Обязательно поделитесь с друзьями

понедельник, 30 июня 2025 г.

Ключевые правовые позиции Верховного Суда по гражданским и экономическим спорам

Опубликован второй обзор практики Верховного Суда РФ за 2025 год, который содержит важные правовые позиции.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации утвердил очередной обзор судебной практики за текущий год. В обзоре собраны важные правовые позиции по разрешению споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав. Кроме того, в обзоре проанализирована практика применения норм о юридических лицах, защите прав на средства индивидуализации, страховании, налогах и сборах, а также дисциплинарной ответственности судей.

Верховный Суд разъяснил, что если продавец намеренно выводит имущество из конкурсной массы, чтобы избежать обращения взыскания, это само по себе не свидетельствует о недобросовестности последующего приобретателя — при условии, что тот не знал и не должен был знать о банкротстве продавца.

Разрешая спор о залоге имущества, Верховный Суд пояснил, что если лицо приобретает заложенное имущество, не зная и не имея возможности знать о залоге, то залог прекращается в силу закона. Последующее внесение залогодержателем сведений о залоге в публичный реестр не восстанавливает уже прекращенный залог.

Наследство, долговые обязательства супругов, ДТП и недействительные сделки

В новый обзор практики включены правовые позиции Судебной коллегии по гражданским делам, согласно которым:

  • законодательство, устанавливая необходимость получения обязательного согласия органа опеки и попечительства на отказ от наследства, если наследником является несовершеннолетний, исходит из принципа защиты прав и законных интересов ребенка, чтобы не допустить ухудшения его положения;
  • возможность признания долговых обязательств одного из супругов общими супружескими обязательствами зависит от установления обстоятельств, связанных с использованием полученных средств на нужды семьи;
  • наличие или отсутствие вины каждого из участников дорожно-транспортного происшествия, а также степень их вины входят в предмет доказывания по гражданскому делу и относятся к обстоятельствам, имеющим юридическое значение для правильного разрешения дела.

Обзор также содержит правовые позиции Судебной коллегии по экономическим спорам:

  • отчуждение имущества по существенно заниженной цене в пользу аффилированного лица не может не вызывать разумных сомнений в добросовестности покупателя;
  • если единоличный исполнительный орган продавца при заключении договора купли-продажи действовал явно в ущерб интересам продавца, что привело к утрате возможности использовать имущество, необходимое для осуществления основной деятельности, такая сделка может быть признана ничтожной;
  • определение действительной стоимости доли участника без учета имущественных потерь приводит к распределению убытков исключительно между теми лицами, которые сохранили статус участника;
  • возникновение права на сокращенное фирменное наименование задолго до подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака само по себе недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку;
  • условия договора, освобождающие страховую организацию от выплаты страхового возмещения в случае наступления страхового случая по причине неосторожных действий (бездействия) страхователя, являются ничтожными;
  • организация, выплачивающая доход в виде процентов по договору займа физическому лицу, признается налоговым агентом и обязана исчислить, удержать и перечислить в бюджет соответствующую сумму НДФЛ.

Подробнее о новом обзоре судебной практики в публикации Верховный Суд дал разъяснения: ключевые позиции второго обзора.

Вас также может заинтересовать:

Верховный Суд разъяснил правовые позиции, которые нельзя игнорировать

Права потребителей: Верховный суд выпустил обзор судебной практики

Представительство в арбитражном суде — защита прав и законных интересов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 29 июня 2025 г.

Захламление подъезда многоквартирного дома: какая ответственность предусмотрена?

Какая ответственность предусмотрена за захламление общего имущества в подъезде многоквартирного дома?

Собственникам помещений принадлежат доли в праве общей собственности на общее имущество. К общему имуществу относятся:

  • вспомогательные помещения (технические этажи, чердаки, технические подвалы с инженерными коммуникациями, обслуживающими более одного помещения);
  • крыши и ограждающие конструкции здания или сооружения;
  • механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений, обслуживающее более одного помещения.

Жилищным законодательством предусмотрено, что собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество, включающее:

  • помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме;
  • межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты;
  • коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы (при наличии инженерных коммуникаций);
  • иное оборудование, обслуживающее более одного помещения в доме.

Правила содержания общего имущества и противопожарные требования в многоквартирных домах

Статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что собственник жилого помещения обязан соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая нормы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании и защите прав потребителей, в состоянии, обеспечивающем:

  • безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц, а также государственного, муниципального и иного имущества;
  • доступность пользования жилыми и нежилыми помещениями, помещениями общего пользования;
  • соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, не допускается размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других предметов; входы на лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю не должны быть загромождены.

На жильцов многоквартирного дома также возложена обязанность соблюдать требования пожарной безопасности. Так, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, запрещено:

  • хранить на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, отходы любых классов опасности и другие пожароопасные вещества и материалы;
  • использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья и другие технические помещения для хранения мебели и других предметов;
  • хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Подробнее об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в публикации Мусор в подъезде — штраф в кошельке! Чем грозит захламление?

Вас также может заинтересовать:

Оплата установки общедомовых приборов учета в многоквартирном доме

Потребительский штраф: управляющие компании штрафуют без заявления

Председателя ТСЖ – под суд! За что его могут привлечь к ответственности?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 28 июня 2025 г.

Почему поврежденная пломба не может быть причиной для отказа в возврате товара

Имеет ли право интернет-магазин отказать в возврате ноутбука, если при осмотре сорвана пломба на упаковке?

