Обязательно поделитесь с друзьями

воскресенье, 31 августа 2025 г.

Порядок принятия и отказа от наследственного имущества: что важно знать наследникам?

Имеет ли наследник право отказаться от наследства, если узнал о долгах наследодателя после вступления в наследство?

Наследование — это переход после смерти гражданина (наследодателя) его имущества к другим лицам (наследникам). Согласно статье 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации, наследование осуществляется по завещанию, наследственному договору или по закону. Наследование по закону происходит, если оно не изменено завещанием, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю имущество: вещи, имущественные права и обязанности. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, независимо от его состава и места нахождения.

В силу статьи 1152 указанного кодекса, принятое наследство признается собственностью наследника с момента открытия наследства. Это правило действует независимо от даты его фактического принятия и момента государственной регистрации права на имущество, если такая регистрация требуется.

Какие действия должен совершить наследник для принятия наследства

Принятие наследства осуществляется путем подачи по месту его открытия нотариусу заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Признается, что наследник принял наследство, если им совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии. К таким действиям, в частности, относятся:

  • владение или управление наследственным имуществом;
  • принятие мер по его сохранению, защите от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • ведение за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;
  • оплата долгов наследодателя или получение от третьих лиц денежных средств, причитавшихся наследодателю.

По общему правилу, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.

Наследник не обязан принимать наследство. Статья 1157 ГК РФ предоставляет ему право отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания таковых. Отказаться от наследства можно в течение шестимесячного срока, установленного для его принятия, даже если наследство уже было принято.

В соответствии со статьей 62 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, отказ от наследства оформляется в письменной форме путем подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления об отказе.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по его заявлению признать его отказавшимся от наследства и после истечения установленного срока. Для этого необходимо, чтобы суд признал причины пропуска срока уважительными.

Подробнее об отказе от наследства в публикации Наследник принял наследство, а получил долги. Что делать?

Вас также может заинтересовать:

Отказ наследнику в присуждении обязательной доли в наследстве

Подсудность наследственных споров о правах на объекты недвижимости

Право наследника требовать возврата вклада и уплаты штрафа

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 28 августа 2025 г.

Хотите списать долги через банкротство? Суд может отказать. Вот главные причины

Может ли суд отказать должнику-гражданину в освобождении от обязательств (списании долга) в деле о банкротстве?

По общему правилу, способом прекращения обязательств является их надлежащее исполнение. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает особый механизм прекращения обязательств — списание долгов.

Указанным законом предусмотрена обязанность гражданина обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами, при условии, что общая сумма долга составляет не менее 500 000 рублей. Должник обязан обратиться в суд не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

Если имущества должника недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов, неудовлетворенные требования считаются погашенными. Это касается и тех требований, которые не были заявлены в ходе процедур реструктуризации долгов или реализации имущества гражданина. В результате должник освобождается от их дальнейшего исполнения.

Обязательства, от которых не освобождают при банкротстве физического лица

В статье 213.28 указанного закона перечислены обязательства, от которых гражданин, признанный банкротом, не может быть освобожден в любом случае.

Это требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда жизни или здоровью, выплате заработной платы и выходного пособия, возмещении морального вреда, взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора (в том числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина). Указанные требования могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части.

Правило об освобождении от долгов не распространяется на требования:

  • о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной ответственности;
  • о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому лицу, участником которого он был или членом коллегиальных органов которого он являлся, умышленно или по грубой неосторожности;
  • о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности;
  • о применении последствий недействительности сделки, признанной недействительной по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 или 61.3 настоящего Закона.

Гражданин не может быть освобожден от обязательств, если:

  • имеется вступивший в законную силу судебный акт о привлечении гражданина к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство, совершенные в рамках данного дела;
  • установлено судебным актом, что гражданин в процессе банкротства не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду;
  • доказано, что обязательство, по которому кредитор предъявил требование, возникло или исполнялось с нарушением закона со стороны гражданина, в том числе если гражданин совершил мошенничество, уклонился от погашения задолженности или уплаты налогов, предоставил ложные сведения кредитору либо скрыл или уничтожил имущество.

Подробнее об освобождении от обязательств в деле о банкротстве в публикации Отказали в списании долга? Причины, из-за которых это происходит.

Вас также может заинтересовать:

Банкротство и автомобиль: когда машину исключат из конкурсной массы?

Исключение единственного жилья из конкурсной массы при банкротстве

Обращение взыскания на заработную плату гражданина-банкрота

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 27 августа 2025 г.

Пределы ответственности: обращение взыскания на имущество ООО по долгам учредителя

Могут ли обратить взыскание на имущество ООО, если у учредителя общества имеются долги?

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно статье 56 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Учредитель (участник) юридического лица не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом.

В соответствии со статьей 87 указанного кодекса, обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Порядок обращения взыскания на долю в уставном капитале по долгам учредителя

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, а также права и обязанности его участников регулируются вышеназванным кодексом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Данным законом предусмотрено, что общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статьей 25 указанного Закона установлено, что обращение взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале по его долгам допускается исключительно на основании решения суда в случае, когда иного имущества участника недостаточно для покрытия долгов.

При обращении взыскания на долю (или часть доли) участника общества в уставном капитале по его долгам общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость этой доли.

По единогласному решению общего собрания участников действительная стоимость доли участника, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками пропорционально их долям в уставном капитале, если иной порядок не предусмотрен уставом или решением собрания.

Действительная стоимость доли участника в уставном капитале общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования об обращении на нее взыскания.

Если в течение трех месяцев с момента предъявления требования общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или ее части, на которую обращается взыскание, эта доля подлежит продаже с публичных торгов.

Подробнее об обращении взыскание на имущество общества по долгам его участника в публикации Личные долги учредителя: могут ли кредиторы забрать имущество ООО?

