Имеют ли право отказать в регистрации юридического лица из-за несоответствия фирменного наименования требованиям законодательства?

Юридические лица подлежат государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. Наименование некоммерческой организации и в предусмотренных законом случаях наименование коммерческой организации должны содержать указание на характер деятельности юридического лица.

Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрены основании для отказа в государственной регистрации юридического лица. На основании подпункта «ж» пункта 1 статьи 23 указанного закона отказ в государственной регистрации допускается в случае несоответствия наименования юридического лица требованиям федерального закона.

В каких случаях могут отказать в государственной регистрации фирменного наименования

Согласно статье 1473 Гражданского кодекса юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридические лица вправе иметь также одно полное фирменное наименование и одно сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации и иностранном языке.

Фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму юридического лица.

В фирменное наименование юридического лица не допускается включение полных или сокращенных официальных наименований:

  • иностранных государств, а также слов, производные от таких наименований;
  • федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
  • общественных объединений.

В фирменные наименования не могут включаться обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.

Исходя из этого, в государственной регистрации откажут в случае несоответствия фирменного наименования юридического лица требованиям, установленным вышеуказанной нормой. Например, если наименование организации содержит слова, имеющие созвучие со словами ненормативной лексики (см. Споры о госрегистрации: ФНС выпустила новый обзор судебной практики).

Подробнее о фирменном наименовании читайте Отказ в регистрации из-за несоответствия фирменного наименования закону.

Вас также может заинтересовать:

Представительство в арбитражном суде – защита прав и законных интересов

Предъявление иска о защите фирменного наименования юридического лица

Сети доставки суши отказали в жалобе на решение о смене названия

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 11 сентября 2024 г.

Споры об исключении участников из общества: когда допускается исключение участника

Возможно ли исключение участника, владеющего половиной доли, если он препятствует деятельности общества?

Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями). В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица.

В соответствии со статьей 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпорации имеют право участвовать в управлении делами корпорации и обязаны не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда, а также действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество.

Наряду с правами, предусмотренными для участников корпораций, участник корпорации также вправе требовать исключения другого участника в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред корпорации либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

Причинение существенного вреда обществу или затруднение деятельности общества

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации общества регулируются Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статьей 10 указанного закона предусмотрено, что участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной его деятельность или существенно ее затрудняет.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 N 25 разъяснено, что к таким нарушениям относятся:

  • систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании участников общества, лишающее общество возможности принимать значимые хозяйственные решения по вопросам повестки дня общего собрания участников, если непринятие таких решений причиняет существенный вред обществу или делает его деятельность невозможной либо существенно ее затрудняет;
  • совершение участником действий, противоречащих интересам общества, в том числе при выполнении функций единоличного исполнительного органа (например, причинение значительного ущерба имуществу общества, осуществление конкурирующей деятельности, голосование за одобрение заведомо убыточной сделки), если эти действия причинили обществу существенный вред или сделали невозможной деятельность общества либо существенно ее затруднили.

При рассмотрении дел об исключении участника из общества должна быть дана оценка степени нарушения участником своих обязанностей, а также установлен факт совершения участником конкретных действий или уклонения от их совершения и наступления (возможности наступления) негативных для общества последствий.

Иск об исключении участника не может быть удовлетворен в том случае, когда с таким требованием обращается лицо, в отношении которого имеются основания для исключения.

Вас также может заинтересовать:

Действительная стоимость доли при выходе участника из общества

Недействительность сделки директора по продаже автомобиля самому себе

Решение об избрании руководителя необходимо удостоверять нотариусом

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Вас также может заинтересовать