Розничная продажа товаров осуществляется на основании договора розничной купли-продажи. В соответствии со статьей 492 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Данный договор может быть заключен на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара через каталоги, проспекты, буклеты, фотоснимки, средства связи или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления с товаром либо его образцом при заключении договора (дистанционный способ продажи товара).

Права покупателей, приобретающих товары дистанционным способом для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, регулируются нормами Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей».

Права покупателей и обязанности продавцов при дистанционной продаже товаров

Статьей 26.1 указанного закона предусмотрено, что договор розничной купли-продажи может быть заключен дистанционным способом — на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и иных) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления с товаром либо его образцом при заключении договора.

До заключения договора продавец обязан предоставить потребителю следующую информацию:

  • основные потребительские свойства товара;
  • адрес (место нахождения) продавца;
  • место изготовления товара;
  • полное фирменное наименование продавца (изготовителя);
  • цену и условия приобретения товара;
  • условия доставки;
  • срок службы, срок годности и гарантийный срок;
  • порядок оплаты товара;
  • срок действия предложения о заключении договора.

При доставке товара покупателю должна быть предоставлена письменная информация о порядке и сроках его возврата.

Покупатель вправе отказаться от товара в любое время:

  • до его передачи;
  • в течение 7 дней после передачи;
  • в течение 3 месяцев с момента передачи, если при доставке товара покупателю не была предоставлена в письменной форме информация о порядке и сроках возврата.

Эти правила действуют для всех товаров, продающихся дистанционно, в том числе для ноутбуков. Исключение составляют товары надлежащего качества, обладающие индивидуально-определенными свойствами, которые могут быть использованы исключительно приобретающим их покупателем.

Условия возврата товара:

  • сохранены товарный вид и потребительские свойства;
  • имеется документ, подтверждающий факт и условия покупки (кассовый или товарный чек и т. п.).

При отказе покупателя от товара продавец обязан вернуть уплаченную денежную сумму (за вычетом расходов на доставку возвращаемого товара) в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования.

Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом регулируются положениями статей 18–24 данного закона.

Подробнее о возврате товара в публикации Пломба сорвана — откажет ли интернет-магазин в возврате ноутбука?

Вас также может заинтересовать:

Маркетплейс отказал в возврате бракованного товара: законно ли это?

Ответственность продавца за ненаправление ответа потребителю

Покупка бракованного смартфона на маркетплейсе: что нужно знать?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 27 июня 2025 г.

Фотография без авторских прав: какие изображения можно использовать свободно?

Может ли правообладатель требовать компенсацию за нарушение исключительного права, если фотография не является результатом творческого труда?

На результаты интеллектуальной деятельности распространяются интеллектуальные права, в состав которых входит исключительное право (имущественное право), а в установленных законом случаях — личные неимущественные и иные права.

Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание результата интеллектуальной деятельности, не признаются его авторами.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, изначально принадлежит его автору. Это право может быть передано автором другому лицу по договору или перейти к иным лицам на основаниях, предусмотренных законом.

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства охраняются авторским правом. К объектам авторских прав относятся, в том числе:

  • фотографические произведения;
  • произведения, созданные способами, аналогичными фотографии.

Критерии признания произведения объектом авторского права: презумпция творческого характера

В соответствии со статьей 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, создавший его творческим трудом. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным способом, предусмотренным пунктом 1 статьи 1300 настоящего Кодекса, считается автором, если не доказано обратное.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ, рассматриваемых во взаимосвязи, объектом авторского права признается только тот результат, который создан творческим трудом. При этом, пока не доказано иное, предполагается, что результаты интеллектуальной деятельности созданы творческим трудом.

Отсутствие новизны, уникальности или оригинальности само по себе не означает, что такой результат не охраняется авторским правом, поскольку ключевым критерием остается творческий характер его создания.

Творческий характер произведения не зависит от способа его создания — будь то непосредственная работа автора или использование технических средств. Вместе с тем результаты, полученные без творческого характера деятельности человека (например, автоматическая фото- и видеосъемка камерой наблюдения, применяемой для фиксации правонарушений), не признаются объектами авторского права.

В Обзоре судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 29.05.2024, дополнительно уточняется, что для предоставления правовой охраны необходимо установить:

  • проявил ли автор творческие способности при создании объекта;
  • осуществил ли он свободный и творческий выбор, отражающий его индивидуальность;
  • является ли эта форма результатом интеллектуального творчества.

С учетом этого, не все фотографические произведения и произведения, созданные способами, аналогичными фотографии, попадают под защиту авторского права.

Подробнее о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фотографию в публикации Не каждая фотография защищена авторским правом: что важно знать?

Вас также может заинтересовать:

Гиперссылка при использовании фотографии: обязательна или нет?

Когда откажут в компенсации за использование фотографии на сайте

Фотографии для сайта: как использовать фото, не нарушая авторские права

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 26 июня 2025 г.

Самозанятые на торгах: могут ли они участвовать в госзакупках товаров, работ и услуг?

Вправе ли самозанятые граждане участвовать в закупках товаров наравне с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями?

Самозанятыми считаются физические лица, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и уплачивающие налог на профессиональный доход.

Применять указанный специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации.

Самозанятые граждане имеют право реализовывать товары, работы, услуги и имущественные права. Однако они не могут применять специальный налоговый режим, если:

  • продают подакцизные товары или товары, подлежащие обязательной маркировке;
  • занимаются перепродажей товаров или имущественных прав;
  • используют наемных работников по трудовым договорам;
  • ведут бизнес в интересах других лиц (по договорам поручения, комиссии или агентским договорам);
  • получают доходы свыше 2,4 млн рублей в год.