Вас также может заинтересовать:

Выплата дивидендов при отсутствии решения о распределении прибыли

Нотариальное удостоверение предварительного договора продажи доли

Представительство в арбитражном суде — защита прав и законных интересов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 26 августа 2025 г.

Возмещение убытков маркетплейсом при возврате товара со следами эксплуатации

Можно ли взыскать с маркетплейса убытки, если он принял от покупателя возвращенный товар со следами эксплуатации?

Правовой основой отношений маркетплейса и продавца обычно является агентский договор, который может также содержать условия, характерные для договора комиссии.

По договору комиссии комиссионер совершает сделки от своего имени, но за счет комитента, а в рамках агентского договора агент может действовать как от своего имени, так и от имени принципала, но всегда за его счет. Ключевое отличие агентского договора в том, что он имеет более широкую предметную сферу (включая не только сделки, но и иные действия) и предоставляет агенту гибкость в выборе модели поведения (от чьего имени действовать).

В соответствии со статьей 1011 Гражданского кодекса Российской Федерации отношения по агентскому договору регулируются нормами глав 49 или 51 данного кодекса. Указанные нормы применяются, если они не противоречат положениям главы 52 или существу агентского договора.

Согласно статье 998 этого же кодекса, комиссионер несет ответственность перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение переданного ему имущества комитента.

Порядок и сроки возврата товара, приобретенного дистанционным способом

Договор розничной купли-продажи может быть заключен дистанционным способом на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара через каталоги, проспекты, буклеты, фотографии, средства связи (телевидение, радио, интернет) и иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления с товаром или его образцом при заключении договора.

Аналогичные нормы закреплены в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей».

Покупатель вправе отказаться от товара, приобретенного на маркетплейсе:

  • в любое время до его передачи;
  • в течение семи дней после его передачи;
  • в течение трех месяцев с момента его передачи, если покупателю в момент доставки товара не была предоставлена в письменной форме информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества.

Данные положения распространяются на все виды товаров, предлагаемых к продаже дистанционным способом, за исключением товаров надлежащего качества, имеющих индивидуально-определенные свойства. Указанное исключение действует, если товары могут быть использованы исключительно приобретающим их покупателем.

По общему правилу покупатель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный. Такой обмен производится продавцом, у которого товар был приобретен, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

На основании вышеуказанного закона возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также товарный или кассовый чек.

Таким образом, возврат приобретенного дистанционным способом товара надлежащего качества возможен в сроки, установленные законом, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства и имеется документ, подтверждающий факт и условия покупки на маркетплейсе.

Если на товаре имеются следы эксплуатации, продавец вправе отказать покупателю в возврате товара и денежных средств. Маркетплейс, действуя от имени продавца, должен руководствоваться этим же правилом.

Подробнее о возмещении маркетплейсом убытков в публикации Маркетплейс вернул товар со следами эксплуатации: как взыскать убытки?

Вас также может заинтересовать:

Обжалование штрафов, начисленных маркетплейсом продавцу товара

Судебные споры с маркетплейсами: что необходимо знать продавцам

Представительство в арбитражном суде — защита прав и законных интересов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 25 августа 2025 г.

Деньги, штрафы, отпуска: важные изменения с сентября, которые коснутся каждого россиянина

Десятки новых законов изменят жизнь россиян с 1 сентября. Главные изменения — в нашем обзоре.

1 сентября вступают в силу новые законы, которые затронут ключевые сферы жизни россиян. Изменения коснутся цифрового пространства, ведения бизнеса, трудовых отношений, условий кредитования, а также правил садоводства и рыболовства. О том, чего ждать гражданам, — подробно в нашем материале.

С 1 сентября вводятся штрафы за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. Под действие закона подпадают граждане, которые искали такие материалы, в том числе с использованием VPN-сервисов, зная об их запрете.

К запрещенным материалам относятся не только те, что включены в федеральный список экстремистских материалов, но и любая информация, которая содержит призывы к экстремистской деятельности, обосновывает либо оправдывает ее.

С этой же даты вводится запрет на рекламу на информационных ресурсах, признанных экстремистскими (в первую очередь это касается запрещенных соцсетей). Штрафы за такое нарушение составят: для граждан — до 2,5 тыс. рублей; для должностных лиц — до 20 тыс. рублей; для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Изменения в трудовом законодательстве, займах и кредитах, правилах садоводства

В коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативных актах теперь в обязательном порядке нужно указывать виды премий, их размеры, сроки, а также основания и условия их выплаты. При этом должны учитываться качество и эффективность труда, стаж работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий и иные показатели. Работодатель вправе уменьшить размер премии за дисциплинарный проступок, однако уменьшение не может превышать 20 % от месячного заработка работника.

Изменится порядок расчета среднего заработка для отпусков, компенсаций и выходного пособия при увольнении. Теперь среднедневной заработок будут умножать на среднемесячное число рабочих дней, а не на фактическое. Для работников с почасовой оплатой труда расчет будут производить исходя из среднего количества рабочих часов в году.

Вводятся новые перечни должностей и видов работ, по которым с работниками могут заключаться договоры о полной материальной ответственности (индивидуальной или коллективной). По сравнению с действующими, новые перечни имеют незначительные отличия.

С 1 сентября вводится «период охлаждения» по кредитам и займам. Это время, которое банк или микрофинансовая организация обязаны выждать после подписания кредитного договора, прежде чем перевести деньги клиенту. Длительность периода охлаждения зависит от суммы: от 50 000 до 200 000 рублей — 4 часа; свыше 200 000 рублей — 48 часов. 

Кредитные организации также обязаны выявлять случаи и попытки выдачи наличных денежных средств через банкоматы без добровольного согласия клиента. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно должен сообщить об этом клиенту и ввести временный (на 48 часов) лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тыс. руб. в сутки.

В случае смерти заемщика кредиторам запрещается начислять неустойку (штраф, пени) за неисполнение обязательств по договору потребительского кредита (займа) в период до принятия наследства наследниками. Срок действия данного запрета ограничивается шестью месяцами со дня открытия наследства. Данное правило также применяется к потребительским кредитам, обеспеченным ипотекой.

С указанной даты на территории садоводческих товариществ запрещается ведение предпринимательской деятельности. Согласно новым правилам, на садовых земельных участках нельзя будет размещать коммерческие объекты, такие как автомастерские, гостиницы, склады и торговые точки.

Подробнее об изменениях законодательства в публикации Что изменится в жизни россиян с 1 сентября? Законы, которые нужно знать.

Вас также может заинтересовать:

Директор в ответе: Верховный Суд разъяснил, как взыскать убытки

Дробление бизнеса на маркетплейсах: налоговая начала охоту на продавцов!

ФНС борется с фиктивной перерегистрацией бизнеса ради льгот по УСН

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 24 августа 2025 г.

Не планируете работать медсестрой? Почему военкомат все равно требует военный билет

Нужно ли оформлять военный билет после получения диплома и аккредитации медсестры, если не планируется работать по специальности?

Правовое регулирование в сфере воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются Конституция Российской Федерации, упомянутый Федеральный закон, иные федеральные законы и нормативные правовые акты, а также международные договоры, регулирующие вопросы обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса военнослужащих.

Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает, в числе прочего, и воинский учет. В соответствии с указанным законом граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан:

Постановка женщин на воинский учет и категории годности к военной службе

Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны:

  • состоять на воинском учете по месту жительства или пребывания, в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или пребывания;
  • являться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет;
  • двухнедельный срок сообщать в военный комиссариат или в соответствующую местную администрацию об изменениях в семейном положении, образовании, месте работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства или пребывания, а также о выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», граждане женского пола, получившие военно-учетные специальности, подлежат постановке на воинский учет.

Профессии, специальности и направления подготовки, полученные в образовательных организациях и других организациях, при наличии которых граждане женского пола получают военно-учетные специальности и подлежат постановке на воинский учет:

  • связь;
  • вычислительная техника;
  • оптические и звукометрические средства измерения и метеорология;
  • медицина;
  • полиграфия;
  • картография.

К медицинским специальностям среднего профессионального образования относятся: лечебное дело, медико-профилактическое дело, стоматология, фармация, сестринское дело, лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая.

Для определения категории годности и категории запаса проводится медицинское освидетельствование. Граждане женского пола проходят его после получения военно-учетной специальности в порядке, установленном Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 № 565.

По результатам медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет, врачебная комиссия на основании заключений специалистов определяет категорию годности к военной службе:

  • А — годен к военной службе;
  • Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;
  • В — ограниченно годен к военной службе;
  • Г — временно не годен к военной службе;
  • Д — не годен к военной службе.

При первоначальной постановке на воинский учет гражданину может быть вынесено заключение о временной негодности к военной службе сроком до 12 месяцев.

Подробнее о постановке на воинский учет в публикации Военный билет после получения диплома медсестры — что важно знать?

Вас также может заинтересовать:

Контракт до глубокой старости: контрактников уволят после 65 лет

Миллион за инвалидность в СВО не приходит: куда подавать жалобу?

Незаконность отказа военкомата в снятии с воинского учета военнообязанного

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 21 августа 2025 г.

Ваши права при проблемах с мобильным интернетом: как предъявить претензию к оператору

Имеет ли пользователь право при сбоях мобильного интернета требовать перерасчет стоимости услуг?

Отношения между оператором связи и пользователем телематических услуг регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2607, а также иными нормативными правовыми актами.

Согласно статье 779 Гражданского кодекса, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется совершить по заданию заказчика определенные действия или осуществить деятельность, а заказчик — оплатить эти услуги.

Правила возмездного оказания услуг применяются к договорам оказания услуг связи.

Услуги связи оказываются операторами абонентам на основании договора, заключаемого в соответствии с гражданским законодательством, Федеральным законом «О связи» и правилами оказания услуг связи.

Права абонента (пользователя) в случае ненадлежащего оказания услуг связи

В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» оператор связи обязан оказать услугу, качество которой должно соответствовать договору и требованиям законодательства.

Правилами оказания телематических услуг связи предусмотрено, что оператор связи обязан обеспечивать абоненту (пользователю) возможность пользоваться телематическими услугами связи круглосуточно, если иное не установлено законодательством или договором.

Оператор связи обязан:

  • оказывать абоненту (пользователю) телематические услуги связи в соответствии с законодательством, вышеназванными правилами, лицензией и договором об оказании услуг связи;
  • устранять в установленный срок неисправности, препятствующие пользованию услугами связи. Информация о сроках устранения таких неисправностей должна быть размещена на официальном сайте оператора связи в сети «Интернет».

Пунктом 73 указанных Правил установлено, что оператор связи несет ответственность перед абонентом (пользователем) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи в следующих случаях:

  • нарушения сроков предоставления доступа к сети передачи данных по абонентской линии;
  • нарушения сроков оказания телематических услуг связи, установленных договором;
  • неоказания телематических услуг связи, предусмотренных договором;
  • оказания телематических услуг связи ненадлежащего качества;
  • нарушения ограничений на распространение персональных данных абонента-физического лица, которые стали известны оператору связи при исполнении договора.

В случае нарушения сроков предоставления доступа к сети передачи данных оператор связи уплачивает абоненту-физическому лицу неустойку в размере 3 % платы за доступ за каждый день просрочки (но не более всей платы по договору за эту услугу). Уплата производится до начала обеспечения доступа, если договором не предусмотрен более высокий размер неустойки.

Если оператор связи нарушил сроки оказания услуг, абонент (пользователь) вправе требовать полного возмещения убытков, понесенных из-за этой задержки.