Самозанятые граждане как участники госзакупок: права и ограничения

Контрактная система в сфере закупок базируется, среди прочего, на принципе обеспечения конкуренции, который подразумевает, что любое заинтересованное лицо вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами о контрактной системе стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», участником закупки может быть:

  • любое юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и происхождения капитала), за исключением юридических лиц, зарегистрированных в государствах или на территориях, включенных в перечень офшорных зон в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, или являющихся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;
  • любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением физических лиц, признанных иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ.

Участником закупки, проводимой на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», может быть:

  • юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих как один участник) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и происхождения капитала, за исключением организаций, признанных иностранными агентами в соответствии с законом № 255-ФЗ;
  • физическое лицо (или несколько физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, выступающих как один участник), за исключением лиц, признанных иностранными агентами по указанному закону.

С учетом этого участниками закупок товаров, работ, услуг могут быть не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые граждане. Исключение составляют физические лица, признанные иностранными агентами.

Подробнее об участии в закупках товаров, работ и услуг в публикации Могут ли самозанятые участвовать в госзакупках наравне с юрлицами и ИП?

Вас также может заинтересовать:

Как налоговые органы выявляют схемы с самозанятыми

Новые разъяснения налоговой службы по договорам с самозанятыми

Риск переквалификации договоров с самозанятыми в трудовые отношения

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 25 июня 2025 г.

Исковая давность по договору поставки: прерывается ли течение срока признанием долга?

Прерывается ли срок давности по требованию о взыскании неустойки, если должник признал долг по договору поставки?

По договору поставки поставщик (продавец) обязуется передать в установленный срок (или сроки) производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

К способам обеспечения исполнения обязательств относятся: неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж и иные способы, предусмотренные законом или договором.

На основании статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная сумма денег, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, при просрочке исполнения.

Перерыв течения срока исковой давности и последствия признания долга

При реализации права на судебную защиту необходимо учитывать установленные действующим законодательством сроки исковой давности.

В силу статьи 195 Гражданского кодекса, под исковой давностью понимается срок, в течение которого лицо, чье право нарушено, может обратиться в суд за его защитой. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Пунктами 1 и 2 статьи 200 ГК РФ предусмотрено, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать:

  • о нарушении своего права;
  • кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В случае обязательств с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по истечении срока исполнения.

Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение указанного срока начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», к действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться:

  • признание претензии;
  • изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, а также просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или рассрочке платежа);
  • акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.

При этом ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга.

Из приведенных законоположений и разъяснений Пленума Верховного Суда следует, что признание долга ответчиком прерывает срок давности, после чего его течение начинается заново. Истец, добросовестно полагаясь на такое признание, вправе ожидать исполнения обязательств без обращения в суд. Поэтому действия ответчика по признанию долга должны быть ясными и недвусмысленными.

Подробнее о признании долга в публикации Признание долга по поставке: прерывает ли срок давности по неустойке?

Вас также может заинтересовать:

Взыскание штрафа сверх неустойки при нарушении срока поставки

Неустойка в иностранной валюте за просрочку исполнения обязательств

Представительство в арбитражном суде — защита прав и законных интересов

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 24 июня 2025 г.

Договор строительного подряда и бракованные материалы: ответственность подрядчика

Несет ли подрядчик ответственность по договору строительного подряда, если не сообщил заказчику о непригодности предоставленных материалов и выполнил работы?

По договору подряда подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда положения о подряде применяются, если иное не предусмотрено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими эти виды договоров.

В соответствии со статьей 721 указанного кодекса, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте таких условий — обычно предъявляемым требованиям к работам соответствующего рода.

Результат выполненной работы на момент передачи заказчику должен обладать свойствами, указанными в договоре или обычно предъявляемыми требованиями, а также быть пригодным в течение разумного срока для использования, установленного договором. Если договором такое использование не предусмотрено, результат работы должен быть пригоден для обычного использования результатов работ такого рода.

Гарантийные обязательства: сроки, ответственность и предъявление требований заказчиком

Согласно статье 722 ГК РФ, если договором подряда на результат работы установлен гарантийный срок, то в течение этого срока результат работы должен соответствовать условиям договора о качестве. Если иное не предусмотрено договором, гарантия качества распространяется на все составляющие результата работы.

В силу статьи 724 этого же кодекса, заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, если они обнаружены в течение гарантийного срока. Этот срок исчисляется с момента, когда результат работы был принят или должен был быть принят заказчиком.

Если гарантийный срок, предусмотренный договором, составляет менее двух лет, и заказчик обнаружил недостатки результата работы после истечения гарантийного срока, но в пределах двух лет, подрядчик несет ответственность при условии, что заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы или по причинам, существовавшим до этого момента.

Статьей 754 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик несет ответственность перед заказчиком за:

  • допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией и обязательными для сторон строительными нормами и правилами;
  • недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.

По договору строительного подряда подрядчик гарантирует достижение объектом показателей, указанных в технической документации, а также возможность его эксплуатации в соответствии с условиями договора в течение гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие:

  • нормального износа объекта или его частей;
  • неправильной эксплуатации объекта;
  • ошибок в инструкциях по эксплуатации, разработанных заказчиком или привлеченными им третьими лицами;
  • ненадлежащего ремонта, проведенного заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Подробнее об ответственности подрядчика в публикации Подрядчик в ответе: последствия использования непригодных материалов.