Куда жаловаться при сбое мобильного интернета: инструкция для потребителя

В силу Закона «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору:

  • потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
  • потребовать соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
  • отказаться от исполнения договора оказания услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем;
  • отказаться от исполнения договора оказания услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора.

Для предъявления претензии установлен срок в шесть месяцев со дня оказания услуги связи, отказа в ее оказании или выставления счета за услугу (по вопросам, связанным с отказом в оказании услуги, ее ненадлежащим качеством или несвоевременным оказанием).

Подробнее о перерасчете платы за мобильный интернет в публикации Сбой мобильного интернета: как наказать оператора связи рублем?

Вас также может заинтересовать:

Как вернуть деньги за навязанные услуги сотовой связи

Оплата услуг телефонной связи гражданами и юридическими лицами

Тарифы на сотовую связь — когда оператор вправе изменить?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 20 августа 2025 г.

Изменения в законодательстве для дачников: новые правила использования садовых участков

С первого сентября российских садоводов ждут серьезные изменения — вступают в силу новые правила ведения садоводства.

1 сентября вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 353-ФЗ, вносящий изменения в правила для садоводов. Поправки внесены сразу в несколько нормативных правовых актов, в том числе Федеральный закон № 217-ФЗ о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Законом уточнено определение садового земельного участка. Согласно внесенным изменениям, членам СНТ разрешено разведение сельскохозяйственной птицы и кроликов на садовых участках в случаях, предусмотренных законодательством.

Уточняется, что к хозяйственным постройкам относятся объекты капитального строительства или некапитальные строения и сооружения, расположенные на садовых земельных участках и предназначенные для удовлетворения бытовых и иных нужд. К таким постройкам относятся сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы. При этом погреба и иные сооружения не относятся к хозяйственным постройкам, если они являются частью жилого или садового дома.

Правила ведения гражданами садоводства: что нужно знать о новом законе

Закон запрещает создавать садоводства:

  • на землях сельскохозяйственного назначения, если они относятся к сельскохозяйственным угодьям;
  • на землях населенных пунктов, если их территориальные зоны не предусматривают ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Также запрещается ведение гражданами садоводства на указанных землях.

Вести садоводство на землях, правовой режим которых не допускает такой деятельности, разрешается только при создании товариществ.

Не допускается образовывать садовые земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, являющихся сельскохозяйственными угодьями.

К исключительной компетенции общего собрания членов СНТ отнесено принятие решений о заключении договора безвозмездного пользования земельным участком, предоставляемым товариществу для создания территории садоводства.

Раздел садового земельного участка допускается только в соответствии с нормами земельного законодательства.

Образование садовых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется путем раздела земельного участка, предоставленного садоводческому некоммерческому товариществу, для их последующего распределения между его членами.

Собственник садового земельного участка не вправе отчуждать его отдельно от расположенных на нем жилого или садового дома, хозяйственных построек, гаража. Запрещен и раздел самого жилого или садового дома, хозяйственных построек, гаража.

Строительство и реконструкция жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек и гаражей, относящихся к объектам капитального строительства, разрешаются только при соблюдении требований, установленных законодательством.

Кроме того, уточнены требования к габаритам построек. Установлено, что предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции указанных объектов, возводимых на садовых земельных участках, определяются градостроительными регламентами. При этом параметры жилого или садового дома должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, установленным законодательством о градостроительной деятельности.

Подробнее о новых правилах для садоводов в публикации Новый закон для садоводов: что разрешено, а что запрещено на участках?

Вас также может заинтересовать:

Ответственность за непредоставление документов председателем СНТ

Пени для не членов СНТ: законно ли начислять неустойку садоводам?

Садоводам дали три года: за что будут изымать земельные участки

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 19 августа 2025 г.

Секрет производства или общедоступные сведения? Кто прав в споре лицензиара и лицензиата

Законно ли требование платы за ноу-хау, если полученные от лицензиара сведения можно найти в открытом доступе в интернете?

К результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), относятся, в том числе, секреты производства (ноу-хау). 

Секрет производства (ноу-хау) в соответствии со статьей 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации определяется как сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и иные), которые:

  • относятся к результатам интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере или способам осуществления профессиональной деятельности;
  • имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам;
  • не являются общедоступными на законном основании;
  • охраняются обладателем путем принятия разумных мер для сохранения их конфиденциальности, включая введение режима коммерческой тайны.

Не могут быть признаны секретом производства сведения, раскрытие которых обязательно либо ограничение доступа к которым недопустимо в соответствии с законом или иным правовым актом.

Лицензионный договор на секрет производства: условия и конфиденциальность

Обладателю ноу-хау (секрета производства) принадлежит исключительное право на его использование любым законным способом, включая изготовление изделий, а также применение в экономических и организационных решениях. Обладатель вправе распоряжаться этим исключительным правом.

Обладатель вправе отчуждать исключительное право на секрет производства по договору (ст. 1468 ГК РФ) или предоставлять лицензиату право его использования в пределах, установленных лицензионным договором (ст. 1469 ГК РФ).

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в пределах, установленных договором.

Лицензионный договор должен включать следующие условия:

  • предмет договора — указание на результат интеллектуальной деятельности, право использования которого предоставляется;
  • способы использования этого результата.

При предоставлении права использования секрета производства обладатель обязан сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора. Лица, получившие права по лицензионному договору, обязаны обеспечивать конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на него.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность составляющих его сведений. С момента утраты конфиденциальности этих сведений исключительное право прекращается для всех правообладателей.

По смыслу приведенных законоположений, предметом лицензионного договора о передаче секрета производства (ноу-хау) является право его использования. При этом договор должен содержать описание ноу-хау, позволяющее его однозначно идентифицировать. В частности, договор должен содержать описание секрета осуществления профессиональной деятельности и способы использования ноу-хау.

Условия правовой охраны ноу-хау включают:

  • коммерческую ценность (действительную или потенциальную) и оборотоспособность сведений;
  • необщедоступность (отсутствие у третьих лиц законного доступа к информации);
  • принятие правообладателем разумных мер для обеспечения конфиденциальности.

Подробнее о секрете производства в публикации Ноу-хау в открытом доступе: когда требование оплаты незаконно?

Вас также может заинтересовать:

Возврат паушального взноса за пользование секретом производства

Исключительное право на секрет производства и передача ноу-хау

Недействительность передачи всем доступного секрета производства

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 18 августа 2025 г.

Регистрация под ударом: новый обзор судебной практики по спорам о госрегистрации юрлиц

Налоговая служба опубликовала обзор судебной практики по спорам, связанным с государственной регистрацией юридических лиц.

Федеральная налоговая служба выпустила Обзор судебной практики № 1 (2025) по спорам с участием регистрирующих органов. Письмом от 05.08.2025 № КВ-4-14/7293 ФНС России предложила своим управлениям по субъектам РФ довести данный обзор до нижестоящих территориальных органов для использования в работе и формирования единообразной правоприменительной практики.

В обзоре приводится судебная практика по делам, связанным с признанием недействительными решений о государственной регистрации или отказе в регистрации юридических лиц, а также с оспариванием иных решений и действий регистрирующих органов.

Так, в обзор вошло дело, в котором суды пришли к выводу, что нотариус совершает следующие действия в рамках единого нотариального действия: удостоверяет заявление участника о выходе из ООО, подает в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), направляет обществу документы, подтверждающие выход участника.

Решение о принятии участника в состав общества и об определении его номинальной доли, не удостоверенное нотариально, является ничтожным.

Правовые позиции судов по спорам, связанным с государственной регистрацией юрлиц

В обзоре приводится судебная практика по спорам, связанным с государственной регистрацией юридических лиц, а также по оспариванию решений о госрегистрации юрлиц:

  • при внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода или залога доли (ее части) в уставном капитале общества на основании сделки (договора), подлежащей обязательному нотариальному удостоверению, заявителем является нотариус, удостоверивший соответствующую сделку (соответствующий договор);
  • действующее законодательство, регулирующее процедуру распределения имущества ликвидированного юридического лица, не предусматривает такого распорядительного документа, как решение арбитражного управляющего. В связи с этим отсутствие документа, подтверждающего переход прав на долю в уставном капитале, является основанием для отказа в государственной регистрации;
  • порядок государственной регистрации основан на презумпции достоверности сведений, вносимых в государственный реестр. Представление заявителем для внесения в ЕГРЮЛ документов, содержащих недостоверные сведения, приравнивается к непредставлению необходимых документов и не может служить основанием для государственной регистрации;
  • при отказе в государственной регистрации изменений в государственный реестр из-за недостоверности сведений налоговый орган обязан доказать этот факт. В решении об отказе должны быть подробно и мотивированно изложены конкретные обстоятельства, свидетельствующие о недостоверности представленных сведений. Установленные налоговым органом в ходе контрольных мероприятий нарушения налогового законодательства могут служить основанием для привлечения налогоплательщика к ответственности, но сами по себе не являются безусловным поводом для отказа в регистрации;
  • надлежащим способом защиты в случае перехода доли в уставном капитале с нарушением порядка получения согласия участников общества является требование о передаче этой доли обществу;
  • законодательство не запрещает участникам общества отказать в согласии на переход доли до момента поступления в общество соответствующих обращений от третьих лиц.

Подробнее о новом обзоре судебной практики по спорам о госрегистрации юрлиц в публикации Разбор практики: какие ошибки приводят к отказу в регистрации юрлица?

Вас также может заинтересовать:

ООО — не кооператив: выплата стоимости доли при выходе участника

Подпись директора при внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности

Проверка достоверности адреса организации в торговом центре

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 17 августа 2025 г.

Взыскание страхового возмещения по договору страхования: что нужно знать наследникам?

Распространяется ли закон о защите прав потребителей на отношения между наследниками страхователя и страховой организацией?

По договору личного страхования страховщик обязуется за уплаченную страхователем премию выплатить единовременно или периодически страховую сумму при наступлении одного из следующих событий:

  • причинение вреда жизни или здоровью страхователя или иного указанного в договоре гражданина (застрахованного лица);
  • достижение им определенного возраста;
  • иное предусмотренное договором событие.

Право на страховую выплату принадлежит выгодоприобретателю, указанному в договоре, а при его отсутствии — застрахованному лицу.

Согласно статье 942 Гражданского кодекса Российской Федерации, при заключении договора личного страхования должны быть согласованы следующие существенные условия:

  • застрахованное лицо;
  • характер страхового случая (события, при наступлении которого осуществляется страховая выплата);
  • размер страховой суммы;
  • срок действия договора.

Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в нем не указан иной выгодоприобретатель. Если выгодоприобретатель не назначен, то после смерти застрахованного выплата осуществляется в пользу наследников.

Наследственные правоотношения и права потребителей: правовое регулирование

В соответствии со статьей 1112 Гражданского кодекса, в состав наследства входит имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства, включая вещи, имущественные права и обязанности.

Наследство открывается в момент смерти гражданина. Днем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. В силу статьи 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители умершего.

Из преамбулы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» следует, что данный закон регулирует отношения между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг). Он устанавливает права потребителей, включая:

  • право на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества, безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды;
  • право на получение информации о товарах (работах, услугах), а также об их изготовителях (исполнителях, продавцах);
  • право на просвещение;
  • право на государственную и общественную защиту интересов;
  • механизм реализации этих прав.

Потребителем признается гражданин, который имеет намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» указано, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договоры страхования — как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то Закон о защите прав потребителей применяется к таким отношениям лишь в части, не урегулированной этими специальными законами.