Вас также может заинтересовать:

Возражения по качеству строительных работ после акта приемки

Ответственность саморегулируемой организации по обязательствам ее членов

Спор о взыскании задолженности по договору строительного подряда

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 23 июня 2025 г.

Осторожно, дробление бизнеса: продавцы на маркетплейсах начали получать уведомления от ФНС

Продавцы на маркетплейсах стали получать уведомления о возможном дроблении бизнеса.

В рамках совместного проекта с Федеральной налоговой службой маркетплейсы начали массово рассылать уведомления продавцам о признаках дробления бизнеса. В письмах говорится о возможных рисках неуплаты или неполной уплаты налогов. Пока это только предупреждение, без проверок и финансовых санкций.

Продавцам предлагается в течение десяти рабочих дней представить письменные пояснения, обосновывающие отсутствие дробления бизнеса. Пояснения будут переданы налоговым органам. При этом маркетплейсы лишь рассылают уведомления, а список продавцов формируют налоговые органы.

Напомним, что под дроблением бизнеса понимается разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями или индивидуальными предпринимателями), контролируемыми одними и теми же лицами. Такое разделение направлено исключительно или преимущественно на занижение налогов за счет применения специальных налоговых режимов с нарушением допустимых пределов при исчислении налоговой базы или суммы налога.

Какие действия продавцов на маркетплейсах квалифицируются как дробление бизнеса

Анализ законодательства о налогах и сборах, писем ФНС России и судебной практики позволяет выделить признаки дробления бизнеса продавцами на маркетплейсах.

Ключевыми индикаторами того, что несколькими формально самостоятельными субъектами осуществляется организационно единая деятельность под управлением одних и тех же лиц, являются:

  • общность учредителей и руководителей организаций;
  • единая кадровая политика и общность работников;
  • ведение бухгалтерского учета одним и тем же лицом;
  • совпадение IP-адресов;
  • общий доступ к управлению денежными потоками;
  • регистрация по одному адресу;
  • общие контактные данные (телефоны, электронная почта);
  • общность контрагентов, представителей и материально-технической базы;
  • взаимное покрытие расходов участниками схемы;
  • формальный характер документооборота.

Эти признаки свидетельствуют о фактической координации деятельности, несмотря на формальное разделение.

К указанным признакам также относятся единый ассортимент товаров и одинаковый (либо схожий) дизайн карточек у разных продавцов. Это может свидетельствовать о том, что всеми бизнесами управляет одно и то же лицо, а разделение — лишь формальность.

Еще один признак дробления бизнеса — вовлечение членов семьи в торговлю на маркетплейсах с целью получения налоговой выгоды. Для этого на родственников регистрируются организации, либо они оформляются как индивидуальные предприниматели. При этом реальные предпринимательские функции указанные лица не выполняют. Налоговые органы могут проанализировать движение средств и установить, кто является бенефициаром данной схемы, а именно — кто распоряжается средствами. Подобные схемы регулярно выявляются налоговиками (см. «Налоговые органы взялись за дробление семейного бизнеса»).

Если предприниматель управляет несколькими личными кабинетами на маркетплейсе, налоговые инспекторы могут усмотреть в этом признак контроля над разными бизнесами одним лицом. Такой критерий часто применяется для выявления схем искусственного разделения бизнеса с целью снижения налоговой нагрузки.

Подробнее о дроблении бизнеса в публикации Дробление бизнеса на маркетплейсах: налоговая начала охоту на продавцов!

Вас также может заинтересовать:

Привлечение к субсидиарной ответственности за дробление бизнеса

Федеральная налоговая служба напомнила признаки дробления бизнеса

ФНС опубликовала обзор судебной практики по вопросам дробления бизнеса

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 22 июня 2025 г.

Разница в цене на кассе магазина? Узнайте, как покупателю вернуть переплату за товар

Что делать покупателю, если цена на кассе в магазине не совпадает с ценой на ценнике?

В соответствии со статьей 454 Гражданского кодекса РФ, по договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в собственность покупателя, а покупатель — принять его и оплатить установленную сумму. По общему правилу, покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора, непосредственно до или после передачи товара.

Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи магазином покупателю кассового или товарного чека, электронного либо иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение факта заключения договора и его условий.

В силу статьи 500 указанного кодекса покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной в момент заключения договора розничной купли-продажи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

Права покупателей и обязанности продавцов при осуществлении розничной торговли

Торговая организация, осуществляющая продажу товаров по договору розничной купли-продажи, обязана своевременно предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» предусмотрено, что информация о товаре в обязательном порядке должна включать цену в рублях и условия приобретения товара.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463 утверждены Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, разработанные в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Указанные правила регулируют отношения между покупателями и продавцами при заключении договора розничной купли-продажи, включая реализацию продовольственных товаров.

Правилами установлено, что при продаже товаров покупателю должна быть предоставлена возможность самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с товаром. Торговая организация обязана обеспечить наличие ценников с указанием наименования товара, а также цены за единицу товара или за единицу измерения (вес, масса нетто, длина и т. д.).

В пункте 35 данных правил предусмотрено, что в случае, если магазин осуществляет предпродажное фасование и упаковку продовольственных товаров, цена которых определяется на основании установленной торговой организации стоимости за единицу веса (массу нетто), на расфасованном товаре должны быть указаны: наименование товара, вес (масса нетто), цена за единицу измерения веса, цена отвеса, дата фасования, срок годности.

Ценник является публичной офертой, и магазин обязан продать товар по указанной на нем цене.