Правами, предоставленными потребителю Законом и иными правовыми актами, а также правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом, пользуется не только гражданин, который намерен заказать, приобрести или уже заказывает товары (работы, услуги), но и тот, кто использует эти товары (работы, услуги) на законном основании. К таким лицам относятся, в частности, наследники, лица, которым вещь была отчуждена, и иные правопреемники.

Подробнее о правах наследников страхователя в публикации Наследники — тоже потребители! Как заставить страховую заплатить?

Вас также может заинтересовать:

Выплата возмещения наследникам при наступлении смерти страхователя

Отказ в выплате страхового возмещения в случае смерти заемщика

Спор со страховой компанией об отказе выплаты страховой суммы

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 14 августа 2025 г.

Расторгнуть или остаться: в каких случаях арендатор вправе отказаться от договора?

Имеет ли арендатор право отказаться от договора аренды до истечения срока, если арендодатель против расторжения?

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование либо во временное пользование.

В аренду могут передаваться земельные участки, иные обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, а также иные непотребляемые вещи (то есть те, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе использования).

В договоре аренды должны быть указаны сведения, позволяющие определенно установить имущество, передаваемое арендатору в качестве объекта аренды.

Согласно статье 609 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор аренды заключается в письменной форме, если его срок превышает один год, а также в любом случае, когда хотя бы одной из сторон является юридическое лицо. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не предусмотрено законом.

Особенности расторжения договора аренды: сроки, основания и судебный порядок

В соответствии со статьей 610 указанного кодекса, договор аренды заключается на срок, указанный в договоре.

Если срок аренды в договоре не указан, он считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае любая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив другую сторону для движимого имущества за один месяц, а для недвижимого имущества — за три месяца. Законом или договором может быть предусмотрен иной срок уведомления.

Для отдельных видов аренды законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки. В таком случае, если:

  • срок аренды не определен и ни одна из сторон не расторгла договор до истечения предельного срока, установленного законом, — договор прекращается по его истечении;
  • договор заключен на срок свыше предельного срока, установленного законом, — он считается действующим в течение предельного срока.

Расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено вышеназванным кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:

  • при существенном нарушении договора другой стороной;
  • в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается такое нарушение договора одной из сторон, которое причиняет другой стороне ущерб, лишающий ее в значительной степени того, на что она вправе была рассчитывать при заключении договора.

На основании статьи 620 ГК РФ, по требованию арендатора договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в следующих случаях:

  • арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает препятствия для его использования в соответствии с условиями договора или назначением имущества;
  • переданное имущество имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны арендатору, не могли быть обнаружены арендатором при осмотре или проверке исправности имущества;
  • арендодатель не выполняет обязанность по капитальному ремонту имущества в сроки, установленные договором, а при их отсутствии – в разумные сроки;
  • имущество пришло в состояние, непригодное для использования, по обстоятельствам, за которые арендатор не отвечает.

Договором аренды могут быть предусмотрены иные основания для досрочного расторжения по требованию арендатора.

Подробнее о досрочном расторжении договора аренды в публикации Арендодатель против: когда арендатор не вправе расторгнуть договор?

Вас также может заинтересовать:

Арендатор не обязан платить, если арендодатель не принимает помещение

Приведение арендованного помещения в первоначальное состояние

Соседи будут разрешать: сдавать квартиры станет почти невозможно

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 13 августа 2025 г.

Доля не оплачена, но деньги требуют: когда участнику ООО не выплатят ее стоимость?

Может ли участник, не оплативший свою долю в уставном капитале, требовать при выходе из ООО выплаты действительной стоимости доли?

Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Уставный капитал общества формируется из номинальной стоимости долей участников.

В соответствии со статьей 94 Гражданского кодекса Российской Федерации, участник вправе выйти из общества независимо от согласия других участников или самого общества путем:

  • подачи заявления о выходе, если это предусмотрено уставом;
  • предъявления требования о приобретении обществом доли в случаях, установленных в законе.

При подаче участником заявления о выходе из общества или предъявлении требования о приобретении доли, она переходит к обществу с даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о выходе участника либо с даты получения требования о приобретении доли.

Такому участнику подлежит выплате действительная стоимость его доли в уставном капитале или, с его согласия, выдача имущества аналогичной стоимости.

Порядок выплаты действительной стоимости доли при выходе участника из ООО

Порядок, способ и сроки выплаты действительной стоимости доли определяются Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества.

В силу статьи 26 этого закона, участник вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других участников, если такая возможность предусмотрена уставом общества. При этом заявление о выходе подлежит обязательному нотариальному удостоверению в порядке, установленном законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

Право на выход может быть предусмотрено уставом при его учреждении либо при внесении изменений в устав — по решению общего собрания участников. Решение об этом должно быть принято всеми участниками единогласно, если иное не предусмотрено законом. Нотариус, удостоверивший заявление участника о выходе, в течение двух рабочих дней со дня удостоверения подает в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

В случае выхода участника его доля переходит к обществу. При этом общество обязано:

  • выплатить ему действительную стоимость доли, рассчитанную на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период перед датой перехода доли;
  • с согласия участника выдать ему имущество соответствующей стоимости.

Если доля оплачена не полностью, выплате подлежит только действительная стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано исполнить обязательство по выплате действительной стоимости доли в течение трех месяцев с момента возникновения такой обязанности, если уставом не установлен иной срок или порядок выплаты.

Изменение сроков или порядка выплаты может быть предусмотрено уставом при учреждении общества по единогласному решению общего собрания участников. Исключение таких положений из устава требует решения, принятого двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

Подробнее о выплате действительной стоимости доли в публикации Участник не оплатил долю, но требует миллионы — возможно ли это?

Вас также может заинтересовать:

Закон требует! Когда общество обязано уменьшить уставный капитал?