Если цена на кассе выше, чем на ценнике, покупатель вправе потребовать продажи товара по цене с ценника. В случае ошибочной оплаты магазин обязан вернуть разницу или, по требованию покупателя, оформить возврат товара.

Подробнее о цене товара на кассе в публикации Цена на кассе не совпадает с ценником? Требуйте свои деньги обратно!

Вас также может заинтересовать:

Информация на ценнике продовольственного товара

Отказ магазина передать товар покупателю из-за ошибки в цене

Права потребителей: Верховный суд выпустил обзор судебной практики

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 21 июня 2025 г.

Кредит по поддельным документам: как отменить договор, если вы его не подписывали?

Признается ли кредитный договор незаключенным, если заемщик его не заключал, а кредит оформлен в результате мошеннических действий?

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В соответствии со статьей 420 Гражданского кодекса Российской Федерации, к договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные настоящим Кодексом, если иное не установлено законом.

На основании статьи 153 указанного кодекса, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Указание в законе на цель действия свидетельствует о волевом характере поведения участников сделки.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что сделка представляет собой волевое действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. К ним относятся, в частности, гражданско-правовой договор, выдача доверенности, признание долга, заявление о зачете, односторонний отказ от исполнения обязательства.

Порядок и условия заключения договора потребительского кредита (займа)

Согласно статье 819 Гражданского кодекса, по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором. В свою очередь, заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму, уплатить проценты за пользование ею, а также иные платежи, предусмотренные кредитным договором, включая платежи, связанные с предоставлением кредита.

Если кредит предоставляется гражданину для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, применяются правила, установленные законом о потребительском кредите (займе).

В силу статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» договор потребительского кредита (займа) включает:

  • общие условия, которые кредитор устанавливает в одностороннем порядке для многократного применения и размещает, в том числе в сети «Интернет»;
  • индивидуальные условия, согласуемые кредитором и заемщиком, такие как сумма кредита, порядок, способы и сроки его возврата, процентная ставка, обязанность заемщика заключить иные договоры, а также услуги, оказываемые кредитором за отдельную плату, и иные условия.

Индивидуальные условия договора оформляются в виде таблицы, форма которой утверждена нормативным актом Банка России. Таблица размещается на первой странице договора потребительского кредита (займа) и должна быть выполнена четким, хорошо читаемым шрифтом.

Договор потребительского кредита (займа) заключается в порядке, установленном законодательством для кредитного договора или договора займа, с учетом особенностей, предусмотренных данным законом.

Статьей 7 вышеназванного закона предусмотрено, что договор потребительского кредита считается заключенным, если между сторонами достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора. Договор потребительского займа считается заключенным с момента передачи заемщику денежных средств.

Документы, необходимые для заключения договора потребительского кредита (займа), и заявление о предоставлении потребительского кредита (займа) могут быть подписаны сторонами с использованием аналога собственноручной подписи способом и направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Подробнее о признании договора незаключенным в публикации Кредит без подписи: признают ли договор незаключенным из-за мошенничества?

Вас также может заинтересовать:

Банкам откажут в банкротстве пострадавших от кредитных мошенников

Заемщиков освободили от взятых мошенниками кредитов и займов

Кредитный договор, заключенный в результате телефонного мошенничества

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 20 июня 2025 г.

Просрочка оплаты товара: как начисляются проценты за пользование денежными средствами?

В какую очередь уплачиваются проценты за пользование денежными средствами, если оплата товара произведена не в полном объеме?

По договору поставки поставщик (продавец) обязуется передать в установленный срок (или сроки) производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием.

Договор поставки представляет собой разновидность договора купли-продажи и к нему применяются общие положения о купле-продаже, если иное не установлено специальными нормами о поставке.

Согласно статье 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после его передачи продавцом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иным законом, другими правовыми актами или договором купли-продажи, а также если это не противоречит существу обязательства.

В соответствии со статьей 516 этого же кодекса, покупатель обязан оплатить поставляемые товары в порядке и форме, предусмотренных договором поставки.

Порядок погашения денежных обязательств: издержки, проценты и основной долг

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, в частности, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статья 319 ГК РФ устанавливает, что если произведенный платеж недостаточен для полного исполнения денежного обязательства, то при отсутствии иного соглашения между сторонами, сумма погашается в следующей очередности:

  • издержки кредитора по получению исполнения;
  • проценты;
  • основная сумма долга.

В совместном постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» разъяснено, что проценты, предусмотренные договором купли-продажи с условием отсрочки или рассрочки платежа, начисляются на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня его передачи продавцом. Указанные проценты, взимаемые за просрочку оплаты, являются платой за коммерческий кредит.

По смыслу разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», под процентами, погашаемыми ранее основной суммы долга, понимаются проценты за пользование денежными средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству. К ним также относятся проценты за пользование суммой займа, кредита, аванса, предоплаты и другие аналогичные платежи.

В Информационном письме Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 № 141 «О некоторых вопросах применения положений статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что статья 319 ГК РФ направлена, в том числе, на защиту интересов кредитора по денежному обязательству. Поэтому указание должником в платежном документе назначения платежа (например, «возврат основной суммы долга по кредитному договору») само по себе не влияет на порядок погашения обязательств перед кредитором, который определяется по правилам указанной нормы.

Подробнее об очередности уплаты процентов в публикации Проценты и основной долг: что гасить в первую очередь при неполной оплате?

Вас также может заинтересовать:

Взыскание неустойки и процентов за просрочку оплаты товара

Разные меры ответственности за одно и тоже нарушение договора

Уменьшение процентов коммерческого кредита по договору поставки

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

четверг, 19 июня 2025 г.