Законные преемники: как наследникам войти в состав участников ООО?

Нотариальное удостоверение предварительного договора продажи доли

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 12 августа 2025 г.

Заблокировали счет и не предупредили: как привлечь банк к ответственности?

Правомерна ли блокировка счета клиента, если банк не уведомил его о введенных ограничениях?

По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять денежные средства, поступающие на счет клиента (владельца счета), выполнять его распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, а также проводить иные операции по счету в соответствии с условиями заключенного договора.

Банк не вправе определять направления использования денежных средств клиента или контролировать их, а также устанавливать иные ограничения на распоряжение средствами, если они не предусмотрены законом или договором банковского счета.

Согласно статье 848 Гражданского кодекса Российской Федерации, банк обязан выполнять для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, банковскими правилами и обычаями делового оборота, если договором банковского счета не установлено иное.

В соответствии со статьей 849 того же кодекса, банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять денежные средства со счета не позднее следующего дня после поступления соответствующего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены законом, банковскими правилами или договором.

Основания для отказа в проведении операций по счету и уведомление клиента

При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется перевести денежные средства с его счета на счет получателя в том же или другом банке на основании распоряжения плательщика. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законодательством, банковскими правилами, обычаями делового оборота, а также условиями договора.

Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, установленным законом и банковскими правилами.

При приеме платежного поручения к исполнению банк обязан удостовериться в наличии у плательщика права распоряжаться денежными средствами, проверить соответствие платежного поручения установленным требованиям, убедиться в достаточности денежных средств для его исполнения, а также выполнить иные процедуры, предусмотренные законом, банковскими правилами и договором.

Законом могут быть предусмотрены основания для отказа банка в зачислении денежных средств на счет клиента или их списании со счета.

Отношения между физическими лицами, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, и государственными органами, которые контролируют эти операции в целях предупреждения, выявления и пресечения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, регулируются Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Указанным законом предусмотрено, что кредитные организации вправе отказать в проведении операции, включая исполнение распоряжения клиента. Отказ допускается, если в результате внутреннего контроля у банка возникли подозрения, что операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

При отказе кредитной организации в проведении операции она обязана в течение пяти рабочих дней уведомить клиента о дате и причинах отказа в порядке, установленном договором или публичными правилами банка.

Уведомление, направляемое клиенту, об отказе в проведении операции, должно содержать информацию о дате и причинах принятия такого решения.

Подробнее о блокировке банковских счетов в публикации Блокировка счета без предупреждения: как наказать банк по закону?

Вас также может заинтересовать:

Банк в одностороннем порядке повысил комиссию — законно ли это?

Отказ банка исполнить судебный приказ из-за легализации доходов

Проценты с банка за неисполнение требований исполнительного листа

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 11 августа 2025 г.

Ответственность руководителя: Верховный Суд разъяснил, когда директор возместит убытки

Верховный Суд обобщил судебную практику по корпоративным спорам о возмещении убытков, причиненных обществу его руководителем.

Верховный Суд Российской Федерации обобщил практику рассмотрения арбитражными судами корпоративных споров. В новом тематическом обзоре, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ, представлены правовые позиции, сформулированные по результатам изучения и обобщения судебной практики. Разъяснения направлены на обеспечение единообразия в применении положений, связанных со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В обзоре разъяснено, что если руководитель совершил сделку при наличии конфликта между его личными интересами (включая интересы аффилированных лиц) и интересами общества, не уведомив о таком конфликте участников (акционеров) или совет директоров (наблюдательный совет), с него могут быть взысканы в пользу общества убытки, вызванные недобросовестным поведением. При этом предполагается, что заключение сделки в условиях конфликта интересов влечет причинение убытков юридическому лицу.

Директор общества, раскрывший свою заинтересованность в сделке, предполагается действующим в интересах юридического лица при ее совершении, если обратное не доказано в установленном порядке.

Аффилированность руководителя общества и недобросовестность при передаче имущества

Обзор содержит следующие правовые позиции по корпоративным спорам, связанным с применением статьи 53.1 ГК РФ:

  • о фактической аффилированности руководителя общества и иных лиц может свидетельствовать их поведение в хозяйственном обороте. В частности, это может выражаться в заключении между ними сделок и их последующем исполнении на условиях, недоступных для обычных (независимых) участников рынка;
  • директор не вправе единолично устанавливать или изменять условия своего вознаграждения, включая размер и порядок выплат, без одобрения вышестоящего органа управления общества;
  • недобросовестным поведением руководителя признается совершение заинтересованной сделки, которая повлекла утрату имущества, необходимого для осуществления деятельности общества, либо предполагала передачу имущества без получения соразмерного встречного предоставления;
  • присвоение коммерческих возможностей противоречит принципу добросовестности, который обязаны соблюдать руководители и участники общества, которые должны воздерживаться от извлечения личной выгоды в ущерб интересам юридического лица;
  • расходы на оплату юридических услуг, оказанных руководителю, участникам или работникам общества, если они непосредственно связаны с интересами общества, не могут быть взысканы с директора в качестве убытков;
  • осуществление за счет средств юридического лица нетипичных выплат, под видом которых фактически производился вывод средств общества в пользу лиц, находящихся в служебной зависимости от его руководителя, служит основанием для привлечения директора к ответственности за убытки;
  • изменение обществом своих планов развития, в том числе в случаях, когда такое изменение связано с назначением нового руководителя, сменой контролирующего участника, изменением экономических условий деятельности юридического лица, не является основанием для возложения на директора неблагоприятных последствий, возникших в деятельности юридического лица, если эти изменения повлекли утрату актуальности результатов работ;
  • руководитель не несет ответственности за действия, совершенные в целях предотвращения большего ущерба интересам юридического лица.

Подробнее о возмещении убытков директором в публикации Директор в ответе: Верховный Суд разъяснил, как взыскать убытки.