Нечестная игра: когда регистрация товарного знака признается недобросовестной конкуренцией?

Признают ли регистрацию товарного знака актом недобросовестной конкуренции, если его зарегистрировали с целью запрета использования третьими лицами?

Товарные знаки относятся к результатам интеллектуальной деятельности, а также к средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак (то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак

Товарными знаками могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и иные обозначения либо их комбинации.

Основное назначение товарного знака — помочь покупателю отличить продукцию одного производителя от продукции другого.

Содержание исключительного права на товарный знак включает возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами. Примерный перечень таких способов установлен в пункте 2 статьи 1484 указанного кодекса.

Обязанность воздерживаться от действий, ведущих к недобросовестной конкуренции

Согласно статье 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, актом недобросовестной конкуренции признается любое действие, противоречащее честным обычаям в промышленных и торговых отношениях. В частности, подлежат запрету любые действия, способные вызвать смешение в отношении предприятия, продукции, промышленной или торговой деятельности конкурента.

Российское законодательство, вслед за международными нормами, также запрещает недобросовестную конкуренцию. Так, в силу пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» конкуренция определяется как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельные действия каждого из них исключают или ограничивают возможность одностороннего воздействия на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Пунктом 9 этой же нормы предусмотрено, что недобросовестная конкуренция — это любые действия хозяйствующих субъектов (или группы лиц), направленные на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, если они:

  • противоречат законодательству;
  • нарушают обычаи делового оборота;
  • не соответствуют требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
  • причинили или могут причинить убытки конкурентам;
  • нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ в предпринимательской деятельности понимается их способность объективно обеспечить ему конкурентные выгоды.

При этом такие преимущества подразумевают превосходство над конкурентами, которое, в частности, позволяет увеличить размер прибыли по сравнению с уровнем, достижимым без совершения указанных действий.

Закон запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации.

Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства», запрет недобросовестной конкуренции обязывает хозяйствующие субъекты — независимо от их положения на рынке — воздерживаться от действий, которые противоречат законодательству и не соответствуют сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении.

Подробнее о недобросовестной конкуренции в публикации Товарный знак как орудие недобросовестной конкуренции: что важно знать?

Вас также может заинтересовать:

Взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака

Отказ в компенсации при злоупотреблении правом на товарный знак

Прекращение правовой охраны товарного знака из-за неиспользования

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

среда, 18 июня 2025 г.

Субсидиарная ответственность учредителя: взыскание долгов после ликвидации компании

Могут ли взыскать с учредителя долги фирмы, исключенной из ЕГРЮЛ, если задолженность возникла в 2016 году?

Учредитель (участник) юридического лица не несет ответственности по его обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Согласно статье 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, лица, уполномоченные выступать от имени юридического лица на основании закона, иного правового акта или учредительного документа, обязаны по требованию самого юридического лица либо его учредителей (участников), действующих в его интересах, возместить убытки, причиненные юридическому лицу по их вине.

Такую ответственность несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех, кто голосовал против решения, повлекшего причинение убытков юридическому лицу, либо действовал добросовестно и не принимал участия в голосовании.

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе давать обязательные указания его органам или участникам, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Правовые последствия недобросовестных действий контролирующих лиц общества

Исключение общества из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц, в силу Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом для отказа основного должника от исполнения обязательства.

В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) вызвано недобросовестными или неразумными действиями лиц, указанных в статье 53.1 ГК РФ, по заявлению кредитора на них может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам общества.

Законодательство о юридических лицах основано на принципах обособления их активов от активов участников, имущественной самостоятельности, ограниченной ответственности и независимой правосубъектности.

При этом организационно-правовая форма юрлица не должна использоваться учредителями или контролирующими лицами во вред другим участникам гражданского оборота.

Учредители могут быть привлечены к имущественной ответственности перед кредиторами юридического лица, в том числе при предъявлении соответствующего иска вне рамок дела о банкротстве, если неспособность удовлетворить требования кредитора обусловлена действиями или волей контролирующих лиц, поведение которых не отвечало критериям добросовестности и разумности и не было связано с рыночными или иными объективными факторами, а также деловым риском, присущим предпринимательской деятельности.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» разъяснено, что при привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности подлежат применению общие положения Гражданского кодекса, регулирующие ответственность за нарушение обязательств и обязательства вследствие причинения вреда.

Подробнее о субсидиарной ответственности в публикации Субсидиарка: взыщут ли долги с учредителя фирмы, исключенной из ЕГРЮЛ?

Вас также может заинтересовать:

Возмещение учредителями расходов на процедуру банкротства

Представительство в арбитражном суде — защита прав и законных интересов

Привлечение к субсидиарной ответственности за брошенную организацию

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

вторник, 17 июня 2025 г.

Муниципальный контракт: чем грозит подрядчику нарушение сроков выполнения работ?

Какие меры ответственности предусмотрены законодательством, если подрядчиком нарушены сроки выполнения работ по муниципальному контракту? 

Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Целями регулирования являются повышение эффективности и результативности закупок, обеспечение их гласности и прозрачности, а также предотвращение коррупции и иных злоупотреблений в этой сфере.

В соответствии с указанным законом контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке или приглашением, документацией о закупке и заявкой участника, с которым заключается контракт. Исключение составляют случаи, когда извещение (приглашение), документация или заявка не предусмотрены.

При заключении контракта указывается, что цена является твердой и фиксируется на весь срок его исполнения. В предусмотренных случаях также указываются:

  • цены единиц товара, работы или услуги;
  • максимальное значение цены контракта;
  • ориентировочное значение цены контракта;
  • формула цены и ее максимальное значение.

Правила изменения контракта и меры ответственности за нарушение обязательств

При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных вышеуказанным законом. Если контрактом предусмотрено исполнение в несколько этапов, цена каждого этапа определяется пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта, предложенному победителем закупки.

Контракт должен содержать обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

В случае просрочки исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая нарушение гарантийных обязательств, а также при иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, заказчик вправе направить поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустойки (штрафа, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начиная со дня, следующего за истечением срока, установленного контрактом. Размер пени составляет 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты, от цены контракта (или отдельного этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную фактически исполненным обязательствам.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

Штраф начисляется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком, подрядчиком, исполнителем (за исключением просрочки исполнения обязательств).

Размер штрафа зависит от цены контракта и составляет: 10 % — для контрактов стоимостью до 3 млн рублей; 0,1 % — для контрактов стоимостью от 10 млрд рублей и выше. Штрафы рассчитываются от цены контракта или отдельного этапа его исполнения.

Подробнее о мерах ответственности в публикации Штрафы и пени: чем грозит нарушение сроков по муниципальному контракту?

Вас также может заинтересовать:

Закупки у единственного поставщика – когда признают дроблением?

Исполненный муниципальный контракт признают недействительным

Списание неустойки по госконтракту в связи с просрочкой исполнения

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

понедельник, 16 июня 2025 г.

Депутаты против штрафов: бизнес получит поблажки за впервые совершенные правонарушения

Депутаты предложили смягчить административную ответственность для бизнеса за совершенные впервые правонарушения.

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий заменять штраф предупреждением за правонарушение, совершенное предпринимателем впервые. Инициатива направлена на снижение административного давления на бизнес и устранение противоречий в применении правовых норм.

Как отмечается в пояснительной записке, реформа контрольно-надзорной деятельности стала эффективным инструментом снижения административной нагрузки на бизнес. В частности:

  • исключено большое количество неактуальных и дублирующих контрольно-надзорных мероприятий;
  • сформированы четкие и прозрачные требования, учитывающие категорию риска объекта контроля;
  • приоритет отдается профилактике нарушений, а не карательным мерам.

Однако эти меры регулируют только те аспекты взаимодействия бизнеса и власти, которые подпадают под действие Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Внесенный законопроект призван распространить эти гарантии на более широкий круг ситуаций.

Расширение возможности замены штрафа на предупреждение для предпринимателей

Действующие положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривают возможность замены административного наказания в виде штрафа на предупреждение при соблюдении следующих условий:

  • правонарушение совершено впервые;
  • оно выявлено исключительно в ходе мероприятий государственного или муниципального контроля (надзора), проводимых в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
  • отсутствует причинение вреда либо угроза его причинения жизни и здоровью людей, безопасности государства, а также угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • не причинен имущественный ущерб.

При этом положения статьи 4.1.1 указанного кодекса не применяются, если нарушения обязательных требований, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, выявлены в ходе осуществления иных контрольных или надзорных мероприятий, возложенных на соответствующие органы и должностных лиц на основании федеральных законов либо нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или Правительства РФ.

По мнению авторов законопроекта, это нарушает принцип равенства всех перед законом, закрепленному в Конституции Российской Федерации и статье 1.4 КоАП РФ.

Законопроектом предлагается дополнить статью 4.1.1 КоАП положением о замене административного наказания в виде штрафа на предупреждение за впервые совершенное правонарушение, выражающееся в несоблюдении требований, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Такая замена будет применяться при выявлении нарушения как в ходе контроля (надзора), так и при реализации иных контрольных или надзорных функций, возложенных на органы и должностных лиц, при условии наличия обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП.

Также предлагается внести корреспондирующие изменения в часть 3.5 статьи 4.1 данного кодекса, предусмотрев в ней условия назначения административного наказания в виде предупреждения. Оно будет применяться, если соответствующая статья КоАП или закона субъекта РФ об административных правонарушениях предусматривает такую возможность и правонарушение совершено впервые.

Подробнее о смягчении наказания для бизнеса в публикации Штрафам — нет! Предпринимателям смягчат наказание за правонарушения.

Вас также может заинтересовать:

Антимонопольные нарушения: новые разъяснения Верховного Суда

Борьба с «тенью»: власти ужесточают меры против нелегальной занятости

Пониженная ставка УСН обернется доначислением налога и штрафами

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

воскресенье, 15 июня 2025 г.

Ремонт автомобиля затянулся? Узнайте, как взыскать неустойку со страховой компании

Можно ли взыскать неустойку по договору ОСАГО, если страховая компания затянула ремонт поврежденного автомобиля?

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» определяет правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а одним из его принципов является гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в пределах, установленных этим законом.

По общему правилу, страховое возмещение за вред, причиненный легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина, осуществляется путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства (возмещение причиненного вреда в натуре).

Страховая компания обязана выдать направление на ремонт и оплатить стоимость восстановительных работ, проведенных станцией технического обслуживания. Сумма оплаты определяется в соответствии с единой методикой расчета расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства.

Страховое возмещение по договору ОСАГО: обязанности страховой организации

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 № 31 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» разъяснено, что страховое возмещение осуществляется в пределах установленной страховой суммы путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания либо в форме страховой выплаты.