Вас также может заинтересовать:

Выплата дивидендов при отсутствии решения о распределении прибыли

Закон требует! Когда общество обязано уменьшить уставный капитал?

Представительство в арбитражном суде — защита прав и законных интересов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 10 августа 2025 г.

Мотоблоки и правила дорожного движения: как оспорить незаконный штраф ГИБДД?

Предусмотрена ли ответственность за управление мотоблоком по дорогам общего пользования без водительского удостоверения?

Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации установлены Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

В законе определены следующие термины:

  • участник дорожного движения — лицо, непосредственно участвующее в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода или пассажира транспортного средства;
  • транспортное средство — устройство, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования по дорогам;
  • водитель транспортного средства — лицо, управляющее транспортным средством.

Согласно указанному закону, право граждан на безопасные условия дорожного движения обеспечивается за счет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Участники дорожного движения обязаны соблюдать требования данного Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Чем мотоблок отличается от самоходных машин и других транспортных средств?

В соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, под механическим транспортным средством понимается транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Этот термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.

На основании примечания к статье 12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, под транспортным средством понимаются:

  • автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см или максимальной мощностью электродвигателя свыше 4 кВт;
  • транспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость свыше 50 км/ч;
  • прицепы, подлежащие государственной регистрации.

К транспортным средствам также относятся тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, транспортные средства, для управления которыми в соответствии с законодательством о безопасности дорожного движения требуется специальное право.

В силу пункта 3.1.2 ГОСТ 12.2.140–2004 «Тракторы малогабаритные» мотоблок представляет собой одноосный малогабаритный трактор, тяговое усилие которого создается за счет сцепления ведущих колес с землей и который предназначен для привода сменных навесных и прицепных машин и орудий и одноосных полуприцепов. 

Исходя из решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.02.2019 № 25, мотоблок (мотокультиватор) — это устройство, соответствующее следующим критериям:

  • управляется водителем, идущим рядом, с помощью рулевого устройства в виде двух рукояток;
  • имеет одну ведущую ось и двигатель внутреннего сгорания;
  • конструктивно предусматривает возможность установки на ведущую ось рабочих органов (фрез) для обработки почвы или колес;
  • оснащено тягово-сцепным устройством или приспособлениями для крепления навесного оборудования;
  • обладает шкивом или валом отбора мощности.

В настоящее время мотоблоки и прицепы к ним не подлежат регистрации ни в ГИБДД, ни в органах Гостехнадзора. Кроме того, не требуется специальное право на управление мотоблоком. Это подтверждается Инструкцией о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами, утвержденной приказом Минсельхоза России от 29.11.2019 № 807, в которой прямо указано, что мотоблоки не относятся к самоходным машинам.

Подробнее об ответственности за управление мотоблоком в публикации Мотоблок без прав: грозит ли штраф? Что важно знать владельцам

Вас также может заинтересовать:

Взыскание компенсации с ГИБДД за незаконное возбуждение дела

Как обжаловать постановление, вынесенное инспектором ГИБДД

Отмена постановления ГИБДД по делу об административном правонарушении

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 7 августа 2025 г.

Конкурсная масса при банкротстве: в каком случае у должника не заберут машину?

Исключат ли автомобиль должника из конкурсной массы, если он используется для перевозки детей в школу и детский сад, а семья проживает в местности, недоступной для общественного транспорта?

Отношения, связанные с банкротством физических лиц, регулируются Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина могут применяться следующие процедуры: реструктуризация долгов, реализация имущества или мировое соглашение.

В случае признания гражданина банкротом арбитражный суд выносит решение о реализации его имущества. Срок реализации имущества не может превышать шести месяцев.

Согласно статье 213.25 указанного закона, в конкурсную массу включается все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и введении реализации имущества, а также выявленное или приобретенное после этой даты, за исключением имущества, указанного в пункте 3 настоящей статьи.

По мотивированному ходатайству гражданина или иных участников дела о банкротстве суд может исключить из конкурсной массы имущество должника общей стоимостью не более 10 000 рублей.

Перечень имущества должника, на которое не может быть обращено взыскание

В соответствии с пунктом 3 вышеназванной нормы, из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.

Статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание и которое не подлежит включению в конкурсную массу должника. К такому имуществу относятся:

  • жилое помещение или его часть, если оно является единственным пригодным для постоянного проживания местом для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в нём. Исключение составляют случаи, когда жилье является предметом ипотеки и на него может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством об ипотеке;
  • земельные участки, на которых расположены указанные выше объекты, за исключением случаев, когда участок находится в залоге по ипотеке и подлежит взысканию;
  • предметы обычной домашней обстановки и обихода, а также вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключением драгоценностей и предметов роскоши;
  • имущество, необходимое для профессиональной деятельности должника, если стоимость отдельных предметов не превышает десяти тысяч рублей;
  • племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища или выезда на пасеку, а также хозяйственные постройки и сооружения, необходимые для их содержания;
  • семена, необходимые для очередного посева;
  • продукты питания и денежные средства на сумму не менее величины прожиточного минимума для должника и лиц, находящихся на его иждивении;
  • топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилья в течение отопительного сезона;
  • транспортные средства и иное имущество, необходимое гражданину-должнику в связи с инвалидностью.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с применением процедур в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъясняется, что при рассмотрении дел о банкротстве граждан суды должны учитывать необходимость соблюдения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника, включая его право на достойную жизнь.

Подробнее об исключении имущества из конкурсной массы, в публикации Банкротство и автомобиль: когда машину исключат из конкурсной массы?

Вас также может заинтересовать:

Доли супругов в общем имуществе включаются в конкурсную массу

Исключение единственного жилья из конкурсной массы при банкротстве

Обращение взыскания на заработную плату гражданина-банкрота

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Вас также может заинтересовать