Перечень случаев, когда вместо организации и оплаты восстановительного ремонта легкового автомобиля страховое возмещение по выбору потерпевшего, по соглашению потерпевшего и страховой компании либо в силу объективных обстоятельств осуществляется в форме денежной выплаты, установлен пунктом 16.1 статьи 12 вышеуказанного закона.

При отсутствии указанных оснований страховая компания не вправе отказать потерпевшему в организации и оплате восстановительного ремонта легкового автомобиля с использованием новых деталей и комплектующих, а также в одностороннем порядке изменить условие исполнения обязательства, заменив его на выплату страхового возмещения в денежной форме.

Страховая компания после осмотра поврежденного транспортного средства или проведения его независимой технической экспертизы обязана выдать потерпевшему направление на ремонт на станцию технического обслуживания, соответствующую требованиям к организации восстановительного ремонта в отношении данного потерпевшего.

Обязательства страховой компании по организации и оплате восстановительного ремонта транспортного средства потерпевшего считаются исполненными в полном объеме с момента получения потерпевшим отремонтированного транспортного средства в надлежащем состоянии.

Из приведенных законоположений и разъяснений Верховного Суда следует, что организация и оплата восстановительного ремонта легкового автомобиля, принадлежащего гражданину, являются обязанностью страховой компании и не могут быть изменены в одностороннем порядке.

Подробнее о взыскании неустойки в публикации Неустойка по ОСАГО: можно ли взыскать, если страховая затянула ремонт?

Вас также может заинтересовать:

Исковая давность для взыскания страховой выплаты в порядке регресса

Как взыскать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО

Сроки страхового возмещения по ОСАГО — что нужно знать?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

суббота, 14 июня 2025 г.

Взыскание денег при отсутствии денежного обязательства: когда закон не на стороне истца?

Подлежат ли возврату денежные средства, если истец, требующий их возврата, знал об отсутствии обязательств?

Лица, которые без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой законных оснований, приобрели или сберегли имущество за счет другого лица (потерпевшего), обязаны возвратить ему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Правила возврата неосновательного обогащения применяются независимо от того, явилось ли такое обогащение результатом действий приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствии со статьей 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, указанные правила применяются (если иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или не вытекает из существа соответствующих отношений) к следующим требованиям:

  • о возврате исполненного по недействительной сделке;
  • об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;
  • о возврате одной стороной в обязательстве другой стороне исполненного в связи с этим обязательством;
  • о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Обязанности приобретателя при неосновательном обогащении

Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, подлежит возврату потерпевшему в натуре.

Приобретатель несет ответственность перед потерпевшим за любую недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, включая случайные, если они произошли после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает только за умысел и грубую неосторожность.

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все полученные доходы, а также доходы, которые оно должно было извлечь из этого имущества с момента, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

На основании статьи 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения следующие виды имущества и денежных сумм:

  • имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если иное не предусмотрено обязательством;
  • имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
  • заработная плата, приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
  • денежные средства и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

В силу указанной нормы денежные суммы и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если установлено, что передавшее их лицо действовало безвозмездно (в отсутствие обязательств) и без встречного предоставления.

Подробнее о неосновательном обогащении в публикации Возврат денег при отсутствии обязательств: в каких случаях суд откажет?

Вас также может заинтересовать:

Исковая давность для взыскания неосновательного обогащения

Неосновательное обогащение при взыскании долга без учета оплаты

Требование о возврате переплаты пенсии в отсутствие вины пенсионера

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

пятница, 13 июня 2025 г.

Банковская комиссия: законно ли одностороннее повышение комиссионного вознаграждения?

Имеет ли банк право в одностороннем порядке повышать комиссию за снятие наличных с банковской карты?

По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять денежные средства на счет клиента, выполнять его распоряжения о перечислении и выдаче денег, а также проводить иные операции по счету.

Согласно статье 846 Гражданского кодекса Российской Федерации, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

Статьей 851 указанного кодекса предусмотрено, что в случаях, установленных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка за проведение операций с денежными средствами, находящимися на счете.

В силу Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» в договоре между кредитной организацией и клиентом — физическим лицом должна быть, в частности, указана стоимость банковских услуг.

Правила и исключения для одностороннего изменения условий договора

Статья 310 ГК РФ устанавливает, что одностороннее изменение условий обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами.

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности всеми его сторонами, допускается в случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Если обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение условий может быть предоставлено договором только стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления такого права другой стороне.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» разъяснено, что право на изменение условий обязательства должно быть предусмотрено ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами.

Право на одностороннее изменение условий договора может быть предусмотрено в отношениях между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, а также для лица, не осуществляющего такую деятельность, по отношению к лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность.

Предоставление договором права на одностороннее изменение его условий лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, в отношении лица, не осуществляющего такую деятельность, допускается только в случаях, прямо установленных законом или иными правовыми актами.

Если одностороннее изменение условий обязательства совершено тогда, когда это не предусмотрено законом, иным правовым актом или соглашением сторон, либо не соблюдены требования к его совершению, то, по общему правилу, такое одностороннее изменение его условий не влечет юридических последствий, на которые оно было направлено.

Подробнее о банковской комиссии в публикации Банк в одностороннем порядке повысил комиссию — законно ли это?

Вас также может заинтересовать:

Банк обязан вернуть комиссию за оформление страховки по кредиту

Запрет на повышенные комиссии за зачисление денежных средств на счет

Комиссии за обслуживание — когда банк вправе изменить?

Переходите по ссылкам, делитесь публикациями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!

Больше новостей законодательства на сайте Кирпиков и партнеры.

Вас также может заинтересовать